張洪智
(561000 安順學(xué)院政法學(xué)院 貴州 安順)
賠禮道歉原本屬于道德范疇,是日常生活中常見而又重要的人際交往形式,它主要功能是使暫時破壞了的人際關(guān)系得到修復(fù),而作為民事責(zé)任承擔(dān)方式的賠禮道歉被我國《民法通則》吸收后,使它穿上法律的外衣,浸透著法律的力量,讓它不在表現(xiàn)為生活中的一句輕松的“對不起”。眾所周知,法律責(zé)任是以國家強(qiáng)制力為后盾的,但是“賠禮道歉”這一民事責(zé)任在現(xiàn)實中如何實踐以及評判標(biāo)準(zhǔn)是什么?是否應(yīng)當(dāng)強(qiáng)制執(zhí)行以及如何強(qiáng)制執(zhí)行?這引發(fā)學(xué)界的激烈爭論。
將賠禮道歉作為人格權(quán)受侵害時對受害人實施救濟(jì)的一種責(zé)任方式,是我國民事法律的創(chuàng)設(shè)。我國《民法通則》第120條規(guī)定,“公民的姓名權(quán)、肖像權(quán)、名譽權(quán)、榮譽權(quán)受到侵害的,有權(quán)要求停止侵害,恢復(fù)名譽,消除影響,賠禮道歉,并可以要求賠償損失。法人的名稱權(quán)、名譽權(quán)、榮譽權(quán)受到侵害的,適用前款規(guī)定?!?/p>
根據(jù)前款規(guī)定,我們可以看出,賠禮道歉是自然人和法人因人格權(quán)受侵害時,侵害人通過向受害人公開承認(rèn)錯誤、表達(dá)歉意、請求原諒的方式來彌補(bǔ)受害人精神創(chuàng)傷的一種行為。筆者認(rèn)為,賠禮道歉本質(zhì)上屬于道德范疇,將其規(guī)定為一種民事責(zé)任,是為道德行為披上了一層法律的外衣。立法者將賠禮道歉規(guī)定為一種責(zé)任形式,是因為我國存在適用“賠禮道歉”的價值基礎(chǔ)。人們普遍認(rèn)為,金錢并不能補(bǔ)償所有的損害。當(dāng)一人的不當(dāng)行為侵害了另一個人的身心時,人們的良心首先會對這個人的行為作出否定性評價,而通過侵害人向受害人賠禮道歉這一責(zé)任形式,可以修復(fù)受害人因侵權(quán)行為造成的心理創(chuàng)傷,進(jìn)而平復(fù)受害人憤恨的情緒,滿足大眾對于社會平衡狀態(tài)的期待,并一定程度上能夠減輕侵害人的負(fù)罪感和內(nèi)疚情緒。事實上,“是與非”往往也是社會全體最為關(guān)注的,許多訴訟的產(chǎn)生并不是為了獲得經(jīng)濟(jì)賠償,而在于通過訴訟,特別是通過賠禮道歉等責(zé)任形式,使得受害人找尋一定的心理平衡。從另一方面講,賠禮道歉責(zé)任形式也具有道德指向功能,它能通過個體效應(yīng)引導(dǎo)社會成員自覺遵守社會規(guī)范、并積極向善。
賠禮道歉作為一種責(zé)任形式,能否強(qiáng)制執(zhí)行?學(xué)界和司法實務(wù)界對此有頗多爭論,爭論的焦點主要集中在賠禮道歉責(zé)任的功能及其合憲性或合理性兩個方面。
1.反對的觀點
(1)強(qiáng)制賠禮道歉違背了人民內(nèi)心意思自治。每個人都有獨立的人格自由,在我們每個人侵犯到他人合法權(quán)益的時候,有多種懲罰方式可供選擇,如金錢賠償及其他方式,并非一定要通過賠禮道歉這一方式進(jìn)行,有多重替代方式可供選擇。如強(qiáng)制要求加害人賠禮道歉,顯然違背其內(nèi)心自由,同時,即使其通過其違背內(nèi)心自由所作出的與內(nèi)心相違背的道歉方式,也未必能達(dá)到受害人和社會大眾想要的法律效果和社會效果。
