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    《民法典》闡釋的“體系”依據(jù)及其限度

    2021-04-26 07:21:17陳金釗吳冬興
    關(guān)鍵詞:價值體系民法典

    陳金釗 吳冬興

    摘 要:作為體系性存在的《民法典》,在文本層面指向了民法概念體系、民法規(guī)范體系、民法價值體系和民法法源體系?!敖忉屨摃r代”的《民法典》闡釋,需要緊密貼合《民法典》的內(nèi)外體系。在《民法典》闡釋的“體系效益”上,概念體系可以便捷概念涵攝,規(guī)范體系有助維系規(guī)范周延,價值體系能夠衍生價值秩序,法源體系益于指引法源應(yīng)用。當(dāng)然,由于深受“實益型”法典編纂思路的影響, 《民法典》的概念邏輯性、規(guī)范純粹性、價值融貫性和法源完整性難免不足,《民法典》的闡釋應(yīng)當(dāng)在兼顧法典體系缺漏的基礎(chǔ)上恪守體系限度:防止概念專斷;阻斷規(guī)范逾界;規(guī)避價值錯位;警惕法源封閉。

    關(guān)鍵詞:解釋論;體系效益;概念體系;規(guī)范體系;價值體系;法源體系

    中圖分類號:D90-055? 文獻標(biāo)識碼:A? 文章編號:1004-8634(2021)02-0091-(11)

    DOI:10.13852/J.CNKI.JSHNU.2021.02.010

    一、問題的提出

    “法律闡釋體系是就現(xiàn)行制定法規(guī)定予以探討其意涵俾用以處理系爭個案,可說是一尋法過程?!?隨著《中華人民共和國民法典》(以下簡稱《民法典》)“解釋論時代”的來臨,在以教義學(xué)為主導(dǎo)的民法解釋體系中,《民法典》的實踐應(yīng)用必將愈加倚重民法教義學(xué)的體系闡釋能力。“教義學(xué)可以定義為‘一個語句的體系,這些原理在概念—體系上貫穿現(xiàn)行法,進而將其歸結(jié)為一些抽象的制度,以便引導(dǎo)法律的適用?!?《民法典》文本所蘊含的“體系”形態(tài),作為民法教義建構(gòu)的制度依歸,在很大程度上將主導(dǎo)法律獲取程序的方向。因而,在“體系推崇”心態(tài)的推波助瀾下,法學(xué)界對《民法典》體系的稱頌之聲不絕于耳,“體系性”一度成為《民法典》意義刻畫的時髦詞匯??墒牵趪鴥?nèi)法教義學(xué)建構(gòu)能力整體不足的背景下,無論是“體系推崇”還是“體系修辭”,都無法直接轉(zhuǎn)化為《民法典》闡釋的“體系能力”。在法理上,“體系”概念本就爭訟頻仍,“體系”的功能與局限更是未能得到足夠的關(guān)注?!敖忉屨摃r代”的《民法典》“體系”,一旦被不當(dāng)限縮或不當(dāng)擴張,就會同時面臨“體系化不足”與“體系化過度”之詬病,以致貶損《民法典》應(yīng)有的“體系效益”?!胺ǖ浠晒碚髅穹ㄍ獠矿w系之初步形成,但亦是因此,其意義至多限于取材上之清晰簡明及編排上之邏輯縝密。至于法之內(nèi)在安定性及所謂法律內(nèi)部體系之合理化建構(gòu),尚須借助法教義學(xué)的長期運作方能實現(xiàn)?!?本文通過對《民法典》文本“體系”指向的理論勾勒,在界分《民法典》所涉“體系形態(tài)”的基礎(chǔ)上,釋明《民法典》“體系”的應(yīng)有功能和固有限度,以助益《民法典》“體系效益”的恰當(dāng)實現(xiàn)。

    二、《民法典》文本的“體系”指向

    “瀏覽一下細分的文獻可看到‘體系方法的明顯多樣性,語境的重要性,法律規(guī)范的外在地位,法律制度的組成部分的內(nèi)在關(guān)聯(lián),被規(guī)定的事情和生活關(guān)聯(lián)的意義,一般法律原則的貫通力?!?迄今為止,受利益法學(xué)、評價法學(xué)所主導(dǎo)的體系觀影響,評價導(dǎo)向的體系結(jié)構(gòu)早已溢出涵攝演繹的體系結(jié)構(gòu),內(nèi)部體系與外部體系的“二分”業(yè)已成為法律方法論的“體系”通說。2透過《民法典》的規(guī)范性陳述,在“體系”形態(tài)上,《民法典》文本既指向了作為內(nèi)部體系的民法價值體系,也指向了作為外部體系的民法概念體系和民法規(guī)范體系。同時,《民法典》還以法源條款明示了屬于外部體系的民法法源體系。

    1.民法的概念體系

    “概念,最簡單的思維方式,是一種思維上的,亦即抽象地—精神上地對客體(不必是實體上的客體)作描述?!?概念建構(gòu)及其體系化作為法律科學(xué)的理論供給物,持續(xù)性地滲透于民法法系的法典(法律)創(chuàng)制活動中。從基本分類來看,名目繁多的民法概念可劃分為“描述性概念”“評價性概念”和“論斷式概念”。但自近代私法完成從“義務(wù)本位”到“權(quán)利本位”的范式變革以來,“權(quán)利”就已成為民法的核心概念?!罢菣?quán)利,才是整個民法共通的、最基本的事項?!?作為概念法學(xué)的遺產(chǎn),以自由意志為核心而構(gòu)筑的權(quán)利體系,無疑已成為現(xiàn)代民法典編纂通行的基礎(chǔ)構(gòu)造。

    《民法典》文本的“體系”指向,當(dāng)然包含了以民事權(quán)利體系為核心的民法概念體系?!睹穹ǖ洹房倓t編第1章第1節(jié)即開宗明義地凸顯出《民法典》作為“權(quán)利保護法典”的規(guī)范定位。并且,《民法典》總則編第5章還以專章的形式,對民事權(quán)利進行了系統(tǒng)但又保持開放的規(guī)定。盡管從《民法典》的整體邏輯構(gòu)造來看,民事權(quán)利單獨成章因違反立法無贅言原則而遭遇部分學(xué)者的批評,但從客觀效果看,“設(shè)權(quán)利專章不可忽視的功能就是強化公民私權(quán)意識,教化社會尊重權(quán)利并捍衛(wèi)權(quán)利”。5同時,在民法概念體系構(gòu)造的意義上,民事權(quán)利單獨成章更是意味著《民法典》對私權(quán)概念體系的規(guī)范設(shè)計。

