摘要:民法典出臺后引起了社會和學(xué)界的廣泛關(guān)注與熱議,其中第1010條即性騷擾條款更是民法典編纂中的一大亮點。該條款完善了我國對公民的民事權(quán)益的保護。但由于民法典的編纂涉及范圍廣,調(diào)整的社會關(guān)系復(fù)雜,在1010條的編纂上采取了“少即是多”的思路,給民法典的適用帶來一定的問題。
關(guān)鍵詞:民法典;訴訟法;性騷擾
1問題緣起
民法典1010條規(guī)定:“違背他人意愿,以言語、行為等方式對他人實施性騷擾的,受害人有權(quán)依法請求行為人承擔(dān)民事責(zé)任。
機關(guān)、企業(yè)、學(xué)校等單位應(yīng)當(dāng)采取合理的預(yù)防、受理投訴、調(diào)查處置等措施,防止和制止利用職權(quán)、從屬關(guān)系等實施性騷擾?!痹摋l款開啟了我國防止性騷擾的司法治理的新篇章。一方面,保護主體由《婦女權(quán)益保護法》中的婦女?dāng)U大至自然人,這一變化標(biāo)志著我國防治性騷擾的立法由性別保護的單一視角轉(zhuǎn)向了民事權(quán)益保護的多重視角,進(jìn)一步提高了我國民事立法對公民個人權(quán)益的保護力度。另一方面,在本款中給企事業(yè)等單位防止和制止性騷擾的義務(wù)。這一規(guī)定首先是為單位設(shè)立了保障一定范圍內(nèi)的性安全的義務(wù),這一義務(wù)的設(shè)立帶來了爭訟主體的變化,機關(guān)、企業(yè)、學(xué)校等單位可以成為性騷擾民事爭訟中的被告主體。此種結(jié)構(gòu)下,打破了原有的單位無法成為性騷擾民事爭訟主體的困難局面,亦是加大了對公民個人合法民事權(quán)益的保護,突出了我國民法典人民民法典的政治屬于與站位。但“訴訟和法二者之間的聯(lián)系如此密切,就像植物外形和植物本身的聯(lián)系,動物外形和動物血肉的聯(lián)系一樣。使訴訟和法律獲得生命的應(yīng)該是同一種精神,因為訴訟只不過是法律的生命形式,因而也是法律的內(nèi)部生命的表現(xiàn)?!闭缰炀拔慕淌谠谄湮恼滤岬降摹皩嶓w法與程序法的關(guān)系反映了一個國家的實體權(quán)利在多大程度上得到程序的確認(rèn)和保護,歸根結(jié)底實體法與程序法是一個國家法治的兩個方面,是衡量一個國家法治化程度的重要指標(biāo)?!泵穹ǖ渌?guī)定的實體權(quán)利只有經(jīng)由訴訟法這一程序方可得到最終得確認(rèn),如果在訴訟法得視野下剖析額民法典1010條便顯得尤為重要。
2舉證責(zé)任的困境
誰主張誰舉證是我國民事訴訟法中的重要原則,“當(dāng)事人要想勝訴,就需要法院在案件事實認(rèn)定與法律適用上支持己方主張。而證明責(zé)任正是將案件事實與法律適用聯(lián)系起來的一根紅線。”從我國目前所存在的性騷擾案件中,敗訴案件占了絕大多數(shù),其主要原因便是舉證困難。如楊立新教授和張國弘院長在其文中所言性騷擾最為直接的客體既是侵犯了人的性自主權(quán),那么“性騷擾侵權(quán)責(zé)任在一般情形下,屬于普通的侵權(quán)責(zé)任。其責(zé)任構(gòu)成,應(yīng)當(dāng)按照一般侵權(quán)行為的責(zé)任構(gòu)成要件來要求?!?/p>
那么按照侵權(quán)法的一般侵權(quán)理論即需要有加害行為、有損害事實的存在、加害行為與損害事實之間有因果關(guān)系、行為人主觀上有過錯四個方面。此四個方面如何舉證在民法典中并未有明確規(guī)定。但筆者認(rèn)為如果此時將性騷擾案件中的舉證責(zé)任按著一般侵權(quán)全部分配與被害人一方,會導(dǎo)致受害人的權(quán)益保護陷入困境。以我國首例性騷擾案中,原告方證人稱:“在門外聽見被告的套間里傳出了廝打聲以及原告的拒絕聲”,這一證人證言被法官以“證人未能進(jìn)入室內(nèi),不能證明在套間內(nèi)的人既是被告”而未予以采信,進(jìn)而判決原告敗訴。在本案中,原告既是承擔(dān)了全部的舉證責(zé)任,但原告的舉證能力卻難以支撐其完成全部的舉證,僅對加害行為這一事實的舉證就無法完成順利的舉證。就通常的性騷擾案件而言,其發(fā)生往往是較為隱秘或是私人的場所,在場的通常僅有加害人同受害人雙方,且加害人往往對于被害人擁有地位、年齡或者職務(wù)上的支配優(yōu)勢,導(dǎo)致被害人難以取證。此外性騷擾的發(fā)生具有隨意性,被害人難以預(yù)料性騷擾會在何時何地發(fā)生,此種情形下被害人自保尚且有困難,則更加無從談起有效的取證。最后,性騷擾的加害行為并不同于傳統(tǒng)的一般侵權(quán)中加害行為,其加害行為往往是以言語、肢體動作的形式進(jìn)行,這兩種形式具有即時性的特征,也即是在短時間內(nèi)發(fā)生,且難以記錄下來。因此從此種層面上而言將舉證責(zé)任全部分配于被害人顯然是不合理的。
