關(guān)鍵詞 專利流氓 專利無效 專利強(qiáng)制許可 法律規(guī)制
作者簡介:黃鈺鵬,佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理與法學(xué)院。
中圖分類號:D920.5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI:10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.06.141
專利流氓(Patent Troll)一詞在美國法庭是被禁止使用的,因為其本身含有貶損的含義。因而,美國法庭常常用“非專利實施實體(Non-Practicing Entities,縮寫為NPE)”這個詞代替稱呼所謂的“專利流氓”。當(dāng)然,很多人不知道“非專利實施實體”與“專利流氓”其實有著很大區(qū)別。非專利實施實體指那些擁有專利權(quán)但不將專利技術(shù)轉(zhuǎn)化用于生產(chǎn)專利產(chǎn)品一般也不提供專利服務(wù)的自然人、法人和非法人組織,我國的許多高校都可以被稱為非專利實施實體。而專利流氓除了沒有實際使用專利外,往往還具有囤積專利然后利用專利進(jìn)行商業(yè)訴訟以牟取巨額和解費或許可費的特點。
對專利流氓進(jìn)行刑法規(guī)制這個提法似乎有點奇怪,直到目前筆者無法在存在專利制度的國家里找到對專利流氓進(jìn)行刑法規(guī)制的先例,簡而言之,對專利流氓進(jìn)行刑法規(guī)制缺乏比較法上的支持。但對專利流氓進(jìn)行刑事起訴這件事,卻首先發(fā)生在中國。據(jù)新京報報道:“李某松是上海多家科技公司的負(fù)責(zé)人,其公司持有的專利達(dá)六七百項。這些專利多數(shù)并未被實際使用,但李某松一旦發(fā)現(xiàn)有擬上市公司侵犯其專利權(quán),他便對這些公司提起專利訴訟,然后以此謀取和解費。據(jù)上海警方消息,2015年至2017年間,李某松等人以此方法,向4家單位索取216.3萬元,實際得款116.3萬元。8月24日,浦東新區(qū)人民檢察院向法院提起公訴,指控李某松以非法占有為目的,強(qiáng)行索取公私財物,數(shù)額特別巨大,應(yīng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任?!?/p>
從客觀事實來看,李某松符合專利流氓的構(gòu)成要件,但是,運用刑法對專利流氓進(jìn)行規(guī)制是于法無據(jù)的。專利權(quán)作為一種民事權(quán)利,受《侵權(quán)責(zé)任法》保護(hù)。在李某松案中,李某松所擁有的專利是合法有效的,那么,在他的專利沒有被無效前,他都有依據(jù)自己的專利權(quán)向侵權(quán)公司提起訴訟的權(quán)利并取得和解費或許可費的權(quán)利。
通說認(rèn)為:“敲詐勒索罪是指以非法占有為目的, 以威脅或者要挾的方法, 強(qiáng)索公私財物, 數(shù)額較大或者多次敲詐的行為。” 即敲詐勒索應(yīng)當(dāng)具有目的和手段的雙重不正當(dāng)性,否則不構(gòu)成本罪。同時,“依法正當(dāng)行使權(quán)利的行為,即便會給當(dāng)事人造成心理壓力,也不屬于敲詐勒索罪的威脅或者要挾方法。” 李某松進(jìn)行專利訴訟的目的姑且不論,其提起專利訴訟的手段能否認(rèn)定為威脅或者要挾方法值得討論。證監(jiān)會《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》(以下簡稱“辦法”)規(guī)定發(fā)行人在用的商標(biāo)、專利、專有技術(shù)以及特許經(jīng)營權(quán)等重要資產(chǎn)或技術(shù)的取得或者使用不得存在重大不利變化的風(fēng)險。因此,如果法院認(rèn)定企業(yè)的核心專利侵權(quán),企業(yè)的上市將可能被迫終止,企業(yè)為上市而投入的前期成本也將血本無歸。不過,根據(jù)《辦法》,專利侵權(quán)訴訟并不會直接導(dǎo)致上市的停止,只有專利存在重大不利變化風(fēng)險的情況下才會影響上市進(jìn)程。如果專利侵權(quán)明顯不成立,公司的上市是不會受到影響的。從《辦法》嚴(yán)控上市企業(yè)質(zhì)量,保證我國股票市場長期穩(wěn)定健康發(fā)展,保護(hù)投資者的合法權(quán)益和社會公共利益的立法初衷來看,專利流氓“挑刺”不一定是壞事。