    根據(jù)《民法典》的相關(guān)規(guī)定,自然人享有的民事權(quán)利包括人身自由權(quán)、人格尊嚴權(quán)、生命權(quán)、身體權(quán)、健康權(quán)、姓名權(quán)、肖像權(quán)、名譽權(quán)、榮譽權(quán)、隱私權(quán)、婚姻自主權(quán)、個人信息權(quán)、因婚姻家庭關(guān)系等產(chǎn)生的人身權(quán)利(監(jiān)護權(quán)、繼承權(quán)等)、財產(chǎn)權(quán)(物權(quán)、債權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)、虛擬財產(chǎn)權(quán)等)、投資性權(quán)利,等等;法人和非法人組織享有名稱權(quán)、名譽權(quán)和榮譽權(quán)、財產(chǎn)權(quán)(物權(quán)、債權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等)、投資性權(quán)利(股權(quán)、其他投資性權(quán)利),等等。實際上,《民法典》的權(quán)利體系設(shè)計,仍舊不脫傳統(tǒng)的、基于人身權(quán)/財產(chǎn)權(quán)二分的私權(quán)體系框架,只是因應(yīng)現(xiàn)實訴求,實現(xiàn)了部分一般人格權(quán)和新型財產(chǎn)權(quán)的法定化??梢哉f,以民事權(quán)利為核心的概念體系設(shè)計,不僅奠定了民事權(quán)益的基本概念框架,也衍生出一系列的民法子概念體系。

    2.民法的規(guī)范體系

    “規(guī)范意味著應(yīng)當(dāng)是或者應(yīng)當(dāng)發(fā)生,尤其是人們應(yīng)該以特定的方式行為?!?法律規(guī)范在形態(tài)上包括依“條件程式”(Konditionalprogramm)設(shè)立的規(guī)范和依“目的程式”(Zweckprogramme)設(shè)立的規(guī)范,條件程式包含完整的構(gòu)成要件和法律效果,目的程式則僅設(shè)定目標(biāo)而不規(guī)定手段。7《民法典》文本的“體系”指向,核心當(dāng)屬以民事行為為規(guī)范對象的民法規(guī)范體系?!胺梢?guī)范是‘當(dāng)為規(guī)則。其核心的特征是針對規(guī)范的接受對象(Normadressaten)的應(yīng)然內(nèi)容?!?在存在論意義上,民法規(guī)范以行為模式為其存在方式。“存在論上接納法律所規(guī)范之行為(包括作為及不作為)的方式為:對行為之容許或禁止?!?民法規(guī)范體系,表征為在法秩序統(tǒng)一性原則的要求下,規(guī)整不同民事行為的規(guī)范集合。民法規(guī)范體系的組織構(gòu)造,集中表現(xiàn)在《民法典》的編纂體例中:“中國《民法典》在形式上最大的特點是其獨特的七編制結(jié)構(gòu):總則、物權(quán)、合同、人格權(quán)、婚姻家庭、繼承和侵權(quán)責(zé)任;這是一個極富原創(chuàng)性的新體系?!?與歷史上被奉為典范的民法典編纂體例(“人—物—取得財產(chǎn)的方式”的《法國民法典》、“總則—債法—物權(quán)法—家庭法—繼承法”的《德國民法典》、“人法—親屬法—繼承法—物權(quán)法—債法”的《瑞士民法典》)不同,《民法典》開創(chuàng)了法典編纂的“七編”體例。該編纂體例實際上也同時創(chuàng)設(shè)了我國民法規(guī)范體系的基本架構(gòu)??倓t編規(guī)范通過抽象一般規(guī)定的方式統(tǒng)領(lǐng)整個民法規(guī)范;物權(quán)編、合同編、人格權(quán)編、婚姻家庭編、繼承編、侵權(quán)責(zé)任編規(guī)范則作為各個獨立的子體系,與總則編共同構(gòu)成了我國的民法規(guī)范體系。在形式意義上,我國的民法規(guī)范體系包括了以總則、物權(quán)、合同、人格權(quán)、婚姻家庭、繼承和侵權(quán)責(zé)任為框架的制度規(guī)范體系。同時,由于不同的民法規(guī)范實際上都必須服務(wù)于民事生活的周延規(guī)整這一目標(biāo),所以,在實質(zhì)意義上,我國的民法規(guī)范體系指的是不同的民事法律規(guī)范彼此連貫、相互融貫的行為和裁判規(guī)范體系。

    3.民法的價值體系

    法律價值既潛藏于法律概念之后,也棲身于法律規(guī)范之間。雖然法典文本直接規(guī)定法律概念和法律規(guī)范,但卻只能通過價值判斷的形式間接指陳法律價值體系。故而,《民法典》文本的“體系”指向還包括負載價值引導(dǎo)和證立功能的民法價值體系。民法的價值體系也可稱為民法的目的論體系或原則體系。在理念層面,民法的價值體系貫穿并主導(dǎo)著民法概念體系和規(guī)范體系的生成與教義學(xué)建構(gòu)。從方法論觀念史的維度看,民法價值體系的生成實際上存在“法律原則的實證化”和“價值體系的外顯”這兩條脈絡(luò)。

    民法基本原則的實證化隨著“原則立法理念”的復(fù)興而進入現(xiàn)代民法典的編纂中。盡管在大陸法系的法典編纂史中,抽象法律原則載入規(guī)范文本的例證早已有之,但自《法國民法典》以來,“一般原則的不成文恰恰是在價值理念上備受贊揚的”。3通常而言,一般法律原則處于法典之外,作為法理而存在。4后繼的《德國民法典》也追隨這一理念。直到《瑞士民法典》,誠實信用原則才真正實現(xiàn)了實證化。而“真正為民法典基本原則的立法例帶來新意的是社會主義國家的民法典”。5 在我國,由于深受蘇俄法學(xué)的影響,民法基本原則(基本規(guī)定)載入規(guī)范文本作為《蘇俄民法典》編纂的歷史遺產(chǎn)貫穿于從《民法通則》到《民法典》的民事立法進程中。在民法價值體系的建構(gòu)層面,盡管僅從民法基本原則出發(fā),遠不足以通過演繹法形成完整的民法價值體系,但毋庸置疑的是,民法基本原則奠定了民法價值體系的基本架構(gòu),并主導(dǎo)著民法概念與規(guī)范的創(chuàng)制及闡釋過程。

    法律價值體系的外顯,在方法論學(xué)術(shù)史上則構(gòu)成了從概念法學(xué)到評價法學(xué)的發(fā)展主線。以概念法學(xué)為起點的方法論主張,法律適用應(yīng)追求價值無涉性。價值無涉的法律適用正是通過法律概念體系來實現(xiàn)的。經(jīng)歷目的法學(xué)、利益法學(xué)、自由法運動的批判之后,評價法學(xué)正式提出了價值體系作為法律內(nèi)在體系之命題。就民法學(xué)本身,盡管在概念法學(xué)的陰影下民法的價值體系為民法概念體系的精密構(gòu)造所淹沒,但自以黑克為代表的利益法學(xué)發(fā)現(xiàn)法律規(guī)范背后的利益裁斷特性后,價值法學(xué)以“評價”取代“利益”,最終形成了民法的價值體系命題。因此,德國法學(xué)家埃塞爾才指出:“價值標(biāo)準(zhǔn)或目的,透過體系化已被納入體系中,具有一定之邏輯構(gòu)造?!?

