陳 雪
(中國政法大學(xué),北京 100000)
從抽象意義上講,辯護(hù)的實質(zhì)是被告人(以及審前程序中的犯罪嫌疑人)及其辯護(hù)律師對刑事訴訟程序的“參與”。所以真正意義上的辯護(hù)就是被告人及其辯護(hù)律師對刑事訴訟程序“富有意義的”有效地參與。[1]具體來說,刑事訴訟中的辯護(hù),是指犯罪嫌疑人、被告人及其辯護(hù)人為維護(hù)犯罪嫌疑人、被告人的合法權(quán)益,從事實和法律兩方面反駁控訴方的指控,提出有利于被告人的證據(jù)和理由,證明被告人無罪、罪輕或者減輕、免除其刑事責(zé)任,以及從程序上維護(hù)犯罪嫌疑人、被告人的訴訟權(quán)利的訴訟活動。[2]“它是犯罪嫌疑人、被告人及其辯護(hù)人反駁控訴的一項重要職能。可以說,哪里有控訴,哪里就有辯護(hù)。如果將辯護(hù)視為一種活動或是一種行為,那么可以說,辯護(hù)現(xiàn)象從古到今都存在?!盵3]
從上述表述可以看出,刑事辯護(hù)總是伴隨著訴訟而存在的。從程序正義和人權(quán)保障的價值認(rèn)定出發(fā),與程序的結(jié)果有利害關(guān)系或者可能因該結(jié)果而蒙受不利影響的人,都有權(quán)參加該程序并得到有利于自己的主張和證據(jù)以及反駁對方提出之主張和證據(jù)的機會。從刑事辯護(hù)的歷史演變也可以看出,刑事辯護(hù)是為保護(hù)犯罪嫌疑人、被告人的權(quán)利而存在。由于控訴方的公權(quán)力的強勢地位的客觀存在,審判呈現(xiàn)抗辯失衡狀態(tài),為了更有效地保護(hù)犯罪嫌疑人、被告人的合法權(quán)益,律師辯護(hù)應(yīng)運而生。總之,刑事辯護(hù)的核心價值即是對犯罪嫌疑人、被告人的權(quán)利保障。關(guān)于刑事辯護(hù)的特征,可以概括為法定性、對抗性、平等性。
從刑事辯護(hù)的類型來看,正呈現(xiàn)出多元化的局面,最早的刑事辯護(hù),主要體現(xiàn)為實體辯護(hù),又稱定性辯護(hù),近年來以此為基礎(chǔ)又發(fā)展出程序辯護(hù)。①
實體辯護(hù),是指主要從事實和法律的角度尋找根據(jù)為被告人做無罪或罪輕的辯護(hù)。主要包括這樣一些方面,犯罪的性質(zhì),犯罪的情節(jié)和適用法律等。[4]我國現(xiàn)行刑事訴訟法第35條規(guī)定:“辯護(hù)人的責(zé)任是根據(jù)事實和法律,提出證明犯罪嫌疑人、被告人無罪、罪輕或者減輕、免除其刑事責(zé)任的材料和意見,維護(hù)犯罪嫌疑人、被告人的合法權(quán)益。”由此可見,我國傳統(tǒng)意義上的辯護(hù)即是實體辯護(hù)。
與實體性辯護(hù)不同,程序性辯護(hù)并不是從消極防御的角度所進(jìn)行的答辯活動,而是積極地將偵查、檢察或?qū)徟行袨榈暮戏ㄐ栽V諸司法裁判程序的訴訟活動。換言之,辯護(hù)方為著維護(hù)本方利益的需要,主動發(fā)動了一項新的、獨立的訴訟,從而使警察、檢察官、法官處于答辯者或受審者的地位。[5]它以有關(guān)部門及其司法人員在偵查、起訴、審判活動中所進(jìn)行的程序違法為由,提出犯罪嫌疑人、被告人無罪、罪輕或者不應(yīng)追究刑事責(zé)任的意見,以及要求未依法進(jìn)行的訴訟程序應(yīng)予補充或者重新進(jìn)行、由違法程序?qū)е碌姆山Y(jié)果無效、非法取得的證據(jù)應(yīng)予排除等,從程序方面進(jìn)行辯護(hù)以達(dá)到維護(hù)犯罪嫌疑人、被告人合法權(quán)益的目的。