某種程度上,李某松專挑侵權(quán)公司準(zhǔn)備上市的時機(jī)進(jìn)行專利訴訟確有乘人之危的嫌疑。但是,專利權(quán)人乘人之危進(jìn)行專利訴訟是否會構(gòu)成敲詐勒索呢?打個比喻,因交通事故受到人身損害的人是否應(yīng)當(dāng)規(guī)避肇事者資金運轉(zhuǎn)不周的時候索要賠償金呢?根據(jù)我們的理解,向資金運轉(zhuǎn)不周的人索要賠償金不可能構(gòu)成敲詐勒索,趁侵權(quán)公司上市的時機(jī)進(jìn)行專利訴訟也不可能構(gòu)成敲詐勒索,即便是趁侵權(quán)公司虛弱之時迫使其達(dá)成意思表示不真實的專利許可合同或?qū)@D(zhuǎn)讓合同,也只應(yīng)當(dāng)依據(jù)《合同法》向人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)申請變更或者撤銷合同,按照一般民事糾紛處理。當(dāng)然,這里有兩個點,一是李某松與被告企業(yè)的和解協(xié)議是在兩方充分磋商并權(quán)衡利弊之后達(dá)成的,很難說這種協(xié)議的意思表示是不真實的;二是必須承認(rèn)李某松趁被告企業(yè)準(zhǔn)備上市的時機(jī)提起專利訴訟確實可以獲得高于平常的賠償。但如果認(rèn)為選擇被告企業(yè)擬上市的時機(jī)起訴充其量只是一種維權(quán)的策略的話,那么李某松的行為并無不妥。民事不法和刑事犯罪本身有不容易區(qū)分的地方,法院審判時必須慎重。
在李某松案中,公安機(jī)關(guān)認(rèn)為李某松的專利大都是模仿其他品牌且技術(shù)含量低,不具有太高的價值,據(jù)此認(rèn)定李某松的行為屬于敲詐勒索,筆者反對這一觀點。在專利行業(yè)中,模仿其他品牌且技術(shù)含量低并不必然意味著專利的價值低,專利的計價本身是一件復(fù)雜的事情,一些與企業(yè)專利布局有關(guān)的專利可能技術(shù)含量很低卻極具價值,在市場經(jīng)濟(jì)的背景下,專利的真實價值應(yīng)當(dāng)交由市場決定。
國家強(qiáng)制力作為公權(quán)力,應(yīng)當(dāng)保持適當(dāng)克制,嚴(yán)守權(quán)力邊界,避免對不必要運用刑法規(guī)制的行為動用刑罰,放手讓民事糾紛通過民事手段解決。著名刑法學(xué)者陳興良認(rèn)為:“對于某種危害社會的行為,國家只有在運用民事的、行政的法律手段和措施,仍不足以抗制時,才能運用刑法的手段?!?這也就是所謂的刑法謙抑性原則。
筆者在上文論述了專利流氓刑法規(guī)制的不當(dāng)性,但是,不使用刑法對專利流氓進(jìn)行規(guī)制不代表要放任專利流氓肆意地利用法律漏洞損害他人的合法權(quán)益。上文中的李某松從事知識產(chǎn)權(quán)行業(yè)多年(他是上海某知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)公司的股東),對知識產(chǎn)權(quán)行業(yè)的游戲規(guī)則諳熟于心,一般公司恐怕難以與之爭斗。在目前我國沒有出臺打擊專利流氓的法律的情況下,筆者認(rèn)為我們可以運用專利法中的專利復(fù)審委宣告專利無效制度和民法中的禁止權(quán)利濫用原則對專利流氓進(jìn)行規(guī)制。
(一)專利復(fù)審委宣告專利無效
《專利法》第45規(guī)定:“自國務(wù)院專利行政部門公告授予專利權(quán)之日起,任何單位或者個人認(rèn)為該專利權(quán)的授予不符合本法有關(guān)規(guī)定的,可以請求專利復(fù)審委員會宣告該專利權(quán)無效?!闭埱髮@麖?fù)審委宣告專利無效是對專利流氓釜底抽薪的戰(zhàn)術(shù),專利流氓提起專利訴訟的權(quán)利基礎(chǔ)是其合法有效的專利權(quán),專利流氓的專利被無效,其提起的專利侵權(quán)訴訟將會被法院裁定駁回?!秾@▽嵤┘?xì)則》的六十五條規(guī)定了多種專利無效的情形,包括依照專利法第九條(不重復(fù)授權(quán)原則和先申請原則)規(guī)定不能取得專利權(quán)的情形,在李某松案中,警方認(rèn)為其專利“模仿其他品牌且技術(shù)含量低”,如果警方的陳述屬實,那么李某松的專利應(yīng)該是非常容易被無效的。
在現(xiàn)實中,由于發(fā)明專利必須經(jīng)過實質(zhì)審查,所以發(fā)明專利的權(quán)利狀態(tài)一般是較為穩(wěn)定的。實用新型和外觀設(shè)計由于沒有實質(zhì)審查,所以想將其無效往往較為容易,有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,實用新型和外觀設(shè)計專利的無效成功率在50%以上。