    “內(nèi)在體系的建構(gòu)特別凸顯存在于法律規(guī)定中或其間的法律思想、法律原則、功能性概念以及類型?!?在《民法典》中,不同民法規(guī)范背后的“規(guī)范意旨”實際上構(gòu)成了民法價值體系建構(gòu)的素材。在民事裁判中,為維系價值評價的統(tǒng)一性,避免法律規(guī)范內(nèi)部的評價矛盾,不同規(guī)范所代表的價值判斷必須基于體系的視角得到融貫性整合,并最終服務(wù)于民法價值體系的建構(gòu)。同時,《民法典》總則編第1章還通過基本規(guī)定的方式對我國民法的一般原則進行了系統(tǒng)性列舉:平等原則(第4條);自愿原則(第5條);公平原則(第6條);誠信原則(第7條);公序良俗原則(第8條);綠色原則(第9條)?!睹穹ǖ洹返牧笤瓌t構(gòu)成了整個民法價值體系的骨骼,貫穿于《民法典》的規(guī)范體系。當(dāng)然,民法價值體系的生成還須通過基本原則和子原則的具體化作業(yè),同時兼容法典內(nèi)部不同的價值判斷,進而搭建民法的價值體系網(wǎng)絡(luò)。

    4.民法的法源體系

    在民事裁判中,裁判強制不僅包括“禁止法官拒絕裁判”這一規(guī)范要求,還包括“強制法官進行裁判證立”要求。為因應(yīng)“裁判強制義務(wù)”,各國的民法典編纂都會通過法源條款(法律方法條款)的形式界定法律獲取的規(guī)范場域?!睹穹ǖ洹肺谋镜摹绑w系”指向,還包括作為民法規(guī)范載體的法律淵源體系。在法理學(xué)上,法律淵源(簡稱法源)既存在多重界定,1也存在多元分類。2但是根據(jù)解釋論的基本立場,法律淵源概念應(yīng)當(dāng)秉持司法中心主義立場,即“法律存在于哪里,法官如何才能尋找和發(fā)現(xiàn)作為案件裁判依據(jù)的法律規(guī)范”。3作為法源條款的《民法典》第10條,奠定了我國民法法源體系的基本構(gòu)造。

    《民法典》第10條規(guī)定:處理民事糾紛,應(yīng)當(dāng)依照法律;法律沒有規(guī)定的,可以適用習(xí)慣,但是不得違背公序良俗。本條不僅是我國民法中最為基礎(chǔ)的法源條款,也是我國民法法源體系“二階構(gòu)造”的規(guī)范來源?!睹穹ǖ洹返?0條關(guān)于法源體系的規(guī)定,實際上整體繼受自《民法總則》的規(guī)定。盡管相較《民法通則》第6條,4我國民法法源體系始終維系著規(guī)范層面的“二階構(gòu)造”,但是從《民法通則》到《民法典》,民法的法源體系卻經(jīng)歷了從“法律—國家政策”到“法律—習(xí)慣法”二階結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。政策不再作為規(guī)范法源,無疑體現(xiàn)了民事立法的高度進步。因為與法典的穩(wěn)定性相比,政策因其高度靈活性和易變性而不宜被納入規(guī)范法源。當(dāng)然,“法律—習(xí)慣法”二階結(jié)構(gòu)的民法法源體系,是否能如實反映我國實質(zhì)民法的整體結(jié)構(gòu),這一法源體系又是否存在著教義學(xué)重構(gòu)的必要性和可能性,卻非《民法典》第10條本身所能回答的問題。事實上,《民法典》有關(guān)法源的規(guī)定存在著過于簡陋之嫌,很難實現(xiàn)通過法典整合法源的任務(wù)。因而在今后的《民法典》闡釋中,出現(xiàn)理論與實踐紛爭在所難免。從體系思維的方向看,附條件把其他社會規(guī)范擬制為“法”勢在必行。因為法律淵源會發(fā)揮法律體系的吸納作用,進而融貫民法規(guī)范與其他社會規(guī)范。唯有如此,才能實現(xiàn)《民法典》與其他社會規(guī)范的有效銜接。

    三、《民法典》“體系”的闡釋效益

    卡納里斯(Canaris)曾將法學(xué)上的體系分為“認知的體系”和“對象的體系”,并且認為認知的體系須緊密貼合對象的體系。5《民法典》所指涉的“體系”,在性質(zhì)上應(yīng)屬后者,即本體論意義上的“對象體系”。顯然,作為“對象體系”的《民法典》“體系”具有未完成性、靜態(tài)性、開放性等特征。在民法教義學(xué)中,《民法典》的闡釋活動具有實踐和學(xué)說同構(gòu)性。規(guī)范闡釋,這一“據(jù)法思考”、“體系取向”的法學(xué)構(gòu)造作業(yè)實際上致力于生成認知意義上的動態(tài)、開放“體系”。這并不意味著存在獨立于“對象體系”的“認知體系”,而是說,《民法典》本身所提供的“對象體系”需要經(jīng)由民法教義學(xué)的建構(gòu)性闡釋而臻于完善,并通過形成動態(tài)、開放的“認知體系”以指導(dǎo)《民法典》的解釋適用。這也是法教義學(xué)自身的理論使命。“民法典的體系效益主要體現(xiàn)為拓展法律的調(diào)整范圍,保障法律自治、自洽和自足,最終強化法律的拘束力和安定性?!?概言之,《民法典》的“體系”之于法典闡釋的效益集中表現(xiàn)為:民法概念體系便捷概念涵攝;民法規(guī)范體系維系規(guī)范周延;民法價值體系供給價值秩序;民法法源體系指引法源應(yīng)用。

