朱曉姝
(中國政法大學(xué)民商經(jīng)濟(jì)法學(xué)院,北京 100091)
當(dāng)建筑與法律碰撞在一起,能產(chǎn)生何種別樣的火花呢?古羅馬曾給出自己的回答。公元前二世紀(jì),羅馬作為地中海霸主國勢強(qiáng)盛,經(jīng)濟(jì)繁榮,所創(chuàng)造的羅馬法是法學(xué)界公認(rèn)的世界法制史上的高峰。古希臘古羅馬學(xué)者提出的人類自然平等、公正等哲學(xué)上的思想,就是當(dāng)今資本主義法律三大基本原則之一的“法律面前人人平等”的源頭。經(jīng)其確立的訴訟程序、律師制度被后世沿用至今。羅馬同時期的另一座文化高峰就是令人津津樂道的羅馬建筑,諸如斗獸場、凱旋門、萬神廟等。中國古建筑集大成者的紫禁城,處處都能探尋到以“規(guī)例、配置、勻稱、均衡、合宜以及經(jīng)濟(jì)”為主旨的羅馬建筑理念。當(dāng)我們將這兩大同時期的文化成就放在一起進(jìn)行橫向?qū)Ρ龋蜁l(fā)現(xiàn)其核心的理念有著驚人的相似:都體現(xiàn)著均衡和規(guī)則化。兩千年后的今天,面對民法學(xué)習(xí)中的難度擔(dān)當(dāng)——我國《民事訴訟法》中三大主體訴訟程序,讓我們拋棄復(fù)雜拗口的理論知識,嘗試用身邊最普通的建筑形象來一場跨界的思想交流,一起去探秘這棟由民事訴訟程序所組成的“訴訟建筑”。
眾所周知,建筑物是否穩(wěn)固,地基舉足輕重。穩(wěn)定是地基的靈魂。對于民事訴訟程序來說,基本原則絕對是地基擔(dān)當(dāng)?shù)牟欢x。
當(dāng)事人訴訟權(quán)利平等原則是我國的《民事訴訟法》的基本原則之一,源自現(xiàn)代法律三大基本原則之一的“法律面前人人平等”[1-3]。在民事訴訟過程中,當(dāng)事人雙方平等地?fù)碛兄T如委托代理人、證據(jù)質(zhì)證、參與庭審等權(quán)利。若當(dāng)事人雙方因為訴訟地位的不同而無法完全配備一樣的訴訟權(quán)利時,我國規(guī)定當(dāng)事人的訴訟權(quán)利應(yīng)該出于對等狀態(tài),如原告的起訴權(quán)和被告的應(yīng)訴權(quán)、起訴與反訴等?!霸V訟建筑”在現(xiàn)實生活中的標(biāo)準(zhǔn)體現(xiàn)就是我們都熟知的法院建筑本體[4]。曾有學(xué)者總結(jié),法院建筑是一種沉默的語言,它以其自身的建筑形式表達(dá)著對國家法治理念的解讀。在法院建筑設(shè)計中,原被告雙方的位置相對設(shè)立,稱為對席,正是司法建筑學(xué)中對于平等原則的最直觀展現(xiàn)[5]。
法是由國家制定或認(rèn)可的行為規(guī)范,具有權(quán)威性。法的原則在一般情況下是不會輕易地因外部環(huán)境的變化而發(fā)生變化的。我國社會制度豐富多樣,從夏商西周的奴隸制國家,到由秦朝大一統(tǒng)開啟的長達(dá)兩千多年的封建王朝,又經(jīng)歷了被西方列強(qiáng)用堅船大炮生生轟開的半殖民地半封建社會,并最終迎來社會主義社會[6]。中華民族上下五千年的歷史文明,法的核心價值——自由、平等、秩序一脈相承,未有過大的變化。因此,民事訴訟中的各項程序規(guī)定都遵守著基本原則的要求,正如建筑物中的上層建筑牢牢依附于地基一般。當(dāng)初學(xué)者對于某項民事訴訟法制度的具體條款存在混亂時,不妨回顧一下基本原則,很有可能就會豁然開朗。