作為“刑事辯護(hù)”的下位概念,實體辯護(hù)和程序辯護(hù)具有本質(zhì)上的同源性、目的上的統(tǒng)一性和特征上的相似性。然而,從分類學(xué)的角度看,兩者在刑事辯護(hù)的范疇內(nèi),無論在理論基礎(chǔ)層面,抑或在制度構(gòu)建層面,都存在諸多差異。具體而言:
從理論層面上,實體辯護(hù)和程序辯護(hù)的價值基礎(chǔ)不同。具體而言,兩者對法的價值之一“正義”理解上的側(cè)重點不同。實體辯護(hù)以“實體正義”為其理論支撐,強調(diào)“結(jié)果”。而程序辯護(hù)寄托“程序正義”奠定制度基礎(chǔ),強調(diào)“過程”?,F(xiàn)今,“實體正義”和“程序正義”價值觀念被大眾普遍接受,但兩者之間仍然存在著順位次序這一不可調(diào)和的矛盾。然而,這一矛盾在“刑事辯護(hù)”范疇內(nèi)并不發(fā)生,因為實質(zhì)上到底采取“實體正義”還是“程序正義”至上,對于如何構(gòu)建刑辯制度并無太大影響,只要“程序正義”也和“實體正義”一樣,被廣泛認(rèn)可,并且這種認(rèn)可是明確而堅定的,那么“辯護(hù)”就有章可循。
現(xiàn)實中,由于大部分國家程序法所規(guī)定的程序性制裁——“宣布無效”[6],過于嚴(yán)苛,促使程序辯護(hù)制度的存在更有利于辯護(hù)方對犯罪嫌疑人、被告人的保護(hù),甚至致使一些罪犯僥幸逃脫法律制裁,也導(dǎo)致部分司法工作進(jìn)展緩慢,從而,對“程序正義”的價值的質(zhì)疑之聲不斷涌現(xiàn)。然而,通過分析不難得出:“價值指導(dǎo)制度的構(gòu)建,而非制度反過來肯定或是否定價值”這一結(jié)論。因此,若是因上訴原因而抹殺、無視或事實上架空“程序正義”價值,是不可取的。
從制度層面上,有以下七種不同。
(1)辯護(hù)對象不同。
實體辯護(hù),主要從事實和法律兩方面去探討問題,關(guān)注的是犯罪構(gòu)成、犯罪情節(jié)等。而程序性辯護(hù)關(guān)注的既不是犯罪構(gòu)成,也不是單純的證據(jù)問題,而是偵查行為、公訴行為和審判行為的違法問題。偵查行為違法比較常見,如刑訊逼供、非法取證、濫用強制措施、管轄錯誤等。在眾所周知的美國“世紀(jì)大審判”——辛普森案件中,“夢幻辯護(hù)律師團(tuán)”演繹了一段關(guān)于“程序辯護(hù)”的佳話。審判中,辯護(hù)方主要圍繞警察調(diào)查取證行為的合法性、鑒定結(jié)論的合法性展開辯論。還有一類是審判程序違法,比如,在我國的刑事審判中,應(yīng)當(dāng)指定而沒有指定辯護(hù)律師、剝奪當(dāng)事人重要訴訟權(quán)利等問題普遍存在。
(2)辯護(hù)的時間和內(nèi)容不同。
實體辯護(hù)發(fā)生在審判階段,圍繞犯罪基本事實、行為的性質(zhì)、情節(jié)、附加刑等問題進(jìn)行辯護(hù)。程序辯護(hù)可以出現(xiàn)在訴訟任何階段,內(nèi)容是指出訴訟程序的違法性。
具體而言,實體辯護(hù)圍繞“是不是”的問題——“有罪or無罪”、“此罪 or彼罪”、“一罪 or數(shù)罪”,是否“自首”、“立功”等。后者圍繞“有沒有”的問題——有無“超期羈押”,有無“刑訊逼供”,有無“程序違法”等。美國著名律師德肖維茨把程序性辯護(hù)形容為“反攻為主的辯護(hù)”,又稱“進(jìn)攻性辯護(hù)”,正是此意。在程序性辯護(hù)中,司法機關(guān)本身存在違法行為,從而將偵查、起訴和審判人員轉(zhuǎn)變?yōu)楸桓?,將案件的審判對象從實體問題轉(zhuǎn)換為程序的合法性問題。