    1.概念體系能夠便捷概念涵攝

    隨著“無漏洞教條”的幻滅與“顛倒方法”的破產(chǎn),完全基于概念譜系而展開的涵攝式法律適用早已成為歷史。對概念法學(xué)的批判也成了綿延至今的學(xué)術(shù)時髦,連帶著法律概念本身都被蒙上理論陰影。然而,即便在今日之方法論上,概念建構(gòu)及其體系化仍然是民法教義學(xué)主流的操作方式。事實上,法律概念因“承認、共識及儲藏價值”而具備“減輕思維的工作負擔(dān)”優(yōu)勢。1加上涵攝思維本身與權(quán)力分立、限制法官自由裁量等理念的內(nèi)在親和力,法律概念體系在法律闡釋活動中仍保持著相當(dāng)?shù)奈Α!芭u‘概念法學(xué)絕不等于否定‘法學(xué)概念運用之必要性”,2民法概念體系自身所具備的“描述利益”對于民事裁判同樣不可或缺。可以說概念法學(xué)所主張之適用法律的方法,實際上還相當(dāng)根本地支配著法律人在學(xué)術(shù)研究及實務(wù)上的思考方法。3

    《民法典》文本所指陳的概念體系,在《民法典》正式生效后,無疑能為具體民事糾紛的解決提供基于民法概念體系的論據(jù)。尤其是以民事權(quán)利為核心的民法概念體系,在私法法益保護層面將起到無可替代的作用。以“環(huán)境人格權(quán)”的《民法典》保護為例,基于《民法典》所指稱的民法概念體系框架,權(quán)利的概念序列實際上包括了“權(quán)利—人身權(quán)—人格權(quán)—一般人格權(quán)” 這一規(guī)范鏈條。由于《民法典》第990條對人格權(quán)的立法規(guī)定系采納開放列舉的立法例,這實際上基于民事權(quán)利概念體系為一般人格權(quán)的司法保護預(yù)留了法律空間。故而,在以利益保護為核心的權(quán)利概念中,順著“法律保護的利益—法律保護的人身利益—法律保護的人格利益—法律保護的一般人格利益”這一推演鏈條,環(huán)境人格權(quán)作為保障“人在適宜環(huán)境中的身心健康利益”4的規(guī)范裝置,便基于法律權(quán)利的概念體系得以正當(dāng)化。這就充分體現(xiàn)了民法概念體系便捷概念涵攝的體系效益。

    2.規(guī)范體系有助維系規(guī)范周延

    以私法的行為域為界分依據(jù),《民法典》通過總則抽象和分領(lǐng)域規(guī)范的方式創(chuàng)設(shè)了整個民法的一般規(guī)范體系。“法律規(guī)范和其他的規(guī)范都是共同被規(guī)定在某個特定法領(lǐng)域中,就此而言,它們共同形成了一個‘體系?!?在《民法典》的闡釋活動中,體系取向的民法教義學(xué)將基于民法規(guī)范體系的基本構(gòu)造,面向個案(或模擬個案)展開對具體法典規(guī)范的闡釋作業(yè)。民法規(guī)范體系,作為特定法典規(guī)范闡釋的“教義學(xué)向?qū)А苯巧潴w系效益恰恰體現(xiàn)在“維系規(guī)范周延”這一功能之中。

    例如,盡管《民法典》在形式上采納了合同編與侵權(quán)責(zé)任編并立的立法體例,但對于司法實踐而言,為了妥善處理非合同之債糾紛,實質(zhì)債法尤其是債總體系的教義學(xué)建構(gòu)仍無可避免。恰恰因為“《民法典》第118條第2款為我國債法體系的建立奠定了基礎(chǔ),《民法典》第468條是我國實質(zhì)債法總則的構(gòu)造樞紐”,6故而,即便《民法典》第463條規(guī)定“本編調(diào)整因合同產(chǎn)生的民事關(guān)系”,基于民法規(guī)范體系(尤其是債總體系)的要求,“合同”一詞也將通過目的性擴張的方式被拓展到所有的債關(guān)系。類似情形還有不少。這充分說明了民法規(guī)范體系“維系規(guī)范周延”的體系效益。此外,在《民法典》第171條第3款中,無權(quán)代理人的責(zé)任承擔(dān)系由善意相對人以形成權(quán)的方式確定,但損害賠償須以履行利益為上限。單純通過文義,善意相對人無疑都會放棄損害賠償,選擇繼續(xù)履行。如此,損害賠償及其但書規(guī)定就會被架空。在解釋論上,基于民法規(guī)范體系(代理責(zé)任規(guī)范體系)的周延性,這一闡釋結(jié)論明顯是不合理的。基于比較法的論據(jù),以德國法上代理人能否證明其代理權(quán)為區(qū)分標(biāo)準(zhǔn),如果代理人確能證明不知代理權(quán),則應(yīng)限制善意相對人的選擇權(quán),只能主張損害賠償。7這也說明,維系規(guī)范周延的《民法典》的“體系”,既能避免解釋結(jié)果使法典規(guī)范淪為具文,又能防止法典規(guī)范的不當(dāng)闡釋而形成體系漏洞。

    3.價值體系可以衍生價值秩序

    《民法典》總則編第1章通過基本規(guī)定的方式,勾勒出我國民法的價值體系框架。這一靜態(tài)的民法價值體系,經(jīng)由法教義學(xué)的加工,在法律闡釋活動中將具備價值秩序的供給功能。換言之,從靜態(tài)價值體系到動態(tài)價值體系的教義學(xué)轉(zhuǎn)化,將有助于不同案型中民法規(guī)范評價一致性的實現(xiàn)。由于在法理上,法律價值間的邏輯構(gòu)造可以分為“優(yōu)先模式”“初步優(yōu)先模式”“權(quán)衡模式”,1相應(yīng)地,民法價值體系的“價值秩序供給效益”具體表現(xiàn)為:價值優(yōu)先序列的供給、價值初始優(yōu)先序列的供給、價值衡量結(jié)構(gòu)的供給。