隨著基本原則的確立,我們來到了“訴訟建筑”第一層主體程序,即第一審程序。本文將第一審普通程序與第一層相對應(yīng),不僅因為第一審程序在民事審判程序中起著基礎(chǔ)對標(biāo)的作用,同時它也是被最廣泛應(yīng)用的審判程序,被稱為是啟動二審程序或是再審程序的必經(jīng)前序程序。接下來,本文將以“房屋平面圖”的方式向大家展現(xiàn)第一審程序的組成,即普通程序和簡易程序。
三室一廳的房型以其使用面積大、南北通透、房型方正稱得上是建筑中的標(biāo)準(zhǔn)房型。它不僅能夠滿足普通家庭對于房屋功能方面的要求,也兼顧舒適度、健康等其他維度。作為我國民事訴訟中最為重要的程序標(biāo)桿,第一審普通程序從內(nèi)容上來看最為完整:從訴訟程序的啟動,到案件的庭前準(zhǔn)備,法庭宣判以及判決后相關(guān)法律文書的送達(dá)方式都做了具體的規(guī)定。第一審普通程序集中體現(xiàn)了我國訴訟程序的基本結(jié)構(gòu)、完整性和層次性。受到篇幅限制,本文僅選取其中庭審制度的部分知識點來展現(xiàn)與我國《民事訴訟法》基本原則的映射關(guān)系。
以英美法系為代表的西方國家,一般采取的是二元制的庭審制度,即陪審團(tuán)的主要責(zé)任是對案件事實的認(rèn)定,法官則負(fù)責(zé)適用法律的部分。我國在吸收這種二元制的庭審制度基礎(chǔ)上,充分考慮我國民眾的法學(xué)水平尚處在起步階段的現(xiàn)有國情,遂將法官也納入對于案件事實認(rèn)定的主體中。我國的很多民事糾紛,并非大是大非的根本矛盾,多為家長里短等道德理解差異。兼顧法理與人情的合議庭制度,既體現(xiàn)了我國法治以人為本的理念,也是讓法律充滿溫情的共贏之舉。陪審員用自己豐富的人生閱歷從人情道德方面對事實問題進(jìn)行共情,在對案件事實部分的認(rèn)定時,可以更加全面精準(zhǔn)地衡量事實的真相。我國在七人合議庭的設(shè)置中,允許將陪審員的數(shù)量設(shè)置為多數(shù),即最多四人,這正是中國特色法制理念的體現(xiàn)。
庭審過程是審判程序的核心部分,是對我國《民事訴訟法》辯論原則的積極體現(xiàn),法庭辯論是其中的典型。在我國,法庭辯論環(huán)節(jié)采取的是回合制,即當(dāng)事人雙方分別依次進(jìn)行辯論,當(dāng)一方當(dāng)事人發(fā)表完辯論意見后,另一方的當(dāng)事人才可以發(fā)表自己的觀點。這樣的設(shè)置,使得當(dāng)事人雙方在法庭辯論中擁有平等的辯論機(jī)會。在自身的辯論回合中,當(dāng)事人可以充分地發(fā)表意見而不受對方的影響。
民事糾紛數(shù)量隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民法制意識的提高發(fā)生了激增。僅2020年全國法院受理案件的總量就超過3000萬件,超過50%是民事案件,法官年人均辦案數(shù)量達(dá)到225件。這千萬件的訴訟案件中有很多是爭議不大、案件事實簡單且爭議金額較小的案件,民事審判程序也為此類案件設(shè)置了特殊的簡易程序。如果我們選取相對應(yīng)的“房型圖”來進(jìn)行比較的話,經(jīng)濟(jì)實用的兩室一廳是一個不錯的選擇。
兩室一廳的房型的購買主力群體很大程度上是出于剛性需求,房型的功能性就是購房者在消費(fèi)時的首要審查對象。主臥、次臥(可改為兒童房或是書房)以及客廳,能夠充分滿足一個家庭的正常生活需求,雖簡約卻不簡單。與此類似的是,簡易程序雖是第一審普通程序的簡化版,也同樣必須具備法律所規(guī)定的最基本的審判程序,即起訴、答辯、庭前準(zhǔn)備、開庭、宣判以及送達(dá),這些程序缺一不可。只是在具體操作流程上,簡易程序允許可以根據(jù)案件類型進(jìn)行適當(dāng)簡化:如適用簡易程序?qū)徖淼拿袷掳讣婵梢钥陬^起訴;選擇解決糾紛的法院,可以按照當(dāng)事人雙方的意愿,選擇基層人民法院或者它派出的法庭等。
