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      淺談刑法解釋的立場和方法

      2015-04-29 00:00:00李洪
      今日湖北·下旬刊 2015年2期

      摘 要 刑法解釋的立場會導(dǎo)致學者采取不同的解釋方法,甚至得出不同的解釋結(jié)論。刑法解釋的方法多種多樣,一般來說,類推解釋是被禁止采用的,原因是其本身違反了罪刑法定原則。

      關(guān)鍵詞 客觀解釋論 主觀解釋論 類推解釋

      刑法解釋的方向往往是由解釋的立場決定的,站在不同立場的學者使用相同的解釋方法可能會得出不同的解釋結(jié)論。根據(jù)解釋的目標不同,刑法解釋的立場可以分為主觀解釋論和客觀解釋論;而根據(jù)解釋的依據(jù)和限度不同,則又分為形式解釋論和實質(zhì)解釋論。

      主觀解釋論認為,解釋的目標應(yīng)當是探求立法的原意,也就是立法者在立法時意思。從而認為刑法解釋只能闡述規(guī)范的內(nèi)涵,不能創(chuàng)制規(guī)范;而客觀解釋論認為,解釋的目的在于探求刑法條文本身的意思而非立法者的意思,他們認為法治原則所要求的應(yīng)當是法律的統(tǒng)治而不是立法者的統(tǒng)治,法律一經(jīng)制定,便是一種與立法者分離的獨立的存在,一味的去追求立法者制定刑法規(guī)范時的主觀意思或立法原意是沒有意義的。

      張明楷教授認為,強調(diào)主觀解釋論,多多少少反應(yīng)出人治的觀念。依法治國,要求立法者也受其所制定的成文法的統(tǒng)治。一旦采取主觀解釋論,就意味著法律概念不能左右其作者,而是作者左右著法律概念。他認為由適用者解釋刑法比立法者解釋刑法更有優(yōu)越性。德國學者雅科布什也說,法律草案的理由與議會審議時發(fā)表的意見,充其量只是若干議員意見的征表;多數(shù)議員因為欠缺專門知識或利害關(guān)系的考量而沒有顧及法律規(guī)定的目的;作為規(guī)定法律的前提的狀況事后會發(fā)生變化,采取主觀解釋論便不合適。

      在法律解釋的問題上,客觀解釋論強調(diào)適應(yīng)未來,把刑法看成是一種用來對付當下問題的資源。而主觀解釋論以追尋真相為目的,強調(diào)的是文字的歷史含義。那么何種立場更為可取呢,筆者認為應(yīng)當將主觀和客觀統(tǒng)一起來,也就是說既不能完全拋棄立法意圖,同時也要重視兼顧社會發(fā)展的現(xiàn)實需要。如果嚴格的按照這兩種立場來解釋刑法,均會導(dǎo)致刑法解釋的極端化從而妨害刑事法治的實現(xiàn)和刑法功能的發(fā)揮。

      另外形式解釋論與實質(zhì)解釋論的立場也對刑事司法產(chǎn)生了重大的影響,形式解釋論主張法官只能根據(jù)刑法條文的文字本身去判斷一個行為是否構(gòu)成犯罪,他們認為對于實質(zhì)上具有社會危害性但形式上不符合刑法規(guī)定的構(gòu)成要件的行為,不得給予處罰;而實質(zhì)解釋論認為,認定一個行為構(gòu)成犯罪,不僅僅要具備形式上的法律依據(jù),還要從實質(zhì)上對處罰的必要性與合理性進行考察。當然這兩種立場都有著他們自身的優(yōu)勢和缺陷,形式解釋論強調(diào)對犯罪是否成立的判斷應(yīng)遠離價值的成分,限制了法官的自由裁量權(quán),但是如果嚴格的按照形式解釋論去解釋刑法,必將走向法律教條主義,削弱了刑法保護法益的重要作用;而實質(zhì)解釋論能夠?qū)⑿谭m有明文規(guī)定但規(guī)定本身不盡合理的構(gòu)成要件,通過實質(zhì)解釋限制其適用,從而使得刑法處罰范圍合理化。缺陷在于如果將實質(zhì)解釋論推向極致則會嚴重損害國民的預(yù)測可能性,有著侵犯人權(quán)的危險。