3單位的民事責(zé)任困境
如前文所述,在民法典中機關(guān)、企業(yè)、單位負(fù)有“制止”和“防止”利用職權(quán)、從屬關(guān)系等性騷擾事件發(fā)生的義務(wù),并且應(yīng)該采取“合理的預(yù)防、受理投訴、調(diào)查處置等措施”。本條款大大的改變了以往機關(guān)事業(yè)單位在性騷擾案件中不能成為適格被告的困境,但是由于民法典未能在其所承擔(dān)的民事責(zé)任上進(jìn)行清晰的界定,從而帶來的新的問題。
3.1? 未能“制止”“防止”性騷擾事件發(fā)生時的民事責(zé)任如何承擔(dān);根據(jù)條款的規(guī)定,學(xué)界傾向于將其歸類為安全保障義務(wù),也即是在未盡到安全保障義務(wù),造成他人損害的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。在第三人侵權(quán)的情形下,若未盡到安全保障義務(wù)則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的補充責(zé)任。這一責(zé)任模式下,賦予了安保義務(wù)人先訴抗辯權(quán),從而導(dǎo)致受害人承受了第三人無法查明、第三人無力清償?shù)娘L(fēng)險以及訴權(quán)選擇自由和快速獲得賠償?shù)南拗频碾p重壓力。難以保障受害人的權(quán)利行使。正如謝鴻飛所指出的“如果賠償權(quán)利人必須先起訴第三人且在須經(jīng)強制執(zhí)行程序無法受償后,才能起訴安保義務(wù)人,那么補充責(zé)任不僅無法減少訟累,還剝奪了賠償權(quán)利人選擇被告起訴的權(quán)利?!?/p>
3.2? 安保義務(wù)是否僅限于“特殊性騷擾”;本款中在“制止”和“防止”后所接的是利用職權(quán)、從屬等關(guān)系實施性騷擾。從這法律解釋的角度來看其“等”字使用所表明的是否為列舉完畢值得思考。但筆者在此認(rèn)為此無論是表示列舉完成抑或是未完全列舉,表述上均有不妥,若是列舉完成,那么就將安保義務(wù)限制在了“利用職權(quán)、從屬”這兩類特殊關(guān)系之下所實施的性騷擾大大的縮小了其保護范圍,若是視為未列舉完畢,采用一般理解其“等”字所未列舉的意義應(yīng)該同前列舉出的概念相同或類似,這一也即說明本款所規(guī)定的安保義務(wù)是限于特殊身份或者地位關(guān)系之間的性騷擾,這樣雖實質(zhì)上也大大限縮了本款的保障范圍。
4對策及建議
4.1? 建立性騷擾舉證倒置責(zé)任制度,將性騷擾案件中加害事實的舉證責(zé)任分配給被告方,由被告方進(jìn)行證明性騷擾的加害行為不存在,以達(dá)到免責(zé)或是勝訴的目的。由此實現(xiàn)最大限度的對受害人的利益保護,同時也符合誰距離證據(jù)近,誰舉證的基本法理。
4.2? 采用單位同侵權(quán)第三人連帶責(zé)任的歸責(zé)模式,采取此種模式可以最大限度保護受害人的利益,受害人可以就其單位或者第三人中的一方或者同時提起訴訟,以尋求法律救濟。將安保義務(wù)的作為義務(wù)提升至同性騷擾行為同等地位,采取共同侵權(quán)的行為模式,此種責(zé)任模式也更加貼合“誰行為,誰責(zé)任”的基本法理,同時也利于督促單位履行其安保義務(wù)。
4.3? 明確1010款中安保義務(wù)的適用范圍,筆者在此主張通過司法解釋的方式將1010款中安保義務(wù)界定為最寬泛的范圍,即在本單位發(fā)生的性騷擾案件,本單位均負(fù)有安保義務(wù),只有以此才能最大限度的減少性騷擾案件的發(fā)生。
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作者簡介
李鎰谷(1994.02—),男,四川省綿陽人,成都市雙流區(qū)四川大學(xué)法律碩士專業(yè),研究生在讀。