我國現(xiàn)行的審級制度是四級兩審終審制。很多人會認(rèn)為兩審終審限制了公民的司法權(quán)力,有違司法公正的目標(biāo),其實不然。學(xué)界通說認(rèn)為,兩審終審制是符合我國基本國情的。中國地域廣闊,北達(dá)漠河附近的黑龍江江心,最南涵蓋南沙群島的曾母暗沙。西部起點為帕米爾高原,黑龍江、烏蘇里江匯合處成為我國最東端,陸地面積超過960萬平方千米。我國也是一個多山的國家,案件審級過多,必然導(dǎo)致訴訟時間加長,既不利于及時結(jié)案保證當(dāng)事人權(quán)利,而且會同時增加法院及當(dāng)事人的訴訟負(fù)擔(dān)。我國的司法資源是有限的,但總是會有一些當(dāng)事人出于自身利益的考慮,進(jìn)行濫訴,甚至是虛假訴訟。綜合考慮各方因素,我國最終確立了兩審終審制。實踐也證明了,兩審終審制對于中國司法進(jìn)程發(fā)揮了巨大的積極作用,平衡了全社會的司法資源并且維護(hù)了絕大多數(shù)公民的司法權(quán)力。
伴隨著第一審宣判,當(dāng)事人根據(jù)審判結(jié)果及其內(nèi)心意愿來決定是否開啟二審程序。通過對第一審程序和第二審程序的比較,不難發(fā)現(xiàn)二者存在許多相似點,如所審判的對象的一致性,即同一法律關(guān)系、同一案件的審判。進(jìn)行理解記憶的時候,我們可以將這一點類比成我們所對應(yīng)的“訴訟建筑”是同一棟,而不是并排或者割裂開的不同建筑。第一審程序和第二審程序在時間上也是一脈相承的,前者是后者的基礎(chǔ)和前提,后者是前者在司法程序上的延續(xù)和保證。第一審程序中當(dāng)事人圍繞具體訴訟請求進(jìn)行辯論;第二審程序中除了就案件事實方面進(jìn)行認(rèn)證,還需要對第一審的判決裁定是否合法進(jìn)行審理。第二審程序本質(zhì)上是對一審判決的糾錯,就像是第一審程序的質(zhì)檢流程。不僅糾正第一審程序中對案件事實認(rèn)定、法律適用上的錯誤,保證司法判決的正確性,同時在審查過程中可以追加訴訟第三人、發(fā)現(xiàn)在一審中被忽略的問題,使得司法判決更全面地維護(hù)相關(guān)利益人的權(quán)利。
法律后果的不同是第一審程序和第二審程序最大的區(qū)別。第一審人民法院適用第一審程序所作的判決、裁定,在法定上訴期間是不發(fā)生執(zhí)行力的。只有在上訴期結(jié)束后,當(dāng)事人雙方均無上訴,第一審結(jié)果才會發(fā)生法律效力。而第二審人民法院所作的判決、裁定,是終審判決、裁定,一經(jīng)做出,即發(fā)生法律效力。也因此我國法律規(guī)定第二審程序的合議庭只能由審判員組成,不能吸收陪審員。
在日常生活中,我們居住的房屋難免會出現(xiàn)質(zhì)量問題。這時,居住者需要找維修部門進(jìn)行房屋修繕。在我國《民事訴訟法》中,同樣有一種訴訟流程也起到了“維修”的作用,這個程序就是三大訴訟流程中的最后一個——再審程序。
再審程序?qū)τ谖覈袷略V訟體制的重要性毋庸置疑。但對于初學(xué)者來說,再審啟動之后的相關(guān)判決裁定的影響就像是一團(tuán)迷霧,令人迷茫。如在再審過程中,若當(dāng)事人撤銷起訴帶來何種法律后果?若當(dāng)事人撤銷再審申請,結(jié)果又有何不同?
