白曼琳
摘 要:近年來冤假錯案的發(fā)生逐漸呈上身趨勢,先后曝光冤假錯案層出不窮,這些冤假錯案一次次挑戰(zhàn)著法律與正義的底線,一次次考驗著人們的心理承受極限。就其發(fā)生是多方面原因造成,本文通過對制度的探討來分析冤假錯案發(fā)生的原因,進(jìn)而對冤假錯案的防范給與借鑒意義。
關(guān)鍵詞:冤假錯案;訴訟內(nèi)機(jī)制;印證證明
近年來冤假錯案層出不窮,究其發(fā)生,總歸是有多方原因造成,但冤假錯案的發(fā)生從根本上來說是一個訴訟領(lǐng)域內(nèi)的問題。
首先,司法人員觀念滯后,有罪推定、疑罪從輕的思想長期存在。在沒有干預(yù),沒有逼供的情況下,司法人員以疑罪從有、從輕的態(tài)度來處理案件。司法實踐中,對于一些有重大影響的案件,由于擔(dān)憂遵循“疑罪從無”的原則會放縱罪犯,受到社會公眾質(zhì)疑,受到領(lǐng)導(dǎo)批評,法官即使認(rèn)為案件證據(jù)明顯不足、不能排除合理懷疑,也往往不敢堅持疑罪從無原則,而是習(xí)慣于疑罪從輕,或發(fā)回重審,或者做出留有余地的有罪判決。
其次,從公檢法三機(jī)關(guān)分工負(fù)責(zé),互相配合,互相制約的辦案機(jī)制反思冤假錯案的產(chǎn)生。《刑事訴訟法》第7條規(guī)定:人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事訴訟,應(yīng)當(dāng)分工負(fù)責(zé),互相配合,互相制約,以保證準(zhǔn)確有效地執(zhí)行法律。結(jié)合眾多已經(jīng)發(fā)生的冤假錯案,可以發(fā)現(xiàn),大多數(shù)冤假錯案的發(fā)生都與偵查人員的刑訊逼供有著密切關(guān)系,若在偵查階段偵查人員已經(jīng)對犯罪嫌疑人進(jìn)行了刑訊逼供,則后續(xù)最重要的是如何予以糾正這些違法偵查手段。2012年刑事訴訟法修改增加了非法證據(jù)排除程序,對于以刑訊逼供方式收集的犯罪嫌疑人、被告人供述應(yīng)當(dāng)予以排除。從人民檢察院的法律地位來說,人民檢察院是我國的法律監(jiān)督機(jī)關(guān),承擔(dān)著對偵查、審判和執(zhí)行的監(jiān)督職能,《刑事訴訟法》第55條規(guī)定:人民檢察院接到報案、控告、舉報或者發(fā)現(xiàn)偵查人員以非法方法收集證據(jù)的,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行調(diào)查核實。對于確有以非法方法收集證據(jù)情形的,應(yīng)當(dāng)提出糾正意見。對刑訊逼供的發(fā)生,人民檢察院本應(yīng)發(fā)揮法律監(jiān)督者的作用,對此及時糾正,扼殺冤假錯案發(fā)生的根源。同時,人民法院是我國的審判機(jī)關(guān),承擔(dān)著審判職能,《刑事訴訟法》也規(guī)定:法庭審理過程中,審判人員認(rèn)為可能存在以刑訊逼供方式收集犯罪嫌疑人供述的,應(yīng)當(dāng)對證據(jù)收集的合法性進(jìn)行法庭調(diào)查?!缎淌略V訟法》規(guī)定公檢法三機(jī)關(guān)應(yīng)該互相配合、互相制約,同時在具體的法律規(guī)范中明確了人民檢察院和人民法院的職責(zé),來保障三機(jī)關(guān)配合制約原則的實現(xiàn),抑制冤假錯案的產(chǎn)生。
然而,在實踐中,公檢法三機(jī)關(guān)對此原則的貫徹落實確有偏差,三機(jī)關(guān)更加注重相互配合架空了相互制約,偵查機(jī)關(guān)處于打擊犯罪的最前沿的位置,公訴機(jī)關(guān)則處于傳遞接力棒的地位,人們形象地把三機(jī)關(guān)之間的關(guān)系喻為“做飯、端飯與吃飯”,通常是偵查機(jī)關(guān)“做什么飯”,公訴機(jī)關(guān)就“端什么飯”,審判機(jī)關(guān)也就“吃什么飯”。同西方國家的“審判中心”,構(gòu)造相比,我國的公檢法相互配合的模式屬于典型的“偵查中心”架構(gòu),多數(shù)時候是由“做飯的說了算”。在三機(jī)關(guān)接力賽跑、合力打擊犯罪的訴訟模式下,原本應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律監(jiān)督職能的檢察院和作為公平審判者的法院,也染上了較強(qiáng)的追訴色彩,三機(jī)關(guān)之間的同質(zhì)性高、角色混淆,訴訟監(jiān)督、制約機(jī)制全面失靈。
