王 琳
(100081 中央民族大學法學院 北京)
我國于2012年在《刑事訴訟法》中增設(shè)了“當事人和解的公訴案件程序”,在執(zhí)行應用的過程中,起到了一定的補充作用。但在立法內(nèi)容與司法解釋上,仍然存在一些不足,并直接影響了執(zhí)行過程中的應用水平,為司法實踐與司法公信力帶來了負面影響。由此,應從刑事和解的內(nèi)容出發(fā),對其執(zhí)行作出規(guī)范,保證法務內(nèi)容的完善。而為達到這一目標,需從形式和解的基本概念入手作出說明。
在刑事訴訟中,如果加害人主動認罪,并采取道歉與賠償?shù)男问将@取了被害人及其家屬的諒解,刑事司法機關(guān)需從輕、減輕處罰或是不再對加害人作出處罰,被稱作刑事和解程序。在刑事和解的定義中,帶有明顯的替代性,在導入立法程序之后,這種辦案方式對傳統(tǒng)的公訴類案件產(chǎn)生了明顯影響[1]。傳統(tǒng)公訴案件中,由國家公訴機關(guān)代表國家,追究加害人的刑事責任,而被害人和加害人只能被動的接受刑事案件的判決結(jié)果。但在刑事和解制度的影響下,當事人可以主動的參與到刑事案件之中,并通過自愿、平等的溝通機制,由雙方共同達成和解協(xié)議,在不改變刑事案件定性的情況下,改變刑事處罰的量刑結(jié)果。刑事和解程序的引導下,不僅使受害人得到了相應的慰藉,也不會對社會法治環(huán)境造成損害,甚至在維護、修復社會關(guān)系的角度上,還起到了積極的影響作用,是法治社會和諧發(fā)展的重要途徑。
我國的刑事和解源于檢察機關(guān)的司法實踐,自各地在充分實踐并總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,上升為國家立法層面。因此各地對刑事和解的適用范圍都進行了探索,2012年修訂刑事訴訟法以后,雖然法律對刑事和解的范圍進行了規(guī)定,但規(guī)定相對寬泛,許多地方仍然沿用了以往的刑事和解程序。尤其是在重大惡性案件中,雖沒有進行明確的刑事和解之名,但卻執(zhí)行了刑事和解的內(nèi)容。其中最為典型的就是轟動社會的尤洪湧故意殺人案,案件的發(fā)展,使其出現(xiàn)了“以錢贖刑”的現(xiàn)象,對社會法治環(huán)境造成了的負面影響,使其司法公信力明顯降低。
因此,在執(zhí)行刑事和解的過程中,必須明確的界定刑事和解的執(zhí)行范圍,以此保證其執(zhí)行過程中能夠充分體現(xiàn)出法務內(nèi)容的公信力。方法上,需在執(zhí)行刑事和解方案時,認識到這一內(nèi)容作為國際引入方案的客觀條件。我國當前的司法、社會環(huán)境中,尚未形成對于刑事和解的深刻理解與認知,在沒有完整的司法權(quán)威性建設(shè)的基礎(chǔ)上,必須通過規(guī)定限制刑事和解的適用范圍,一般來說適用于輕微犯罪,對于重罪則需要慎重,有條件加以適用。通過有效的管理,防止刑事和解無限制的延伸與拓展,對社會環(huán)境造成負面影響,影響司法公信力的正常發(fā)展。而在刑事和解類案件的公信力水平日趨完善之后,再對其進行適當程度的開放,才能達到預期的執(zhí)行效果,保證司法和解的有效性與執(zhí)行效果。
加害人人真誠悔罪、犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分是開展刑事和解的必要條件。在執(zhí)行過程中,由于內(nèi)容確定的量化標準并不清晰,因此加害人往往會憑借賠償金額的數(shù)量以表達自身的誠懇與悔意。但在內(nèi)容上,這種方法明顯的與刑事和解的初衷相違背,僅對加害人的經(jīng)濟能力做出評估,不能維護司法內(nèi)容的公正性。
對執(zhí)行刑事和解的時機進行限定,是保證其執(zhí)行有效性的關(guān)鍵。有人認為,不應在案件的刑事偵查階段執(zhí)行刑事和解。在偵查階段中,沒有對案件的具體內(nèi)容形成明確的認知,也無法判定被告人犯罪的事實情況[2]。實際上,在偵查階段適用刑事和解并不應該搞一刀切,只要偵查中達到了加害人人真誠悔罪、犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分的條件,而且案件類型也符合刑事和解的范圍,就可有條件適用刑事和解。當然,在這個過程中,需要對偵查機關(guān)的刑事和解進行一定的限制,比如建立內(nèi)部審查機制、提高刑事和解的審批權(quán)限級別,甚至可以又檢察機關(guān)對刑事和解進行監(jiān)督等,防止在偵查階段進行刑事和解“和稀泥”,使偵查機關(guān)的結(jié)案速率不正常的明顯增加,降低偵查機關(guān)的草率結(jié)案問題,更好的規(guī)劃刑事和解的執(zhí)行時機,以此保證刑事和解的執(zhí)行公正性。
執(zhí)行刑事和解制度的過程中,需要建立起刑事案件雙方的有效溝通機制。而在執(zhí)行過程中,我國采用自行和解、司法機關(guān)協(xié)調(diào)、人民調(diào)解員制度這三種模式,雖然為刑事案件雙方提供了多種選擇條件,也在執(zhí)行主體上表現(xiàn)出分散性,經(jīng)常會在執(zhí)行過程中,出現(xiàn)推諉責任的問題,降低刑事和解的執(zhí)行效率。
司法實踐中,加害人的行為會使刑事案件雙方的矛盾激化,很難做到理性的協(xié)商。為了保證這一工作內(nèi)容執(zhí)行的有效性,應嘗試引入三方機制,通過其權(quán)威性的發(fā)揮,為刑事案件雙方創(chuàng)造良好的和解環(huán)境,并在一定程度上,迫使雙方遵守和解協(xié)議的內(nèi)容。執(zhí)行方法上,我國當前的法治環(huán)境中還沒有形成權(quán)威性較強的民間組織機構(gòu),可以嘗試發(fā)揮人民調(diào)解委員會的職能作用,并階段性地充當三方機構(gòu)的角色行使權(quán)力。對于一些民族地區(qū),則可以充分發(fā)揮當?shù)亍罢稀薄ⅰ邦^人”等民族權(quán)威人士的影響力,利用當?shù)氐娘L俗習慣,參與到刑事和解中。在締結(jié)協(xié)議之后,由帶有和解意向的當事人,向司法機關(guān)提交審核內(nèi)容,并形成書面文件以此保證和解的完整性。
綜上,刑事和解是重要的刑事訴訟程序,在意義與內(nèi)容上可以有效的平衡法治環(huán)境。為了使其更好的發(fā)揮出自身價值,需在執(zhí)行方法上進行優(yōu)化,以此保證法務內(nèi)容的全面性。而確定和解范圍、限定和解時機、引入三方機制,都是達到這一目標的重要途徑,必須得到相關(guān)司法工作人員的重視。由此,才可不斷完善法治環(huán)境,鞏固刑事和解的基礎(chǔ)地位,為我國的法治建設(shè)添磚加瓦。