(2)道德歸道德,法律歸法律,強(qiáng)制賠禮道歉混淆了法律和道德的界限。按照我國法理學(xué)的相關(guān)觀點,法律與道德往往存在極其模糊的界限,如生活中常見的“見死不救”及近年來屢見不鮮的“旁觀者冷漠”的相關(guān)案例,我們往往無法用法律的手段去解決此類問題,畢竟法律不強(qiáng)人所難。但是如果把生活中常見的“對不起”上升為法律,要求強(qiáng)制賠禮道歉,那么就有可能把原本屬于道德范疇的道歉上升為法律,導(dǎo)致法律與道德界限不明,導(dǎo)致實務(wù)中無法適用。
(3)強(qiáng)制賠禮道歉沒有實現(xiàn)其救濟(jì)功能。如前所述,賠禮道歉如果是發(fā)自內(nèi)心,真誠道歉,那么受害人可能會感受到加害人的真誠悔過而平復(fù)內(nèi)心的憤恨,但是現(xiàn)實生活中,當(dāng)法院判決賠禮道歉的時候,加害人是不愿意道歉,這個時候法院的強(qiáng)制執(zhí)行手段是將該判決文書登錄報刊。其實這種方式未必能夠?qū)崿F(xiàn)其救濟(jì)功能,相反還讓受害人不堪,更甚至于增加受害人的憤怒情緒,并未能實質(zhì)性的解決社會矛盾,相反還會讓社會矛盾再升級。
2.支持的觀點
(1)賠禮道歉具有正當(dāng)性。最好的法治是對權(quán)力進(jìn)行最大的限制,而對人們自由進(jìn)行適度的限制同樣是依法治國的必然要求。任何一個公民,當(dāng)你的行為構(gòu)成了對他人的侵害,勢必會受到相應(yīng)的懲罰,承擔(dān)相應(yīng)的法律后果,所以雖然強(qiáng)制賠禮道歉會侵害到加害人的自由,但是該強(qiáng)制手段是在法律規(guī)定的正當(dāng)性范圍之內(nèi),也是在老百姓可容忍的范圍之內(nèi)。故從這一角度出發(fā),賠禮道歉就具有一定的正當(dāng)性,也即可認(rèn)同其強(qiáng)制的正當(dāng)性。
(2)賠禮道歉的功能不容否認(rèn)。雖然反對者認(rèn)為,強(qiáng)制的賠禮道歉違背了加害人的內(nèi)心自由,強(qiáng)制的賠禮道歉違背其內(nèi)心,即使道歉,也是不真誠的,相反會給受害人二次傷害。但是,支持者認(rèn)為,即便如此,強(qiáng)制賠禮道歉對于受害人和社會的效應(yīng)依然存在。其認(rèn)為,強(qiáng)制賠禮道歉可以在一定程度上修復(fù)受害人的心理創(chuàng)傷,對其精神損害是一種救濟(jì),同時,對侵權(quán)人來說,賠禮道歉具有自我補(bǔ)償和道德恢復(fù)功能,為其悔過提供了一個表達(dá)的場域。對于社會來說,賠禮道歉具有道德整合、法律權(quán)威再建、懲罰和教育的功能。有的學(xué)者認(rèn)為可以強(qiáng)制執(zhí)行,現(xiàn)實中有的法院將富含賠禮道歉內(nèi)容的判決書刊登在報刊等媒體上視為執(zhí)行,筆者不贊同這種方式。賠禮道歉的特殊屬性使其作為一種民事責(zé)任形式具有了以下兩層含義:第一,既然作為一種民事責(zé)任形式,那么賠禮道歉就具有了法律責(zé)任的強(qiáng)制力。侵害人不能自動履行時,受害者可以申請法院強(qiáng)制執(zhí)行;第二,雖然作為一種民事責(zé)任形式,但究其本質(zhì)仍是一種道德色彩濃厚的身份行為,因此只能由侵害人本人以話語形式親自(包括口頭、書面形式)向受害人作出,若侵害人不能自覺履行,法院不能強(qiáng)制執(zhí)行,否則侵害了加害人的思想和良心自由。但是若無執(zhí)行力,僅得依靠當(dāng)事人的自覺行為實現(xiàn),那么賠禮道歉作為一種民事責(zé)任形式的意義將逐漸衰退。這也是賠禮道歉遭遇的法律困境。