除此之外,我國的證據(jù)審查也存在頗多問題。我國實行的是證據(jù)裁判,定罪量刑的標(biāo)準(zhǔn)要達(dá)到證據(jù)確實充分,因此證據(jù)審查判斷機(jī)制嚴(yán)格關(guān)系到犯罪嫌疑人的定罪量刑。
我國實行的是印證證明模式。印證就是將訴訟的各種證據(jù)對照比較審查,確定各項證據(jù)的客觀性、關(guān)聯(lián)性和合法性。我國印證證明模式的形成具有諸多原因:
第一,印證證明模式仍然屬于自由心證體系的內(nèi)容,但由于我國對直接言詞原則的不徹底貫徹,我國的證據(jù)出示呈現(xiàn)書面化的形式,在我國特有的案件審批制度下,存在著“審判分離”“審而不判”的現(xiàn)象,因此案件審理注重證據(jù)間的相互印證。
第二,我國實行的是兩審終審制,二審和再審法院的審查范圍是對事實和法律的全面審查,但二審和再審多為書面,法律僅規(guī)定了部分案件必須開庭審理,在書面審查的環(huán)境下,法院審查的依據(jù)就在證據(jù)之間的相互印證。
鑒于上述印證證明模式的成因,我國的印證證明模式也存在缺陷:
第一,印證機(jī)制僵化。刑事印證證明模式屬于自由心證體系,在自由心證體系下,對證據(jù)更加注重對證據(jù)質(zhì)量的要求,對證據(jù)的審查只要達(dá)到內(nèi)心確信或者排除合理懷疑的標(biāo)準(zhǔn),即使孤證也能定案。然而根據(jù)我國的印證證明模式,孤證不能定案。這也就是“中國式印證證明模式”的特點。對證據(jù)數(shù)量性的要求過多而忽略了證據(jù)的質(zhì)量,這也是導(dǎo)致冤假錯案發(fā)生的原因之一。
第二,對印證證明規(guī)則的狹隘理解。在我國“孤證不能定案”實際上是對印證證明規(guī)則的狹隘理解。在“中國式印證證明模式”的影響下,多數(shù)人對刑訴法53條有一種錯誤認(rèn)識。我國的刑事證明標(biāo)準(zhǔn)是證據(jù)確實充分,也即證據(jù)之間要相互印證,證據(jù)之間形成完整閉合的證據(jù)鎖鏈,所有證據(jù)共同指向的結(jié)論具有唯一性。在這種刑事證明標(biāo)準(zhǔn)之下,單一證據(jù)是不能定案的,也即“孤證不能定案”。因此,對于刑訴法第53條的理解就是只有口供不定案,只有口供,就必須以其他證據(jù)進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)證明。但實際上,口供補(bǔ)強(qiáng)這一規(guī)則的適用環(huán)境是僅有犯罪嫌疑人口供就對其定罪。但定罪和定事實是有差別的。在以犯罪嫌疑人口供而認(rèn)定事實時,口供補(bǔ)強(qiáng)規(guī)則就不適用了。
第三,對口供的極其依賴,誘發(fā)口供中心主義。在刑事司法實踐中,關(guān)鍵性的印證證據(jù)往往是犯罪嫌疑人、被告人的口供。這種對口供的嚴(yán)重依賴極容易誘發(fā)口供中心主義,在訴訟的各個階段都可能出現(xiàn)。
在偵查階段,偵查機(jī)關(guān)通過初步的偵查之后會獲得一些證據(jù),然后希望從犯罪嫌疑人的口供中獲取更多的線索來印證已經(jīng)收集的證據(jù)。為了獲得口供,偵查人員就可能采取違法偵查手段甚至刑訊逼供。在審查起訴階段,人民檢察院也應(yīng)當(dāng)訊問犯罪嫌疑人。如果人民檢察院審查之后認(rèn)為犯罪嫌疑人的口供前后相互印證,且口供與其他證據(jù)也相互印證,即可以提起公訴。審查起訴階段這種以口供為中心的審查方式,容易使審查起訴部門忽略口供之外的其他證據(jù)之間的相互印證,也不利于實現(xiàn)偵查監(jiān)督。在審判階段,法庭調(diào)查的第一步驟也是訊問被告人,然后出示書證物證證人證言等,如果在法庭調(diào)查階段被告人認(rèn)罪,那么隨后的法庭調(diào)查就圍繞被告人的犯罪情節(jié)、犯罪性質(zhì)等量刑情節(jié)展開。因此,在法庭調(diào)查階段,被告人供述也處在證據(jù)鏈條的核心地位,在這種環(huán)境下,獲取口供的強(qiáng)烈愿望可能嚴(yán)重侵害被告人的合法權(quán)利,迫使被告人自證其罪。
綜合全文,我國在防范冤假錯案產(chǎn)生的道路上還有很長一段路要走,改變司法工作人員的錯誤思想,重新定位公檢法三機(jī)關(guān)的關(guān)系,完善證據(jù)審查制度。從制度上,防止冤假錯案的產(chǎn)生。
(作者單位:四川大學(xué)法學(xué)院)
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