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      監(jiān)督視野下變更指控罪名的適用與規(guī)制

      2018-02-07 06:54:35宋慶躍王翠杰
      中國檢察官 2018年11期
      關(guān)鍵詞:抗辯權(quán)罪名指控

      ●宋慶躍 王翠杰/文

      審判變更指控罪名在訴訟進程中不可避免。審判應(yīng)當(dāng)如何變更指控罪名?檢察機關(guān)如何行使變更起訴權(quán)?這些問題涉及到程序是否合理和權(quán)利如何保障,涉及控審分離、控辯平衡、審判中立、法官自主適用等刑事訴訟的基本理念和原則,曾一度成為學(xué)界和實務(wù)界討論的熱點話題。隨著2012年《刑事訴訟法》以及相關(guān)司法解釋相繼修訂,與審判變更指控罪名相關(guān)的規(guī)范進一步得以明確和完善。但是,畢竟實務(wù)案件審理兼具多樣性與復(fù)雜性,同一問題往往以不同的面孔顯現(xiàn),相關(guān)問題引發(fā)的混淆和爭議還不時存在,影響訴訟進程順利推進。而無論檢、法的認識分歧、還是程序公正如何保障都是刑事審判監(jiān)督的重中之重,審判變更指控罪名的程序是否適當(dāng)、各方權(quán)益是否得以充分保障、訴訟價值是否能夠平衡適用,均有必要納入刑事審判監(jiān)督的視野,從而確保訴訟進程全面體現(xiàn)司法的公平正義。

      一、變更指控罪名爭議與相關(guān)法律規(guī)則具化

      (一)變更指控罪名爭議緣起

      審判是否可以變更指控罪名?變更指控罪名在訴訟程序上如何合理規(guī)制?這些相關(guān)問題提出并被熱議源于1994年發(fā)生的重慶綦江彩虹橋垮塌案。在該案訴訟進程中,公訴人指控被告人犯玩忽職守罪,法院在經(jīng)過法庭審理后,對指控罪名直接予以變更,徑行判決被告人犯工程重大安全事故罪,由此引發(fā)各界爭論。對于判決徑行變更指控罪名問題的爭議和不同觀點進行梳理,總結(jié)爭論觀點基本分為“否定說”和“肯定說”。“否定說”認為:法院自行變更起訴罪名有違控審分離的基本訴訟原理,同時也缺乏控辯雙方對判決罪名的有效抗辯程序,侵害被告人的抗辯權(quán);“肯定說”則認為:法院有權(quán)自主適用法律,變更罪名與侵犯抗辯權(quán)并非非此即彼的關(guān)系,審判變更指控罪名并不必然侵犯被告人的抗辯權(quán),合理限制變更指控罪名的范圍、完善相關(guān)訴訟程序足以保障抗辯權(quán)。探究上述爭議背后的理論基礎(chǔ),涉及到控審分離、審判中立、指控功能界定、抗辯權(quán)行使、法官自主適用等基本訴訟原理,涉及到如何正確理解上述原理,以及如何在實務(wù)發(fā)生沖突時的平衡適用與準(zhǔn)確規(guī)制。