讓我們再次回歸到本文核心的“訴訟建筑”。舉例說,如果只是住戶自己覺得房屋質(zhì)量有問題,且已經(jīng)經(jīng)過其他途徑得到修復(fù)了,住戶自身當(dāng)然可以撤回維修要求。但如果該房屋確系房屋結(jié)構(gòu)有問題,是“危房”,不僅僅會威脅到屋內(nèi)住戶的安全,也可能對不特定來到此房屋的其他行人造成安全隱患,那么住戶自身的意愿就不能完全決定房屋的命運(yùn),而需要國家公權(quán)力來進(jìn)行干預(yù)。同樣的,無論是一審程序、二審程序還是再審程序,訴權(quán)是公民所應(yīng)有的合法權(quán)利。當(dāng)事人理應(yīng)有處分自身權(quán)利的處分權(quán)。撤回再審申請,就是當(dāng)事人對于自己訴權(quán)的主動處分。但再審程序和其他程序本質(zhì)上的區(qū)別就在于再審程序是糾錯程序,其本質(zhì)目的是維護(hù)司法的公正性。如果法院明知裁判有誤,會損害國家、社會或他人的利益而不予糾正,那么錯誤裁判的執(zhí)行只會讓錯誤波及的范圍變得越來愈廣。因此,在這種情況下,再審就應(yīng)當(dāng)繼續(xù)進(jìn)行。故再審申請人撤回再審的,應(yīng)由人民法院裁定。
一審原告在再審審理期間申請撤回起訴的問題也可以通過我們的“訴訟建筑”模型得到解釋。撤回的本質(zhì)等同于把對應(yīng)樓層的建筑完全拆毀。發(fā)起人是一審原告,是第一層房屋。一審原告撤回起訴,相當(dāng)于將已經(jīng)蓋好的“訴訟建筑模型”的第一層完全敲碎,此時,裸露在地面上的是地基,相當(dāng)于回到了訴訟開始的最原始狀態(tài)。所以,人民法院可以準(zhǔn)許撤回起訴。裁定準(zhǔn)許的,應(yīng)當(dāng)一并撤銷原判決。但畢竟當(dāng)事人所主張的訴訟請求已經(jīng)經(jīng)過審判(徒留一地“建筑殘渣”為證明),根據(jù)一事不再理原則,在沒有發(fā)生特定法定事由的情況下,不允許當(dāng)事人就原事實、原訴訟請求申請再審。
我們進(jìn)一步推理二審中當(dāng)事人撤回上訴以及撤回起訴的情景。在二審程序中,上訴所對應(yīng)的是二審程序(即模型中的二層),如果當(dāng)事人撤回上訴,其效果相當(dāng)于拆除了二層,一層的天花板裸露出來,最終保留下的一審判決生效。在訴訟建筑模型中,起訴永遠(yuǎn)對應(yīng)的是一審程序。如果當(dāng)事人撤回起訴,一層被拆除,二層建筑自然也無法存在,最終司法效果等同回到訴訟的起點,一審二審裁判均失效。
司法的學(xué)習(xí)是有趣的,我們希望借由“訴訟建筑”模型能夠幫助初學(xué)者對于三大訴訟程序之間的關(guān)系進(jìn)行梳理,更加清晰地理解其中所蘊(yùn)含的司法價值理念以及相互間的關(guān)聯(lián)性、影響性,快樂地進(jìn)行司法理論學(xué)習(xí)。