在辛普森案件中,大律師科克倫一遍遍重復(fù)著“如果手套戴不上,你們就不能判他有罪”[7],屬于很有力的實體辯護(hù)。律師團(tuán)指控控訴方“發(fā)現(xiàn)謀殺事件后,并未按規(guī)定辦理搜查證就徑直前往辛普森家中搜查”[8],同時“警察調(diào)查人員未能把犯罪現(xiàn)場完整地保護(hù)下來,他們從布朗家中拿來一塊毛毯將受害人尸體遮蓋住,受害人身上發(fā)現(xiàn)的毛發(fā)及纖維物質(zhì)究竟是誰的成了疑問;在從尸體上提取頭發(fā)纖維物質(zhì)樣品之前,曾把尸體在院內(nèi)拖動搬移,增加了尸體沾染他人頭發(fā)和纖維物的可能”[9],針對這些調(diào)查取證行為的合法性問題的控訴,是典型的程序性辯護(hù),控訴方必須舉出合理的證據(jù)予以合理化解釋,否則將承擔(dān)“程序性制裁”[10],即這些最重要的指控證據(jù)將被法庭宣布“歸于無效”。
(3)辯護(hù)的任務(wù)及目的不同。
實體辯護(hù)關(guān)注如何從事實的角度認(rèn)定被告人 “不構(gòu)成犯罪或是構(gòu)成輕罪”,而程序法辯護(hù)則是為了要求“法庭宣告?zhèn)刹槌绦蜻`法、公訴程序違法和審判程序違法,從而宣告違法的訴訟行為無效”[11]。從另一個角度看,程序性辯護(hù)還包含著“辯護(hù)權(quán)”的行使過程之意。
其實,在辛案中,辯護(hù)律師從一開始,就沒有把辯護(hù)重心放在“證明辛普森沒有犯被控之罪”之上,而是如何攻破公訴方的控訴證據(jù)鏈,使其指控罪名不成立,最終使法庭依照“無罪推定”原則,對被告人做出“無罪”宣判,而攻破證據(jù)鏈的具體方法則是通過證明司法機關(guān)偵查行為等的程序違法而使其所得證據(jù)被認(rèn)定為“非法證據(jù)”,被予以排除。其中,對辛案至關(guān)重要的DNA鑒定結(jié)論、“受害人身上發(fā)現(xiàn)的辛普森的毛發(fā)和纖維物”等物證,就因為當(dāng)?shù)鼐斓牟僮魇д`,而喪失了證明作用。[12]
當(dāng)然,并不是所有的違法行為都會被宣告無效,在訴訟法學(xué)理論上只有兩種行為應(yīng)當(dāng)被宣告無效:重大的程序性違法行為和侵犯重大利益的訴訟行為。其他沒有造成重大后果,也沒有侵犯重大利益,只是程序上存在瑕疵的訴訟行為就不能用宣告無效的手段加以制裁。[13]
(4)保護(hù)的法益不同。
實體辯護(hù)和程序辯護(hù)的最終保護(hù)對象都指向 “使被告人不受刑罰不合理的處罰”這一人權(quán)范疇內(nèi)的法益,但程序辯護(hù)在中間多了一個層次的含義——程序辯護(hù)的直接關(guān)注對象是如何使被告人免于承擔(dān)司法機關(guān)不合理的司法活動導(dǎo)致的“不利后果”。
一個案件中,證據(jù)決定了“案件的真實情況”,進(jìn)而也決定了當(dāng)事人的切身利益。然而司法程序是否合法,在原則上直接會影響到證據(jù)的真實[14],因此,面對非經(jīng)法定程序收集到的證據(jù),存在著種種例外情況,也就不應(yīng)作為認(rèn)定當(dāng)事人犯罪的依據(jù)。在辛案中,律師團(tuán)從偵查過程中偵查機關(guān)的“違規(guī)操作”、“無視法律程序”切入,指控這種違規(guī)操作所得之物證,無法排除案件為他人所為的可能性,成功將其證明能力摧毀。
(5)依據(jù)不同。
實體辯護(hù)主要依據(jù)是刑法,而后者則主要依據(jù)刑事訴訟法。