      (二)相關(guān)法律規(guī)則具化

      《刑事訴訟法》對于變更指控罪名沒有直接做出規(guī)定,僅僅在第195條明確規(guī)定了刑事判決的三種形式。[1]審判變更指控罪名的問題只是在相關(guān)司法解釋中予以明確規(guī)范,具體規(guī)定見諸于最高人民法院《關(guān)于執(zhí)行〈中華人民共和國刑事訴訟法〉若干問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)。而該《解釋》對這一問題的相關(guān)規(guī)定曾經(jīng)發(fā)生變化,這一變化恰恰反映了對問題的認識深化和逐步完善。1998年版《關(guān)于執(zhí)行〈中華人民共和國刑事訴訟法〉若干問題的解釋》第176條和第178條的相關(guān)規(guī)定都是涉及這一問題,規(guī)定明確肯定法院可以變更指控罪名,但是對于訴訟程序的完善,例如抗辯權(quán)保障等沒有涉及。由此,實務(wù)中也就出現(xiàn)了大多徑行判決,而根本對于抗辯權(quán)未加關(guān)注的情況。但是,《刑事訴訟法》本質(zhì)上是限權(quán)性法律規(guī)則,類似于綦江彩虹橋案件的處理方式雖然沒有被當(dāng)時的法律規(guī)定明令禁止,但背后存在明顯的法理障礙,這也正是外界對此類案件處理提出質(zhì)疑并引發(fā)爭議的原因。為此,2012年修訂的《解釋》,在原規(guī)定的基礎(chǔ)上增加了第2款,即:法院變更指控罪名應(yīng)當(dāng)在判決前聽取控辯雙方的意見,保障被告人、辯護人的抗辯權(quán),必要時可以重新開庭,組織控辯雙方圍繞被告人的行為構(gòu)成何罪進行辯論。增加的條款旨在保障“被告方的辯護權(quán)”。[2]同時新的《解釋》第243條也擴展了原《解釋》第178條的規(guī)定,即:當(dāng)人民法院建議人民檢察院補充或者變更起訴后,人民檢察院7日內(nèi)未回復(fù)意見的,人民法院應(yīng)當(dāng)就起訴指控的犯罪事實,依照本《解釋》第241條的規(guī)定作出判決、裁定。從《解釋》規(guī)定的先后變化上不難看出,我國對于審判變更指控罪名持與“肯定說”一致的立場,而針對變更罪名可能帶來的控辯雙方知情權(quán)、抗辯權(quán)保障等問題,法律規(guī)定逐步修改并完善,對相關(guān)訴訟進程和權(quán)利保障予以完善和具化,實現(xiàn)了訴訟參與各方的權(quán)利保護和平等參與訴訟。

      (三)權(quán)威觀點和實務(wù)困惑

      司法解釋是法律規(guī)定的進一步明確,但是司法實務(wù)中訴訟情境千變?nèi)f化,如何正確理解和適用還需要權(quán)威觀點和司法判例的具體釋明。2012年,最高人民法院《刑事審判參考》第798號指導(dǎo)案例對審判變更指控罪名問題以案例的方式予以了釋明。其中,選取案例的裁判要點指明:法院依法審理后認為公訴機關(guān)指控的事實清楚但罪名不當(dāng)?shù)?,可以變更罪名,但?yīng)當(dāng)遵循一定原則和程序。[3]由此可見,審判實務(wù)對這一問題解決的主導(dǎo)思路也很明確,即堅持“肯定說”,并以完善辯護權(quán)保障、充分聽取控辯雙方意見等程序和制度予以規(guī)制和完善,確保變更指控罪名的訴訟程序合理合法。

      司法實務(wù)中,判決變更指控罪名的情況比較常見,在指控重罪變更為判決輕罪、指控與審判不存在輕重變化的平行罪名變更過程中,一般并不存在混淆和爭議。但是,針對指控輕罪變更為判決重罪的特殊情況,對于司法解釋的理解偏差、權(quán)利保障意識不足等變相混淆還不同程度存在,影響案件的正常辦理。例如:實務(wù)中,對于法院應(yīng)當(dāng)在指控的事實范圍內(nèi)依法判決,不受指控罪名限制有基本共識,但是對于指控輕罪變更審判重罪是否必然侵犯被告人的抗辯權(quán),實際上不無混淆;再如,有的法院在由指控輕罪變更為審判重罪之前,為了規(guī)避直接變更的弊端,采用建議檢察機關(guān)變更指控罪名的方式,而部分檢察機關(guān)為了規(guī)避內(nèi)部考核或者配合需要也接受建議并做出直接變更指控罪名的處理;再如,有很多法官在庭審時以可能變更的罪名口頭詢問控辯雙方意見,沒有預(yù)留準(zhǔn)備時間,這種方式是否侵犯抗辯權(quán),目前還缺乏深入研究和統(tǒng)一共識;還有,有的法官當(dāng)庭就對指控罪名提出質(zhì)疑和新罪名的提議,有的公訴人認為質(zhì)疑正確則當(dāng)庭口頭變更指控罪名,以此程序做出的一審判決,是否應(yīng)當(dāng)認定為程序違法,是否有必要以此為依據(jù)發(fā)回重審等等。上述情況在實務(wù)中并不鮮見,反映了變更指控問題的多面表象,也反映了實務(wù)中對問題背后原理的認識不足,還需要對相關(guān)概念、原理和關(guān)系進一步厘清界定,防止混淆。