1.支持的觀點
我國憲法里專章對公民的基本權(quán)利和義務(wù)進(jìn)行了描述,法理學(xué)上對于法律與道德也進(jìn)行了詳盡的描述,根據(jù)上述兩個板塊的內(nèi)容,有些學(xué)者認(rèn)為,強(qiáng)制賠禮道歉違背了人權(quán),侵犯了作為人權(quán)最基本的良心自由和表達(dá)自由,系對他人內(nèi)心世界和道德觀念的強(qiáng)制。
2.反對的觀點
反對者認(rèn)為,在這個經(jīng)濟(jì)高度發(fā)展的今天,金錢賠償未必能夠?qū)崿F(xiàn)人們所欲追求的保護(hù)利益。即便是金錢賠償了,也還是需要其作出賠禮道歉。實踐中更有一些案例,受害人不要金錢賠償,只需要賠禮道歉,而加害人只愿賠償金錢,不愿賠禮道歉,因此,雙方矛盾不斷升級。反對者認(rèn)為,用賠禮道歉的方式更能讓受害人接受,平復(fù)內(nèi)心。當(dāng)然,賠禮道歉的執(zhí)行不一定能夠達(dá)到受害人追求的效果,但是法律的強(qiáng)制履行更多的時候還是通過民眾的認(rèn)同和自覺來完成。
3.折中的觀點
除了前述兩種觀點外,理論上還有另外一種觀點,基于二者之間,稱為折中的觀點。他們認(rèn)為,賠禮道歉作為一種民事責(zé)任具有其合理性,但是在實踐操作中,應(yīng)慎之又慎,應(yīng)嚴(yán)格限制其適用條件和界定范圍。比如,付翠英教授建議,判決賠禮道歉必須獲得侵權(quán)人的同意,并且非經(jīng)其同意不得采用公開方式,此外,它僅能適用于主觀惡性大的案件。王利明教授也認(rèn)為判決賠禮道歉應(yīng)以侵權(quán)人自愿以及過錯嚴(yán)重為條件。
綜上,筆者認(rèn)為,賠禮道歉基于其特殊性,不僅具有道德的屬性,同時也具有法律的相關(guān)屬性,但是,歸根到底,其仍是一項具有法律外殼的道德,必須依靠行為人的自愿行為才能完成,如強(qiáng)制執(zhí)行,未能能實現(xiàn)其所欲追求的效果。若完全不尊重加害者的意思自由,強(qiáng)迫一方向另一方作出賠禮道歉的意思表示,則與市民社會所尊崇的意思自治原則相悖,市民社會也因此可能會陷入法律信仰的危機(jī)。因此,筆者認(rèn)為,賠禮道歉必須是出自加害人自愿的。如果不考察當(dāng)事人之間的關(guān)系是否還有可能適用這一責(zé)任形式,而不顧一切強(qiáng)制加害者對受害者賠禮道歉,那么,即使懾于法律的權(quán)威或出于其他因素的考慮,由侵害人冷冰冰地對受害人說一聲“對不起”,那么當(dāng)事人之間的怨恨并未因此而減少,相反,受害人獲得了不適當(dāng)?shù)男睦頋M足,對道歉者而言,則容易促使其形成功利主義的道歉觀,進(jìn)而會培養(yǎng)出一批無信仰、無責(zé)任感和玩世不恭的偽君子,這是與賠禮道歉責(zé)任的立法宗旨背道而馳的。