    “價值優(yōu)先序列的供給”指的是,在民事裁判中,不論是具體法典規(guī)范的解釋還是類推適用,都必須借助還原規(guī)范背后價值序列,對解釋結(jié)論或類推適用進行證立。特定規(guī)范背后的價值序列,將通過“直接作用”或“遠距作用”,助力《民法典》闡釋作業(yè)的順利展開?!爸苯幼饔谩本褪翘骄看尫l背后的價值裁斷;“遠距作用”便是價值裁斷的轉(zhuǎn)借運用。2即將其他規(guī)范背后的價值序列作為類推適用的依據(jù)。價值序列的“直接作用”,如《民法典》第152條法律行為顯失公平的撤銷規(guī)則,就彰顯了“公平”優(yōu)先于“(形式)平等”這一價值優(yōu)先序列。價值序列的“遠距作用”,如《民法典》第542條債權(quán)人撤銷權(quán),3就是對《民法典》537條債權(quán)人代位權(quán)規(guī)范4背后價值序列的類推適用:由于《民法典》542條債權(quán)人撤銷權(quán)規(guī)則作為形成訴權(quán)只規(guī)定了撤銷法律行為的效果,至于撤銷后的權(quán)利義務(wù)規(guī)則尚付闕如,反觀《民法典》第537條債權(quán)人代位權(quán)規(guī)則,則賦予代位權(quán)人的債權(quán)以優(yōu)先保護地位,而在債之保全體系中,代位權(quán)與撤銷權(quán)作為債之保全手段應(yīng)具有相類的法律地位,因此,債之保全人利益優(yōu)先于全體債權(quán)人利益這一基于債權(quán)人代位權(quán)規(guī)則的價值評價,同樣適用于撤銷權(quán)人。即在債權(quán)人撤銷權(quán)案件中,類推適用債權(quán)人代位權(quán)規(guī)則背后的價值序列,允許撤銷權(quán)人以同案起訴的方式獲得優(yōu)先保護地位。

    “價值初始優(yōu)先序列的供給”意味著,基于《民法典》基本原則等要素所構(gòu)筑的民法價值體系,可以通過賦予特定民法價值以初始優(yōu)先性的方式,減輕法典規(guī)范闡釋的價值評價論證負擔(dān),進而為法律獲取結(jié)果提供形式論據(jù)。例如,《民法典》條文在多處提到的善意第三人保護問題,就充分體現(xiàn)了民法價值體系中交易安全價值相對其他價值的初始優(yōu)先性。最典型者即《民法典》第311條關(guān)于物權(quán)善意取得規(guī)范背后的價值判定。基于現(xiàn)代社會的組織形態(tài),生產(chǎn)要素的高度流動性提出了動態(tài)財產(chǎn)安全優(yōu)先保護的要求,“商事交易首重效率”甚至成為商事立法的第一原則。因此,相較靜態(tài)權(quán)利的物權(quán)保護,在價值序列上,交易安全價值獲得初始優(yōu)先性。當(dāng)然這一“初始優(yōu)先性”是附條件的,在所有權(quán)善意取得上,必須滿足“相對人善意”“合理對價”“公示”的要求。

    “價值衡量結(jié)構(gòu)的供給”意指,民法價值體系中,很多法律原則之間既不存在絕對的優(yōu)劣順位,也不存在相對的初始優(yōu)先關(guān)聯(lián),而是處于彼此勢均力敵的狀態(tài),進而形成了法律原則之間的“權(quán)衡結(jié)構(gòu)”。5在《民法典》的闡釋活動中,這種不同民法價值間的權(quán)衡結(jié)構(gòu)往往主導(dǎo)著不同規(guī)范之間的體系構(gòu)造方式。以《民法典》中“私法自治原則”和“公民互助原則”的價值關(guān)聯(lián)為例,私法自治固然是民法的基礎(chǔ)性價值,但“公民互助”也是私法的價值追求,兩者并無價值順位關(guān)系。因此,在不適法管理之情形下,盡管不適法管理本身可能引發(fā)侵權(quán)的法效果,但是若要求不適法管理依侵權(quán)行為承擔(dān)責(zé)任,卻有違“公民互助”原則之貫徹。正是由于“私法自治原則”和“公民互助原則”之間權(quán)衡結(jié)構(gòu)的存在,為避免評價矛盾,法教義學(xué)就不得不引入《民法典》第184條關(guān)于緊急救助行為的價值判斷,由裁判者在個案中酌定減輕,甚至免除不適法管理人的侵權(quán)責(zé)任。

    4.法源體系益于指引法源應(yīng)用

    佩策尼克(Aleksander Peczenik)認為,法源規(guī)范的功能包括:第一,決定不同法源在法律體系中的地位。第二,有助于將一些論證跳躍轉(zhuǎn)換為邏輯正確的推論。6“民法法源條款的本質(zhì),是指示民事法官應(yīng)當(dāng)在何處尋找裁判依據(jù)。該指示包括以下兩項內(nèi)容: 其一,可為裁判依據(jù)的民法法源有哪些; 其二,各種法源之間的適用次序如何?!?正是透過《民法典》法源條款所指陳的民法法源體系,棲身于不同法之載體的民法規(guī)范,才得以通過體系秩序的方式被納入法官找法的視野之中。由是觀之,《民法典》的體系效益還包括對民事裁判的法源指引功能。即在法官找法作業(yè)中:首先應(yīng)從制定法(主要是《民法典》)中進行法律發(fā)現(xiàn)作業(yè)。窮盡制定法的概念體系、規(guī)范體系和價值體系仍無法終結(jié)法律獲取程序的,2則可以從習(xí)慣法中發(fā)現(xiàn)法律規(guī)范,但是習(xí)慣法規(guī)范本身不得違背公序良俗。

    盡管《民法典》在規(guī)范層面僅僅確定了“法律—習(xí)慣法”二階構(gòu)造的民法法源體系,但是通過對《民法典》第10條這一法源條款的適應(yīng)性解釋,很多裁判規(guī)則均可納入。首先,本條所稱的“法律”應(yīng)做廣義理解,在外延上包含了狹義的法律、法律解釋、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例或者單行條例,乃至司法解釋。3其次,在《民法典》內(nèi)部,基于規(guī)范領(lǐng)域的特質(zhì),在民法法源層面被擴張的“法律”須進行相應(yīng)限縮。例如,《民法典》第116條規(guī)定:“物權(quán)的種類和內(nèi)容,由法律規(guī)定?!贝颂幍摹胺伞碑?dāng)然僅指狹義的法律。第三,《民法典》第11條規(guī)定:“其他法律對民事關(guān)系有特別規(guī)定的,依照其規(guī)定。”這意味著,《民法典》在處理同質(zhì)法源時,遵循特別私法(制定法)優(yōu)先原則。最后,由于“當(dāng)市場的全球化使各國的國內(nèi)法失去作用的時候,建立在習(xí)慣基礎(chǔ)之上的新商法發(fā)揮著調(diào)整國際商業(yè)合同的作用”,4因此本條所稱的“習(xí)慣法”,不僅包括國內(nèi)習(xí)慣法,也包括外國習(xí)慣法、國際習(xí)慣法。這樣,在相關(guān)商事裁判中,諸如歐洲合同法原則(the Principles of European Contract Law)、國際商事合同通則(UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts)等,都可以通過這一具有轉(zhuǎn)借性質(zhì)的法源條款被納入民事裁判的法律獲取程序。