      二、審判變更指控罪名的法理基礎(chǔ)與認識判斷

      (一)起訴效力與變更起訴的職權(quán)界定

      審查起訴是檢察機關(guān)對偵查終結(jié)的案件進行審查以決定是否起訴的訴訟活動階段,案件經(jīng)過檢察過濾、決定提起公訴后產(chǎn)生兩個方面的法律效力,即確定系屬、劃定范圍。確定系屬:即“經(jīng)由訴訟建立了在特定法院的系屬關(guān)系”,簡稱“訴訟系屬”關(guān)系,系屬關(guān)系確立也可以依此確定管轄法院,宣告訴訟流轉(zhuǎn)自此歸屬于法院;劃定范圍:即“提起公訴后由檢察機關(guān)的指控劃定案件范圍”,在劃定的范圍內(nèi),控、審應(yīng)當(dāng)秉承一致的基本要求,即審判與指控堅持案件同一性:[4]在同一個訴訟之內(nèi),以被告人和犯罪事實是否相同為標(biāo)準(zhǔn),決定判斷案件的同一標(biāo)準(zhǔn)是被告人和犯罪事實的同一,判決罪名的自主適用也在此同一范圍之內(nèi)。法院不能對沒有指控的人和事進行審判,在審理中發(fā)現(xiàn)新的犯罪事實,只能由檢察機關(guān)補充或者變更起訴。[5]

      變更起訴在性質(zhì)上是對原起訴書部分內(nèi)容的改變,是檢察機關(guān)行使公訴權(quán)的應(yīng)有之意。變更起訴有助于及時修補檢察機關(guān)起訴指控中的疏漏或錯誤,降低訴訟成本,同時也可以避免頻繁再訴而損害程序安定的利益。最高人民檢察院《刑事訴訟規(guī)則》對于變更起訴具體予以了規(guī)定,而規(guī)定的出發(fā)點就在于正確行使控訴職能。但是,變更起訴的約束力僅僅及于檢察機關(guān)本身,與法院職權(quán)行使并不產(chǎn)生沖突,法院變更指控罪名不受檢察機關(guān)是否變更起訴的影響,《刑事訴訟規(guī)則》和《解釋》的相關(guān)規(guī)定并不矛盾。因此,需要特別注意避免將變更起訴與審判變更指控罪名的程序混同,影響檢、法之間的監(jiān)督與制約。不可否認,實務(wù)中變更起訴如果不加以理性節(jié)制和規(guī)范,不僅可能損害程序運作的安定性,而且直接導(dǎo)致控審職能的實質(zhì)混同,適用不當(dāng)會對指控權(quán)威性、刑事審判監(jiān)督的時效性都產(chǎn)生影響。

      (二)刑事審判范圍界定與法官自主適用原則的明確

      刑事審判范圍界定是法院審理與判決的基礎(chǔ),直接決定審判行為的目標(biāo)指向和作用范圍,同時也決定辯護方防御目標(biāo)指向和防御范圍。對于刑事審判范圍的界定標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)前能夠得到一致認可的是應(yīng)當(dāng)遵循“案件同一性”原則,“案件同一性”具體則是指“事實同一性”。但是,對于事實同一性是“自然事實的同一性”還是“法律事實的同一性”還有一定的爭議。當(dāng)前主流觀點認為,基于我國訴訟制度與大陸法系訴訟制度相近、以及我國并沒有確立訴因制度等綜合考量,我國對于刑事審判范圍的界定應(yīng)當(dāng)堅持 “自然事實同一性”,而不要求包括適用罪名同質(zhì)性的“法律事實同一性”。[6]

      在刑事審判范圍界定之后,又一需要明確的原則是:法官具有自主適用法律的權(quán)利,自主適用法律權(quán)利行使的邊界則就是指控所界定的案件范圍。[7]受審判權(quán)被動原則的制約,法官自主適用不得超越指控所劃定的范圍,但是這一范圍以犯罪事實為邊界,并不包括罪名指控和法律適用。法院無論重罪變輕罪、輕罪變重罪、還是平行罪名的變更,都應(yīng)當(dāng)在以構(gòu)成要件為標(biāo)準(zhǔn)的指控事實范疇之內(nèi)。

      (三)刑事訴訟規(guī)律與以審判為中心的考量進路

      刑事訴訟證明本身就是對案件的認識過程。刑事訴訟過程中,無論是以訴訟推進為縱向考量,還是以控、辯、審角色為依托的橫向比較,承擔(dān)刑事證明的認識活動都具有特有的規(guī)律性。首先,案件的證據(jù)不可能完全再現(xiàn)案件全貌,刑事訴訟是對審判對象逐步認識和深化的過程,控、辯、審三方基于不同的立場和時空,產(chǎn)生意見分歧符合客觀認識規(guī)律;其次,從訴訟進程的推進為縱向考量,控訴方的認識活動主要在偵查和審查起訴階段完成,明確的起訴和指控就是檢察認識的結(jié)果,而庭審和后續(xù)的審判過程中可能出現(xiàn)諸多變數(shù),提起公訴的法律評價不可能完全涵蓋后續(xù)變化,不同訴訟階段認識不同導(dǎo)致定罪意見不同完全符合刑事訴訟規(guī)律。