再深一層次想,所依法律的相異,也使得兩者在辯護(hù)的方式上表現(xiàn)不同。實體辯護(hù)關(guān)注案件證據(jù)所認(rèn)定的各種事實能否滿足“構(gòu)成某種犯罪的全部構(gòu)成要件”,刑法的“罪與罰”理論之深、價值之多元、理論之豐富,導(dǎo)致面對這樣的問題,控辯雙方爭議很大,即使案件審理結(jié)束,各方可能仍然各持己見,互不相讓,這種爭議多數(shù)是價值層次的、概念層次的、柔性的、有彈性的和“可爭論”的。由于刑事訴訟法本身是一部以“操作性”為主的法律,它的規(guī)定追求明確、準(zhǔn)確,是剛性的、不得作多種不同解釋,它規(guī)定了法院追訴犯罪的各個具體環(huán)節(jié),是一個司法人員從業(yè)的行為指南,很少有爭議性的內(nèi)容,也不應(yīng)該有“爭議性”文本規(guī)定。
因此,在選擇前者進(jìn)行辯護(hù)時,需要辯護(hù)人進(jìn)行嚴(yán)格的證據(jù)鏈條構(gòu)建,準(zhǔn)確把握刑法規(guī)定之“罪”之構(gòu)成、情節(jié)之認(rèn)定,并最大程序做出對犯罪嫌疑人、被告人有利的“解釋”,如此,才能為被告人贏得一線生機;而在選擇進(jìn)行程序辯護(hù)時,辯護(hù)人則致力于發(fā)掘偵查、檢查、審判機關(guān)的違規(guī)操作,從而幫助被告人排除部分不利證據(jù),使“犯罪事實認(rèn)定”向有利于犯罪嫌疑人、被告人方向的變化。
(6)辯護(hù)的角色不同。
在實體辯護(hù)中,“辯方”指的是原案的“被告”一方,“控方”指的是原案的“原告”一方。而在程序辯護(hù)中,控辯雙方的角色大顛倒,原案“辯方”成為指控一方,原案“控方”成為被指控一方,相應(yīng)的各種權(quán)利義務(wù)規(guī)定也隨之發(fā)生變化。“訴中訴”、“案中案”由此得名。在辛的案件中,當(dāng)辯訴方指控警察“未按規(guī)定辦理搜查證就徑直前往辛普森家中搜查”時,已反客為主,按照美國法律規(guī)定,如果警察不能證明自己的行為合理合法,將承擔(dān)其不利后果。
不過,對于程序辯護(hù)中誰承擔(dān)舉證責(zé)任之規(guī)定,不同國家規(guī)定各不相同,這關(guān)系到律師調(diào)查取證權(quán)等諸多問題,需要進(jìn)一步探討。
(7)結(jié)果和結(jié)果的承擔(dān)主體不同。
實體性辯護(hù)能影響到的直接結(jié)果是“某人是否犯有某罪,責(zé)任大小,應(yīng)受多少責(zé)罰”,承擔(dān)主體是犯罪嫌疑人、被告人。而程序性辯護(hù)的直接結(jié)果是 “某種證據(jù)是否可以作為證據(jù)使用,某種行為是否有效,某種措施是否應(yīng)該采取或是解除”等,承擔(dān)主體是司法機關(guān),間接影響犯罪嫌疑人、被告人一方。
在我國,一審審判程序如若存在重大違法問題,二審可以“撤銷原判,發(fā)回重審”,這是典型的程序性制裁結(jié)果。在“辛普森”案中,我們不厭其煩的提到的“受害人身上提取的辛普森的毛發(fā)和纖維”,因程序違規(guī),不被認(rèn)定為可采證據(jù),這是對警方執(zhí)法不規(guī)范的非常嚴(yán)厲的程序性制裁。
通過上述分析,可以發(fā)現(xiàn),實體辯護(hù)和程序辯護(hù)其實可以界定為兩個時空交錯的程序,不同的任務(wù)、目的和依據(jù),指引著不同的內(nèi)容和方式,使它們成為辯護(hù)中的兩條單行線,在證據(jù)這一點上有了交合。然而,成熟的辯護(hù)制度,應(yīng)該是程序辯護(hù)和實體辯護(hù)的最佳融合。一場“柏拉圖”式的刑事追訴過后,結(jié)果應(yīng)該是“有罪之人,有多少罪,負(fù)多少責(zé)”,一分不多,一分不少。這是一個涉及了體制、立法、社會管理等諸多內(nèi)容的大問題,仍需進(jìn)一步探討。