    四、《民法典》“體系”的應(yīng)用限度

    在民法教義學(xué)的視域內(nèi),《民法典》文本所指涉的“體系”,對于《民法典》的闡釋具有無可取代的“體系效益”。然而,“法典一旦生效,就會被視為構(gòu)成法解釋自主空間的、全面而封閉的規(guī)則體系”。5從歷史來看,民法典的體系神話早已湮滅?!捌駷橹贡谎袛M出來的法體系均因后續(xù)的發(fā)展而被超越;實則,依吾人迄今的理解,法體系始終不可能被終局完成?!?從現(xiàn)實來看,現(xiàn)行民法典的編纂又具有鮮明的“實益”導(dǎo)向色彩。這意味著《民法典》的邏輯性必須讓位于法典編纂的目的性。如是,受制于法教義學(xué)的敘事模式,《民法典》“體系效益”亦有其自身限度。質(zhì)言之,在法典闡釋中,《民法典》的“體系”不能被無限擴張,以致違背法典化的初衷,形成所謂“教義學(xué)過度”之弊病。這就需要以《民法典》的制度細節(jié)為素材,借助民法教義學(xué)的體系批判功能,厘清《民法典》闡釋的“體系”限度。

    1.應(yīng)用民法概念體系須防范概念邏輯統(tǒng)一的過度化

    臻于完美的法律概念體系,不僅具備精確的體系要素,更有著縝密的體系結(jié)構(gòu)。如果執(zhí)著于民法概念體系的精確性與科學(xué)性,在形式上可能要求嚴格執(zhí)行“相同概念做相同解釋”“不同概念做不同解釋”之規(guī)訓(xùn),在內(nèi)容上更可能強調(diào)基于上位概念的演繹,進而決定具體案件中相關(guān)規(guī)范的闡釋結(jié)論。然而,如同法律公理體系,那種試圖借助純粹邏輯的程序,通過“概念繁殖”生產(chǎn)法條,7以實現(xiàn)純形式邏輯化的法律概念體系之夢早已歸于幻滅。其一,“法律的概念并非純粹形式邏輯的概念,具有一定的模糊性或多義性”;8其二,正如耶林所言,“創(chuàng)造法律者,不是概念,而是利益與目的”。1試圖通過《民法典》的編纂重溫本土版本的概念法學(xué)情結(jié)可以休矣。

    事實上,不論是出于自然語言的模糊性,意義的語境依賴性,概念闡釋的目的取向,還是立法技術(shù)的缺陷,法典語言的不精確性甚至是表達錯誤都在所難免。如果固守民法概念體系的形式面向,就會產(chǎn)生非?;闹嚨慕忉尳Y(jié)論。在《民法典》中,相同概念做不同解釋,不同概念做相同解釋的情形并不罕見。例如,遍布《民法典》全文的“善意”概念就沒有統(tǒng)一的內(nèi)涵釋義,最低限度的“善意”僅僅包括事實上不知的心理狀態(tài)。此外,善意還可能被解釋為“善意無輕過失”“善意無重大過失”等。又如,在《民法典》中,雖然“協(xié)議”被用以定義“合同”,但這并不意味著“合同”和“協(xié)議”應(yīng)做不同解釋,相反,《民法典》以“協(xié)議”定義“合同”倒有同義重復(fù)之嫌。

    同樣,基于概念演繹的規(guī)范闡釋路徑也潛藏著“概念專斷”的實踐風(fēng)險。民法闡釋肩負一般確定性與具體妥適性雙重使命。2因遠離社會生活,面向概念操作的法律闡釋注定難以勝任維系法典規(guī)范具體妥適性之使命。以《民法典》無權(quán)代理責(zé)任承擔(dān)方式之爭議為例,根據(jù)民事責(zé)任之概念體系,民事責(zé)任在外延上包含了合同責(zé)任、侵權(quán)責(zé)任、締約過失責(zé)任、法定擔(dān)保責(zé)任乃至特別責(zé)任。根據(jù)德國法通說,在性質(zhì)上,由于違反法定的信賴利益保護義務(wù),無權(quán)代理責(zé)任屬于法定擔(dān)保責(zé)任。3然而,基于無權(quán)代理責(zé)任的法定擔(dān)保屬性,在規(guī)范闡釋上并不能認為善意相對人可通過自由選擇的方式,決定無權(quán)代理人到底是承擔(dān)繼續(xù)履行還是損害賠償責(zé)任。相反,出于法規(guī)范闡釋具體妥適性之考量,應(yīng)以代理人能否證明自己無代理權(quán)為區(qū)分標(biāo)準(zhǔn):如果代理人確能證明其不知代理權(quán)的,則應(yīng)限制善意相對人的選擇權(quán),即只能主張損害賠償。

    在民法概念體系層面,為防范概念邏輯統(tǒng)一的過度化,需要以法律概念的“目的論統(tǒng)一”觀念糾正民法概念體系的純邏輯化,“概念術(shù)語統(tǒng)一性”應(yīng)服從法律概念闡釋的目的導(dǎo)向原則。4此外,基于概念位階演繹固然可以便利法官的法律發(fā)現(xiàn)獲取作業(yè),但并不能從根本上免除裁判證立義務(wù)。相反,基于概念演繹的結(jié)論,必須同時受到價值評價一致性和社會妥適性的雙重制約。

    2.應(yīng)用民法規(guī)范體系不得逾越一般私法的規(guī)范界限

    盡管在意義修辭上,《民法典》被官方和不少學(xué)者譽為“社會生活的百科全書”,5但正如孫憲忠教授所言,“我國《民法典》并不是全部民法規(guī)范和制度的立法,而僅只是民法一般法或者基本法的立法”。6在闡釋層面,《民法典》無疑必須回歸民法一般法或一般私法的基本定位。因為相對于特別私法,作為一般私法的《民法典》,在規(guī)范體系的構(gòu)造上,如果固執(zhí)于一般私法的絕對指導(dǎo)地位,就很可能會溢出一般法的規(guī)范邊界,以致瓦解特別私法的規(guī)范意旨。在《民法典》的闡釋中,最為突出的問題可能就是《民法典》時代民商關(guān)系在規(guī)范體系層面的再定位問題。