      以審判為中心系近年來訴訟制度改革的重點內(nèi)容,改革重點之一在于改變事實查明在審前的弊端,通過強化證據(jù)完善、證人出庭、庭審實質(zhì)化等改革讓事實查明發(fā)生在審判階段。[8]由此,提起公訴后證據(jù)發(fā)生變化、法律評價發(fā)生變化均符合以審判為中心的訴訟構(gòu)造原理,苛求指控罪名的穩(wěn)定性明顯與改革趨勢不符。因此,應(yīng)當(dāng)正視審判變更起訴罪名問題,避免對于罪名變更的不當(dāng)考核,特別對指控輕罪變更審判重罪的結(jié)果應(yīng)當(dāng)科學(xué)分析,避免簡單的負面考核評價。在訴訟進程中,則應(yīng)當(dāng)完善相關(guān)訴訟程序,實現(xiàn)公正、效率等多元價值的平衡適用,這也是檢察機關(guān)刑事審判監(jiān)督曾經(jīng)的薄弱環(huán)節(jié)和今后應(yīng)然的監(jiān)督重點。

      三、刑事審判監(jiān)督視野下變更指控罪名的完善建議

      (一)檢察機關(guān)變更起訴職權(quán)的正確行使與監(jiān)督制約

      最高人民檢察院《刑事訴訟規(guī)則》中規(guī)定檢察機關(guān)不僅在事實和證據(jù)變化的情況下應(yīng)當(dāng)變更起訴,同時也可以就罪名變化變更起訴。[9]但是,如前所述,這一規(guī)定主旨在于修補檢察機關(guān)起訴指控中的疏漏或錯誤,降低訴訟成本,避免頻繁再訴,不應(yīng)與法院變更指控罪名相混同。對于實務(wù)中有的法院在指控輕罪變更審判重罪時建議檢察機關(guān)變更起訴的情形,檢察機關(guān)應(yīng)當(dāng)審視指控內(nèi)容與訴訟進程,對于確實屬于指控錯誤或者疏漏的,應(yīng)當(dāng)同意建議予以變更或者補充;而對于本屬于檢、法認識分歧的情況,則應(yīng)當(dāng)堅持指控意見,不同意變更起訴的建議,不予啟動變更程序,從而避免為后續(xù)刑事審判監(jiān)督職權(quán)的行使形成不當(dāng)羈絆。

      (二)審判變更指控罪名的實體性監(jiān)督

      罪名變更說明檢、法存在分歧,這種分歧存在于對事實和證據(jù)的認識判斷,這是傳統(tǒng)刑事審判監(jiān)督中實體監(jiān)督的重點。對此,檢察機關(guān)一方應(yīng)當(dāng)提高指控罪名精準(zhǔn)性,完善審前證據(jù),減少案件進入審判階段后出現(xiàn)不應(yīng)有的實質(zhì)變化;另一方面也應(yīng)當(dāng)在庭審過程中注重檢察說理,充分闡述意見,爭取法院認同。對于法院變更指控罪名的情形,如果確屬認識分歧,應(yīng)當(dāng)堅持指控意見,并以抗訴的方式提出異議,爭取上一級審判機關(guān)的審理明確。而對于案件事實、證據(jù)認定基本相同,分歧主要集中于特定法律評價的案件,例如詐騙類案件中非法占有目的有無的認定、賄賂案件中行賄與介紹賄賂分歧等,則應(yīng)當(dāng)比較檢、法認定異同,進行相關(guān)實證研究,推動檢、法就類罪類問題共同調(diào)查研究,旨在共同研討、統(tǒng)一共識。