鑒于賠禮道歉的特殊性質(zhì),應(yīng)將賠禮道歉定位是一種補(bǔ)救性或者輔助性責(zé)任形式,可以單獨或者與其他責(zé)任形式并用。但是在與其他民事責(zé)任并用時,應(yīng)慎之又慎,否則,不僅不能發(fā)揮賠禮道歉的作用,同時還會破壞社會公眾對法律的信仰。
首先,賠禮道歉的主張應(yīng)當(dāng)由受害人提出,在特殊的情況下,加害人也應(yīng)當(dāng)有一定的選擇權(quán)利。如前所述,賠禮道歉兼具法律與道德的雙方屬性,由受害者提出更符合其作為民事責(zé)任的法律功能。如在受害人未提出該請求時,人民法院則應(yīng)該以不告不理的民事訴訟法的原則,依職權(quán)主動適用。但是,如果受害人在起訴時一旦提出,法院在審理前應(yīng)征詢被告意見,同時,結(jié)合全案綜合考量后作出裁判,盡可能的在雙方自愿的情境下去選擇賠禮道歉的這一民事責(zé)任。
其次,人民法院在審理原告提起的要求賠禮道歉的訴訟時,應(yīng)給結(jié)合全案證據(jù),在明確責(zé)任劃分的時候,鼓勵被告自愿的賠禮道歉。盡量避免用強(qiáng)制執(zhí)行的方式。雖然我國民法總則里規(guī)定有賠禮道歉的強(qiáng)制執(zhí)行方式,但是,強(qiáng)制的賠禮道歉并不能實現(xiàn)其應(yīng)有的社會意義和社會價值。因此,在實務(wù)中,應(yīng)對鼓勵當(dāng)事人自愿履行,因為只有過錯人真誠的道歉,執(zhí)行才有其應(yīng)有之義,否則,背離其立法目的。
再次,賠禮道歉的執(zhí)行,在征得雙方同意的情況下,可選擇非公開場合進(jìn)行。如受害人要求公開的,法院也應(yīng)積極做其思想工作。因為賠禮道歉的功能實現(xiàn)是基于道歉者的真誠,這完全可以在僅有受害人和道歉人雙方在場的情況下進(jìn)行,不一定要公開。因為人都有羞恥之心,如果強(qiáng)制道歉者進(jìn)行公開道歉,那么其會產(chǎn)生抵觸情緒,相反會反目成仇,矛盾升級,不利于糾紛的解決。
最后,情節(jié)輕微不應(yīng)成為賠禮道歉責(zé)任的適用條件,其應(yīng)適用于主觀惡性大的行為。而根據(jù)我國現(xiàn)行法律規(guī)定來看,卻恰恰是未造成嚴(yán)重后果的,法院可根據(jù)相關(guān)情形判令對方賠禮道歉,如最高院《關(guān)于確定民事侵權(quán)精神損害賠償責(zé)任若干問題的解釋》第8條規(guī)定。由此可以看出,在立法者的眼里,賠禮道歉是相對較輕的一種民事責(zé)任的承擔(dān)方式。而現(xiàn)實生活中,大部分的當(dāng)事人卻將賠禮道歉的承擔(dān)方式為“重罰”,特別是經(jīng)濟(jì)條件較好的加害人,更愿意選擇金錢賠償來了解案件。
綜上所述,賠禮道歉作為社會人際關(guān)系的潤滑劑,立法者將其作為一種民事責(zé)任的承擔(dān)方式寫入法律,有其積極作用的一面,如可以對受害人的心理創(chuàng)傷進(jìn)行修復(fù),對社會的公平正義起到弘揚效果等。但是,通過全文分析和實踐中的相關(guān)案例來看,我國現(xiàn)階段對于強(qiáng)制賠禮道歉的這一民事責(zé)任的適用應(yīng)慎之又慎,不僅應(yīng)考慮加害人的情節(jié)和受害人和加害人的心理,同時還應(yīng)發(fā)揮裁判者的司法能動。避免其適用過寬或適用不當(dāng)引發(fā)負(fù)面效應(yīng),從而積極的發(fā)揮其應(yīng)有之義。