      刑法解釋的方法是多種多樣的,例如擴大解釋,縮小解釋等等,其中值得討論的是類推解釋,一般來說,類推解釋是被禁止采用的,原因是其本身違反了罪行法定原則。但是,罪行法定原則的實質(zhì)側(cè)面以及法治原則,決定了禁止類推解釋只是禁止不利于被告人的類推解釋。

      筆者覺得,類推解釋之所以被刑法禁止,是源于刑法對于法無明文規(guī)定也處罰的思維和做法。張明楷教授更認為,類推解釋與擴大解釋之間只有程度上的差異。筆者也很贊同張明楷教授的觀點,判斷一個解釋是否為類推解釋,應(yīng)當從這個解釋是否明顯違反法無明文規(guī)定不為罪這一原則入手,例如將分則條文中的“婦女”一詞解釋為包括男性時,就明顯是法無明文規(guī)定也處罰的做法,就應(yīng)當認定這一解釋為類推解釋。下面將介紹一些判斷解釋方法是否違反罪行法定原則時的具體標準。

      首先,對一種解釋方法的定性應(yīng)從其用語可能含有的含義和處罰的必要性入手。前田雅英在其著作中說道:“在判斷解釋的容許范圍時,必須衡量與語言的本來的意義的距離和處罰的必要性?!边@里面其實有兩層意思,第一、如果行為超出了刑法用語可能具有的含義,則無論處罰的必要性有多高,也不得解釋為犯罪。第二、針對刑法用語中的處于核心內(nèi)容與邊緣內(nèi)容之間的含義,則應(yīng)當通過考慮處罰的必要性來決定該解釋是否違反了罪刑法定原則。筆者認為,這里需要注意的事,刑法用語可能具有的含義不一定是日常生活中口語的含義,舉個例子說明,現(xiàn)在媒體與民眾們經(jīng)常使用“冷暴力”一次,這里的暴力則顯然不能與刑法中的暴力相等同。其次,對于判斷某種解釋是否違反罪刑法定原則,應(yīng)當基于本國的刑法用語進行判斷。再次,不能僅僅基于現(xiàn)今詞語的含義來判斷,同時也要考慮該用語的發(fā)展趨勢。例如,刑法分則中規(guī)定的“信件”在電腦尚未普及時,所擁有的含義僅僅是書信等實物,但在現(xiàn)在的時代電子郵件也應(yīng)當是“信件”這一用語應(yīng)當包含的含義。第四、在考慮用語的基本含義的同時,更應(yīng)當從發(fā)條保護的法益出發(fā)。保護的法益不同,那么對于構(gòu)成要件的解釋自然就不同。第五、某種解釋是否是類推解釋,也應(yīng)當聯(lián)系解釋結(jié)論的合理性進行判斷,有些看似不違反罪刑法定原則的解釋,但其結(jié)論是不合理的也應(yīng)當認定其為類推解釋。最后,應(yīng)當通過這種解釋方法是否能被一般人接受,是否超出了國民的預(yù)測可能性進行判斷。如果一種解釋結(jié)論被一般人接受,沒有超過一般人的預(yù)測可能性的范圍的話,則不應(yīng)視為其違反了罪刑法定原則;但是如果一般人對某種解釋接了呢大吃一驚時,則說明該解釋結(jié)論超出了一般人的預(yù)測可能性,就應(yīng)當判斷其為刑法所禁止的類推解釋。總之,要判斷某種解釋是否是類推解釋,并不能簡單的通過用語的含義進行判斷,而應(yīng)當聯(lián)系具體的法條和案件事實作出具體判斷。

      (作者單位:中南財經(jīng)政法大學刑事司法學院)

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