(二)禁止權(quán)利濫用原則
剛剛公布的《專利法修正案(草案)》第2條規(guī)定了“行使專利權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則,不得濫用專利權(quán)損害公共利益和他人合法權(quán)益?!钡膬?nèi)容,這被認(rèn)為是《民法總則》中“禁止權(quán)利濫用原則”在《專利法》中的明確。其實,即使目前新專利法還沒有出爐,《民法總則》中的“禁止權(quán)利濫用原則”也應(yīng)當(dāng)對專利糾紛具有法律拘束力?!爸R產(chǎn)權(quán)所反映和調(diào)整的社會關(guān)系是平等主體的自然人、法人之間的財產(chǎn)關(guān)系,因而具備了民事權(quán)利的最本質(zhì)的特征,固為民事權(quán)利?!?專利權(quán)是民事權(quán)利,自然受《民法總則》調(diào)整。
當(dāng)然,由于《專利法修正案》還沒有正式通過,所以筆者暫且不討論“禁止專利權(quán)濫用原則”,僅討論“禁止權(quán)利濫用原則”,盡管在筆者看來兩者在專利糾紛案件中的運用別無二致。學(xué)者武長海認(rèn)為:“權(quán)利濫用的構(gòu)成要件應(yīng)當(dāng)有如下幾項:權(quán)利存在;權(quán)利人以作為或不作為的方式行使權(quán)利;行使權(quán)利時違背了權(quán)利的主旨 (公共利益或法律的公平等);造成了對公共利益等的損害或損害威脅?!?專利流氓擁有專利權(quán),其以提起訴訟的方式行使其基于專利權(quán)產(chǎn)生的訴權(quán),其利用專利進(jìn)行商業(yè)訴訟以牟取巨額的和解費或者訴訟費。一般認(rèn)為,專利流氓對專利的運用模式對社會創(chuàng)新是有害無益的,其對專利的運用模式也違背了專利制度的設(shè)計初衷,僅僅是其形式合法罷了?;谝陨戏治?,專利流氓構(gòu)成權(quán)利濫用,應(yīng)當(dāng)受禁止權(quán)利濫用原則的規(guī)制。
根據(jù)司法實踐,權(quán)利濫用的后果是限制權(quán)利行使、損害賠償和權(quán)利喪失。典型案例就有最高法(2014)民三終字第7號“石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司與本田技研工業(yè)株式會社確認(rèn)不侵害專利權(quán)、損害賠償糾紛”一案,本田技研工業(yè)株式會社(以下簡稱“本田”)一開始以石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司(以下簡稱“雙環(huán)”)侵犯了其外觀設(shè)計專利為由對其提起訴訟并向其下游銷售商發(fā)送律師函,以致雙環(huán)遭受巨大損失,在本田的外觀設(shè)計專利被無效后,雙環(huán)提起訴訟要求本田賠償。最后,在法院認(rèn)定本田既沒有侵犯名譽(yù)權(quán)也沒有商業(yè)詆毀行為的情況下,判令本田賠償雙環(huán)1600萬元人民幣的損失。這個案例可以認(rèn)為是禁止權(quán)利濫用原則的一次勝利。當(dāng)然,我國法官很少有直接適用法律原則的習(xí)慣,上文筆者提到的最高法(2014)民三終字第7號判例就是僅在說理部分運用到了禁止權(quán)利濫用原則,法院在最終裁斷時運用的是由禁止權(quán)利濫用原則引申出的《反不正當(dāng)競爭法》中的具體條文。但是,法律原則并非完全不能作為裁判依據(jù),尤其是在社會快速發(fā)展而法律修改跟不上的時候。學(xué)者吳琦就認(rèn)為:“法律原則作為早已被立法機(jī)關(guān)承認(rèn)和確立的彈性法律要素,無疑可以為疑難案件的解決打開一扇窗戶,成為法官妥善思考和解決疑難問題的一把利器?!?/p>
專利流氓案件作為目前我國的新型案件,筆者認(rèn)為利用禁止權(quán)利濫用原則對其進(jìn)行規(guī)制是一個很不錯的選擇。專利流氓濫用專利訴權(quán)應(yīng)當(dāng)受禁止權(quán)利濫用原則規(guī)制,根據(jù)情節(jié)的不同,可以限制其權(quán)利的行使、確認(rèn)其權(quán)利喪失或者要求其進(jìn)行損害賠償。
注釋:
趙凱迪.正常維權(quán)還是“專利流氓”?男子訴多家擬上市公司侵權(quán)惹爭議[N]. 新京報,2018-09-26(A10).
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