西北政法大學法律碩士教育學院 劉亞
生命權(quán)是一個自然人最重要的權(quán)利。侵害胎兒生命權(quán)的常見情形有故意或者過失地直接侵害母親的生命健康權(quán)從而間接侵犯胎兒的生命權(quán),或者因為某種私欲故意使孕婦流產(chǎn)。但若胎兒有了民事權(quán)利能力,當胎兒的生命權(quán)因各種原因遭受威脅的時候,其法定代理人可以胎兒名義提出訴訟,法院就不會因為訴訟主體不適格而駁回其訴訟請求,從而盡可能更多地維護胎兒利益,而不是僅僅把胎兒作為母親生命的一部分,只能由母親行使權(quán)利。
健康權(quán)是保障民事主體美好生活的重要權(quán)利。如果法律賦予了胎兒民事權(quán)利能力,胎兒享有健康權(quán)就有了法律依據(jù)。胎兒利益受損情形通常包括產(chǎn)前檢查的失誤。假設(shè)胎兒不具備民事權(quán)利能力,則當這些侵權(quán)行為發(fā)生時,父母如果以出生后嬰兒的名義向法院提起訴訟,很可能會因為事件發(fā)生在嬰兒未出生之前,而駁回原告的訴訟請求。但是若認為胎兒是民事主體,則胎兒出生后,其監(jiān)護人就可以以胎兒的名義提出損害賠償請求權(quán)。
首先,賦予胎兒民事權(quán)利能力有利于法制的建設(shè)。胎兒自身沒有保護自己的能力,缺乏抵抗種種風險的能力,給予弱勢群體法律上的平等權(quán)甚至是更特殊的權(quán)利,才能增強社會的和諧與團結(jié),更有效地保護弱者。平等地對待弱者是現(xiàn)代法治與道德的要求。其次,賦予胎兒民事權(quán)利能力是現(xiàn)代社會的需要。胎兒是沒有能力去侵犯別人的權(quán)利的,但是很容易受到侵害。當法律越來越重視保護這樣一類群體的時候,不僅僅是法律在完善,同時也體現(xiàn)了社會的進步。
2017 年《民法總則》第16 條規(guī)定了胎兒被視為擁有權(quán)利能力的情形是在關(guān)系到胎兒利益時。所附加的條件是胎兒出生時必須是活體,如果胎兒不能活著出生的,就認為其權(quán)利能力從受孕起就從來沒有過。從這條規(guī)定可以獲得的結(jié)論是,該法規(guī)并沒有賦予胎兒如同自然人一般的全部的民事權(quán)利能力,只是在有些情形下才承認胎兒的民事權(quán)利能力。同時按照《繼承法》的規(guī)定,可以得知胎兒在腹中時就有了繼承權(quán),只是娩出時為死體的,給胎兒遺留的財產(chǎn)按照法定或者遺囑的方式再重新分割。考慮到實際生活中胎兒被贈與一定的財產(chǎn)也是很常見的,即使胎兒沒有出生,根據(jù)《民法總則》胎兒現(xiàn)在也有了受遺贈權(quán)。
所謂的民事權(quán)利能力不僅是民事主體擁有民事權(quán)利的前提,也是民事主體承擔民事義務的條件。胎兒的民事權(quán)利能力的法律性質(zhì)主要牽扯到兩個方面。第一個就是胎兒應不應該承擔義務的問題。胎兒在腹中不可能對其他人造成任何的危險,更沒有任何能力成為侵權(quán)的主體,只能被侵害,所以我國法律才只給予保護,而不讓其承擔義務。胎兒在腹中時,若有人為胎兒提供了物質(zhì)與費用,在胎兒出生后,債權(quán)人也只能向其父母主張債權(quán),胎兒是沒有任何義務去支付這些債務的。第二個就是胎兒出生時為死體時的法律性質(zhì)。有些學者贊同一個自然人在胎兒時期就擁有了權(quán)利能力,如果胎兒不能活著出生的,就認為其權(quán)利能力從受孕起就從來沒有過,這種觀點是附解除條件說。還有的人認為胎兒在腹中時不具備權(quán)利能力,只要其活著出生,才認為其權(quán)利能力從一開始就存在,這種觀點屬于附停止條件說。從去年頒布的《民法總則》來看,我國法律規(guī)定胎兒娩出時是死體的,符合附法定的解除條件說。胎兒出生后再賦予其民事權(quán)利能力的,在特殊情況下,可能會有些遲緩,不適宜保護胎兒的利益。