    “盡管商法與民法都是國家法,但商法還是因創(chuàng)立形式的不同而與民法相區(qū)分;它獨立于民法而存在以便更容易、更迅速地適應(yīng)多變的商品交換需要?!? 《民法典》遵循的是民商合一的立法體例,但是《民法典》本身既未提供關(guān)于民事行為和商事行為的一般區(qū)分標(biāo)準(zhǔn),又未通過“但書規(guī)定”或“商事行為專章”的方式區(qū)隔《民法典》規(guī)范的民商適用。故而,民商合一的立法體例極容易造成民商不分的司法困境。這就潛在性地強化了后《民法典》時代的“民商沖突”問題。即便在《民法典》編纂之前,崔建遠教授就鄭重指出:“在奉行民商合一模式的前提下注意民法與商法的差異,適當(dāng)?shù)胤衷O(shè)法律規(guī)范?!?但在規(guī)范體系的安排上,《民法典》卻依舊十分明顯地同時存在“商法化不足”與“商化法過度”的體系缺陷。

    《民法典》的“商法化不足”,主要體現(xiàn)在保證方式、格式條款、委托人任意解除權(quán)、違約金的司法酌定等領(lǐng)域。依原《擔(dān)保法》第19條,保證方式無約定或約定不明的,推定成立連帶保證,《民法典》則將之修正為推定成立一般保證。在法理上,基于民事與商事的內(nèi)在差異,民事應(yīng)做一般保證推定,商事則應(yīng)做連帶保證推定。《民法典》這一矯枉過正式的規(guī)定,反倒削弱了對商事行為的適應(yīng)性。在體系上應(yīng)通過目的性限縮予以調(diào)整。又如,在違約金的司法酌定問題上,由于民事主體一般須承擔(dān)無限責(zé)任,過高的違約金確有司法介入予以調(diào)整的必要性,但是商事主體之間往往勢均力敵,且受有限責(zé)任保護,故一般應(yīng)當(dāng)充分尊重其意思自治,不宜進行司法干預(yù)。若違約金司法酌定規(guī)則一體適用于民商事領(lǐng)域,《民法典》的家長主義傾向未免過于強烈。因此,在《民法典》的闡釋中,同樣需要借助目的性限縮予以糾偏。

    《民法典》的“商法化過度”,在標(biāo)的物瑕疵檢驗與通知義務(wù)、間接代理等領(lǐng)域的規(guī)則設(shè)計上也十分明顯。例如,盡管相較《合同法》關(guān)于買受人瑕疵檢驗與通知義務(wù)的相關(guān)規(guī)定,《民法典》合同編已經(jīng)做出大幅改進,但不論是在立法理念上,還是在立法技術(shù)上,《民法典》關(guān)于買受人“標(biāo)的物瑕疵檢驗與通知義務(wù)”的規(guī)定,都會對一般民事主體造成極大的不便與不公。在理念上,標(biāo)的物瑕疵檢驗與通知義務(wù)本系商事主體之間的交易義務(wù),一般民事主體實際上不應(yīng)被課以該義務(wù)。在技術(shù)上,即便《民法典》增設(shè)“根據(jù)標(biāo)的物的性質(zhì)和交易習(xí)慣,買受人在檢驗期限內(nèi)難以完成全面檢驗的,該期限僅視為買受人對標(biāo)的物的外觀瑕疵提出異議的期限”等規(guī)定,但依舊限于“約定期限過短”之情形,1對普通民事主體而言幾無操作可能性。這亦須借助目的性限縮方法予以矯正。

    故而,為確?!睹穹ǖ洹凡挥庠揭话闼椒ǖ囊?guī)范界限,應(yīng)限制民法規(guī)范體系的不當(dāng)擴張。在民法規(guī)范體系層面,《民法典》應(yīng)當(dāng)回歸一般私法或普通私法的基本定位,盡快引入基于司法與理論同構(gòu)的通說機制,在明確民事行為與商事行為一般標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,在教義學(xué)上梳理實質(zhì)民法條款和實質(zhì)商法條款,進而清理出作為一般私法的《民法典》中的異質(zhì)條款。

    3.應(yīng)用民法價值體系應(yīng)避免價值秩序的不當(dāng)轉(zhuǎn)借

    民法價值體系所提供的價值秩序,包括價值優(yōu)先序列、價值初始優(yōu)先序列、價值衡量結(jié)構(gòu)?!睹穹ǖ洹返膬r值秩序,通常須棲身于不同的法典規(guī)范。通常而言,根據(jù)法教義學(xué)的基本姿態(tài),這些價值秩序形態(tài)是免于批判的。因此,在法典闡釋中,作為內(nèi)在法典的價值判斷,這些價值秩序的轉(zhuǎn)借往往具有天然的正當(dāng)性。然而,迄今為止,在法律方法論上,價值體系的建構(gòu)其實并未終極性地證立。“無論是自然法的、現(xiàn)象論的、本體論的、具體而客觀的,還是某種經(jīng)驗主義的,等等,都已很難再支持[評價法學(xué)的]這一立場?!? 這意味著,即便是內(nèi)在法典的價值秩序,也可能會出現(xiàn)評價矛盾。故而,在《民法典》的闡釋中,民法價值體系的應(yīng)用將面臨價值秩序的不當(dāng)轉(zhuǎn)借風(fēng)險。

    在《民法典》中,其實存在大量的例外條款、公法條款和政策條款,這些條款與一般私法條款之間無疑在價值體系層面存有諸多的內(nèi)在齟齬。例如,《民法典》第448條所涉及的商事留置權(quán),就是留置權(quán)規(guī)則的典型例外條款。這并不意味著“商事交易效率”優(yōu)先于“物權(quán)法定”這一價值判斷已經(jīng)上升為《民法典》的一般價值傾向,因而,本條的價值優(yōu)先序列便不得被隨意轉(zhuǎn)借。又如,在征收征用等問題上,《民法典》也納入了大量的公法條款,這些公法條款背后的價值判斷也不一定全然符合私法的一般價值取向。再如,《民法典》第406條通過添入“當(dāng)事人另有約定的,按照其約定”的方式,在事實上限制了“抵押財產(chǎn)在抵押期間的可轉(zhuǎn)讓”屬性,這可能蘊含著一定的政策考量,因而屬于典型的政策性條款,其背后的價值判斷也不宜作為類推依據(jù)。