      (三)審判變更指控罪名的程序性監(jiān)督

      審判變更指控罪名涉及到控辯雙方知情權(quán)、抗辯權(quán)等重要程序完善和權(quán)利保障問題,在刑事審判監(jiān)督逐步糾正以往程序性監(jiān)督不足的今天,理應(yīng)位列刑事審判監(jiān)督的重點。刑事審判監(jiān)督部門在決定提出抗訴實體監(jiān)督的同時,應(yīng)當(dāng)注重審判程序問題,全面監(jiān)督,其中知情權(quán)、抗辯權(quán)的保障是監(jiān)督重點。如前所述,審判變更指控罪名并不必然侵犯被告人的辯護權(quán),法官享有自主適用的自由裁量權(quán),但是在程序上應(yīng)當(dāng)履行必要的告知程序,保證控辯雙方適時知情、充分準(zhǔn)備、平等對抗。實務(wù)中還特別需要引起重視的是,指控重罪變更審判輕罪往往難以引起實務(wù)監(jiān)督的重視,但是這一變更并非必然就不存在抗辯權(quán)保障的問題,需要防止相關(guān)程序合理性設(shè)置被忽略。[10]因此,無論何種罪名變更,刑事審判監(jiān)督都應(yīng)當(dāng)注重審查訴訟進程是否合理設(shè)置,是否充分聽取、征求控辯雙方的意見,是否對于控辯雙方提出的實質(zhì)異議預(yù)留適當(dāng)準(zhǔn)備時間,必要時是否以重新開庭的方式保障控辯雙方有效參與訴訟,同時也要注意對此實質(zhì)考量而非機械適用。例如,對于審判長當(dāng)庭征求對變更罪名意見的情形,如果變更罪名之間存在包容關(guān)系,而控辯雙方對于當(dāng)庭即時準(zhǔn)備、發(fā)表意見并無異議的,應(yīng)當(dāng)認定符合程序公正的要求;再如,如前所述法官當(dāng)庭提出對指控罪名的質(zhì)疑,公訴人口頭變更罪名的情況,二審法院以程序不合法為由發(fā)回重審,這種做法實際上就是對相關(guān)規(guī)定的機械解讀。變更起訴應(yīng)當(dāng)依據(jù)特殊程序以書面形式正式作出,公訴人當(dāng)庭變更起訴罪名的方式不符合《刑事訴訟規(guī)則》的規(guī)定,應(yīng)視為無效。但是從庭審整體效果衡量,公訴人口頭變更行為恰恰等同于對變更罪名發(fā)表的同意性質(zhì)的意見,視同公訴意見并無不當(dāng),簡單發(fā)回重審無異于機械理解法律,也違背了訴訟效率原則,對案件處理不利。對于此類情況,檢察機關(guān)應(yīng)當(dāng)加強與法院的溝通,適時提出糾正意見。

      注釋:

      [1]《刑事訴訟法》第195條規(guī)定:在被告人最后陳述后,審判長宣布休庭,合議庭進行評議,根據(jù)已經(jīng)查明的事實、證據(jù)和有關(guān)的法律規(guī)定,分別作出以下判決:(一)案件事實清楚,證據(jù)確實、充分,依據(jù)法律認定被告人有罪的,應(yīng)當(dāng)作出有罪判決;(二)依據(jù)法律認定被告人無罪的,應(yīng)當(dāng)做出無罪判決;(三)證據(jù)不足,不能認定被告人有罪的,應(yīng)當(dāng)作出證據(jù)不足、指控的犯罪不能成立的無罪判決。

      [2]張軍、江必新:《新形式訴訟法及司法解釋適用解答》,人民法院出版社2013年版,第249頁。

      [3]最高人民法院刑事審判第一、二、三、四、五庭:《李冉尋釁滋事一案,判決變更搶劫罪為尋釁滋事罪》,載《刑事審判參考》,2012年第4集,法律出版社2013年版,第60—66頁。

      [4]參見[德]克勞斯·羅克信:《刑事訴訟法》,吳麗琪譯,法律出版社2003年版,第365頁。

      [5]最高人民檢察院《刑事訴訟規(guī)則》第458-461條。

      [6]參見易延友:《刑事訴訟法——規(guī)則、原理與應(yīng)用(第四版)》,法律出版社2013年版,第281頁。

      [7]參見張建偉:《刑事訴訟法通義(第二版)》,北京大學(xué)出版社2016年版,第532頁。

      [8]沈德詠:《論以審判為中心的訴訟制度改革》,載《中國法學(xué)》2015年第3期。

      [9]同[5]。

      [10]例如:在故意傷害罪變更為尋釁滋事罪的案件中,故意傷害罪和尋釁滋事罪的構(gòu)成要件不同,抗辯權(quán)行使的具體內(nèi)容也應(yīng)當(dāng)有所差異。因此,應(yīng)當(dāng)考慮犯罪構(gòu)成要件的區(qū)別,僅憑具體量刑降低就直接認為不存在抗辯權(quán)保障的思考方式并不可取。

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