絕對主義便是徹底不承認胎兒的權(quán)利能力,我國的《民法通則》就屬于絕對主義,《民法總則》的出臺廢止了這種模式。代表國家還有前蘇聯(lián)。但是這類立法模式不是絕對地不保護胎兒的任何利益。如蘇俄1964 年頒布的民法典在繼承權(quán)方面對胎兒做出了例外的保護方式。
個別保護主義便是一般來說以為胎兒不具備權(quán)利能力,只是在特殊情況下才具備權(quán)利能力。比如德國民法典一開始就規(guī)定了出生完成之時才是人的權(quán)利能力開始的標志??梢姷聡@方面是和我國《民法通則》是一樣的,但和《民法通則》不同的是在844 條第二款和1923 條分別規(guī)定了胎兒的賠償請求權(quán)和繼承權(quán)。日本的民法典中只認可了胎兒如同出生的自然人一樣的繼承權(quán)、受遺贈權(quán)與損害賠償請求權(quán)。多數(shù)英美法系國家基本也不認可胎兒是“人”的法律地位。這些在某些方面承認胎兒民事權(quán)利能力的立法有一個共同的附加條件是以胎兒出生時為活體。
總括的保護主義便是認為胎兒具備權(quán)利能力,但前提是胎兒必須活著出生。。此種立法模式是對胎兒最有利的,賦予胎兒與自然人同等的權(quán)利,是保護胎兒最根本最直接的方式。
2018 年頒布的《民法總則》第16 條規(guī)定了胎兒被視為具備權(quán)利能力的情形是在關(guān)系到胎兒利益時,例如遺產(chǎn)繼承、接受贈與等。所附加的條件是胎兒出生時必須是活體,如果胎兒不能活著出生的,就認為其權(quán)利能力從受孕起就從來沒有過。我國的這種規(guī)定屬于上述中的個別保護主義,這種規(guī)定筆者看來有不足之處。首先,本法條的“等”字意思是與遺產(chǎn)繼承與接受贈與相類似的利益,這樣的規(guī)定有些含糊,不夠精確,對于胎兒其他利益的保護范圍沒有一個明確的規(guī)定,這種立法會陷入解釋的不確定性,法官自由裁量權(quán)的范圍在哪里沒有明確的規(guī)定。其次,“視為”一詞表明胎兒原本不該有民事權(quán)利能力,只是在某些情況下才具有權(quán)利能力。在這種情況下,胎兒不具備民事主體資格,很多時候?qū)μ豪媸軗p的情況沒有救濟途徑。最后,當關(guān)系到胎兒利益事件發(fā)生時,其行為發(fā)生法律效力的時間沒有明確規(guī)定,其行為發(fā)生法律效力的時間對胎兒會有不同的影響。
首先在實際生活中,當胎兒的權(quán)利遭受侵害時,其監(jiān)護人往往只能以其母親的名義提起訴訟?!暗取弊掷飸摪ㄌ罕磺謾?quán)時的救濟權(quán)利,當胎兒遭受侵權(quán)時賦予胎兒當事人的主體訴訟地位,使得胎兒可以得到法律上的救濟。其次“視為具有權(quán)利能力”在司法解釋上理解成“具有權(quán)利能力”,加大對胎兒利益的保護,雖然只是兩個字的差別,但能反映出對胎兒保護程度的差異。最后確定胎兒繼承遺產(chǎn)與接受贈與的時間。