    法律方法論上強調(diào)“不得擴張適用例外規(guī)定”,3就是對例外條款價值秩序轉(zhuǎn)借的方法規(guī)制,在公私法日益相交融的背景下,公法條款被納入《民法典》無可避免,但是《民法典》的闡釋應(yīng)當(dāng)對公法條款背后價值判斷保持足夠警惕,“民法典越能維持私法的純凈性,越有其持久性”。4公法條款價值秩序的借用,必須堅持“只有在法律保留、強制締約、合同批準(zhǔn)、行為管制、監(jiān)督管理等例外情形下,公權(quán)力才能介入私生活”,1以免瓦解私法的內(nèi)在精神。政策性條款與《民法典》的穩(wěn)定追求是存在沖突的,政策可以靈活變動,但《民法典》不能隨意修改,在《民法典》的闡釋中更應(yīng)極力避免不當(dāng)轉(zhuǎn)借政策條款所蘊含的價值判斷。

    4.應(yīng)用民法法源體系須警惕制定法絕對的法源觀

    基于法律史的考察可知,盡管《德國民法典》包含了統(tǒng)一德國民法法源的雄心,但實際上“在《德國民法典》生效之后,法院系統(tǒng)這種自由地、獨立自主地依據(jù)自己的觀念確定法律淵源的行為幾乎沒有發(fā)生本質(zhì)的改變”。2因此,與傳統(tǒng)民法典編纂的法源壟斷目標(biāo)不同,《民法典》在追求民法法源體系化的同時,自不應(yīng)通過設(shè)置法源條款而封閉民法的法源體系。相反,以《民法典》外部體系納入法律淵源體系為契機,應(yīng)當(dāng)迎合“在法源理論的基礎(chǔ)上展開體系思維,以便法治能夠以‘法律的名義展開實施”3之訴求。

    正如前文所述,“裁判強制”的雙重構(gòu)造要求,“法源條款的功能,就是在形式上完全解決法官的裁判依據(jù)問題”。4基于《民法典》第10條而衍生的“法律—習(xí)慣法”二階構(gòu)造的民法法源體系,不至于產(chǎn)生“制定法唯一”的法源觀。然而,在現(xiàn)代社會中,習(xí)慣法的權(quán)威性和應(yīng)用頻率已經(jīng)遠遠不及制定法也是事實。現(xiàn)代民法典的編纂,極易以“體系化成就掩蓋自身的法源缺陷”5絕非危言聳聽。因此,以法源統(tǒng)一為目標(biāo)的《民法典》編纂,很可能會助長“制定法絕對”的法源觀,這也是《民法典》闡釋需要警惕的誤區(qū)。

    雖然《民法典》以附則的形式同時廢止了九部民事單行法,但是,隨著《民法典》頒行生效,對民法法源體系的實踐追問卻不會止步于“一廢了事”?!霸谀撤N真實的意義上,法典化是對既存法律狀態(tài)的顛覆性回應(yīng),但也是一種以新的面目繼續(xù)法律傳統(tǒng)的回應(yīng)?!?事實上,《民法典》時代的民法法源體系,不僅面臨著同質(zhì)法源的整合任務(wù),還面臨著異質(zhì)法源的銜接和法源體系有限開放的任務(wù)。

    同質(zhì)法源整合,指向?qū)嵸|(zhì)民法視角下不同“法律”形式的再體系化,其中最為關(guān)鍵的莫過于《民法典》與司法解釋的體系整合問題。而“民法典與司法解釋體系整合的重心,并不在于那些已經(jīng)‘入典的司法解釋規(guī)則,更大程度上,在于如何評價那些流離在法典之外的規(guī)范條文”。7異質(zhì)法源的銜接,在現(xiàn)行《民法典》的法源體系框架內(nèi),主要表現(xiàn)為商事習(xí)慣法和民事一般法的適用順位問題?;凇睹穹ǖ洹返姆ㄔ大w系安排,《民法典》相對商事習(xí)慣法具有優(yōu)先性,但這一規(guī)范模式是存在問題的。因為在調(diào)整效果上,商事制定法都未必優(yōu)于商事習(xí)慣法,更何況民商規(guī)范還存有巨大的屬性差異。法源體系的有限開放,則需要面臨法源體系的開放屬性及其限度問題。尤其是在“超國家”或“超地區(qū)”私法秩序日益成型的背景下,雖然“嚴格來講,各國的法官應(yīng)該以自己國家的法秩序為基礎(chǔ)進行評價,但他們也很難將一種被普遍認為有效的合同模式判定為無效”。8

    所幸在學(xué)理層面,首先,法理作為法源也已成為民法法源通說;9其次,隨著類案強制檢索要求進一步落實,指導(dǎo)性案例的法源化也將被納入學(xué)說的視野;10再次,基于合同在民事交易和民事裁判中的特殊地位,雖然其只具有個別規(guī)范的功能,但不應(yīng)認為此種個別規(guī)范與法律獲取程序的規(guī)范的個別化作業(yè)具有性質(zhì)上的差異,因此,合同應(yīng)被納入民法法源體系;11最后,基于法官的裁判強制原則,在法外漏洞之情形下,為確保法律獲取程序的正當(dāng)性,還必須進一步擴張民法法源體系的開放性,借助法律論證程序?qū)⑵渌鐣?guī)范附條件地納入司法裁判。

    五、結(jié)語

    假如目標(biāo)是做出區(qū)分,那么在手段上就不應(yīng)止步于繼受。唯有基于“體系”的觀察,潛藏于實證法之后、未予揭示或尚未被公開認可的基本法理念才能顯現(xiàn),法律也借此才能獲得不斷演進之基礎(chǔ)。1法典的“體系效益”多植根于本國法秩序的特殊構(gòu)造,欲真正發(fā)揮《民法典》“體系”的闡釋效益,自不可寄希望于單純的規(guī)范或?qū)W說繼受?!睹穹ǖ洹匪干娴摹绑w系”形態(tài),主要包括民法概念體系、民法規(guī)范體系、民法價值體系、民法法源體系,作為“解釋論時代”《民法典》演進完善的教義學(xué)基石,足以在《民法典》的闡釋中釋放巨大的“體系效益”。然而,在“實益型”立法思路的主導(dǎo)下,《民法典》在概念邏輯性、規(guī)范純粹性、價值融貫性和法源完整性等方面或多或少均存在疏漏之處。因此,在《民法典》的闡釋中,應(yīng)當(dāng)恪守法教義學(xué)的“體系”批判姿態(tài) :防范概念邏輯統(tǒng)一的過度化;不得逾越一般私法的規(guī)范界限;避免價值秩序的不當(dāng)轉(zhuǎn)借;警惕制定法絕對的法源觀。

    (責(zé)任編輯:知? 魚)

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