回到我國,在刑事立法方面,一直存在著“重實體、輕程序”的傳統(tǒng),司法機構(gòu)為了“考核評級”、“政績心結(jié)”,對打擊犯罪可謂是“無所不用其極”,“寧枉勿縱”、“屈打成招”,“刑訊逼供是常態(tài)”,“重復(fù)控訴無障礙”,現(xiàn)實中的冤假錯案時有發(fā)生,耳熟能詳有“佘祥林”案、“杜培武”案等。相信辛普森如若在中國面臨同樣的境遇,作者大膽推測,他后半生的孤獨凄慘不敢設(shè)想。
對于中國程序性辯護(hù)制度如何構(gòu)建此問題,中國刑事法學(xué)領(lǐng)域的學(xué)者們進(jìn)行了艱辛的探索?,F(xiàn)有的研究成果告訴我們,中國刑事司法制度此刻正面臨一個重大問題——刑事偵查、公訴和審判行為的合法性的審查和司法救濟(jì)的制度空白,這將直接影響著一系列司法問題的進(jìn)一步改革,也是導(dǎo)致目前中國社會矛盾激化、社會局勢不穩(wěn)定的主要原因之一。其中,刑事程序辯護(hù)制度構(gòu)建計劃就是直接受害者,所謂“巧婦難為無米之炊”,立法的空白讓被告人和辯護(hù)人的程序性辯護(hù)不僅無法引發(fā)任何程序性裁判活動,而且可能根本不具有存在的空間和余地。
考慮到現(xiàn)實中的諸多風(fēng)險,就連提出改革建議都步履維艱。鑒于此,有學(xué)者提出將“程序性辯護(hù)”的推進(jìn)重心,移轉(zhuǎn)到“量刑辯護(hù)”上。然而,中國刑法給法官的裁量權(quán)小之又小,量刑辯護(hù)并不解決實際問題,只是一種對于現(xiàn)實處境的妥協(xié),此種做法在現(xiàn)在的中國法庭辯護(hù)上,行之有效,但是,作為一派學(xué)術(shù)主張,并不足以令人信服。
[1]田文昌,主編.刑事辯護(hù)學(xué)[M].北京:群眾出版社,2001:5.
[2]宋英輝,主編.刑事訴訟原理[M].北京:法律出版社,2007:112.
[3]熊秋紅.刑事辯護(hù)論[M].北京:法律出版社,1998:5.
[4][11][13]顧永忠,主編.刑事辯護(hù)技能與技巧培訓(xùn)學(xué)習(xí)指南[M].北京:法律出版社,2010:161.
[5]陳瑞華.程序性制裁理論[M].北京:中國法制出版社,2005.
[6][10]陳瑞華.刑事訴訟法前沿問題[M].北京:中國人民大學(xué)出版社,2011.
[7][8][9][12]科林·埃文斯.辛普森案件的證據(jù)是如何被推翻的[J].視野,1998,(2).
[14]約翰·羅爾斯.正義論[M].北京:中國社會科學(xué)出版社,1988.
注釋:
①有的學(xué)者將其分為三種,例如陳瑞華教授在顧永忠教授主編的《刑事辯護(hù)技能與技巧培訓(xùn)學(xué)習(xí)指南》的第一章中曾提到“證據(jù)辯護(hù)”,其實質(zhì)是把實體辯護(hù)中關(guān)于證據(jù)的證明力的部分和程序性辯護(hù)中關(guān)于證據(jù)的證明能力的部分抽出來統(tǒng)一叫做“證據(jù)辯護(hù)”。在本文分析比較實體辯護(hù)和程序辯護(hù)時,我認(rèn)為這樣的劃分對于本文并無可借鑒價值,反而使分析趨于繁瑣,因此不予采納。對于新的學(xué)術(shù)觀點“量刑辯護(hù)”,則不是本題目討論的范疇。