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      民法典設(shè)置雇傭合同研究

      2017-05-04 07:41:07韓靖
      法制與社會 2017年11期
      關(guān)鍵詞:勞動合同民法典

      摘 要 自我國社會主義改造完成后,“雇傭”一詞消失于社會生活中,“雇傭”亦未成為官方用語。本文認(rèn)為,正視“雇傭”,并在民法典中重置雇傭合同制度,實有必要。雇傭合同和勞動合同的關(guān)系直接反映為民法與勞動法調(diào)整雇傭關(guān)系的定位與理念,亦反映兩者之關(guān)聯(lián)與區(qū)別。而雇傭合同制度的發(fā)展,對于勞動合同理論及其他勞務(wù)類合同皆有促進作用。

      關(guān)鍵詞 雇傭合同 民法典 勞動合同

      作者簡介:韓靖,中南財經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)院2014級本科生,研究方向:民商法。

      中圖分類號:D923 文獻標(biāo)識碼:A DOI:10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.04.151

      一、追本溯源:雇傭合同與《合同法》失諸交臂

      致使“雇傭合同”與《合同法》無緣的無外乎是客觀原因和主觀原因。從客觀原因來說,《合同法(草案)》有關(guān)“雇傭合同”一章的規(guī)定近乎替代了勞動立法。其許多內(nèi)容應(yīng)屬勞動基準(zhǔn)法所應(yīng)規(guī)范的內(nèi)容。舉例而言,草案的第445條規(guī)定“當(dāng)事人可以約定試用期,但是試用期最長不得超過3個月”。且不論中國歷史習(xí)慣和社會習(xí)慣是否存在“試用期3個月”的限制,單從私法的屬性分析,雇傭合同多屬于私人雇傭或傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)雇傭,私法之意思自治精神貫穿其始終。這是國家公權(quán)力不宜滲透之領(lǐng)域,致使司法實踐實施試用期3個月的限制變得舉步維艱。再舉例,草案的第450條規(guī)定“合同中約定的報酬,不得低于法律法規(guī)規(guī)定的最低標(biāo)準(zhǔn)。合同中未約定報酬或者約定不明的,國家有關(guān)機關(guān)規(guī)定有報酬標(biāo)準(zhǔn)時,從其規(guī)定,無規(guī)定的,參照市場同類勞務(wù)報酬標(biāo)準(zhǔn)給付。但依習(xí)慣或者當(dāng)事人約定無償提供勞務(wù)的,不在此限”。一般而言,債法上的雇傭應(yīng)為勞務(wù)給付與報酬給付之對價,條文中一般不涉及報酬標(biāo)準(zhǔn)的問題,更不會提及“法律法規(guī)規(guī)定的最低標(biāo)準(zhǔn)”。

      綜上所述,草案中的條文揉合了過多的非私法因素和社會因素,使其無法在司法實踐中發(fā)揮其應(yīng)有作用。從主觀原因來說,1956年社會主義改革之后,從農(nóng)業(yè)到工商業(yè)徹底取締了存在“雇傭”的社會土壤,中國社會科學(xué)領(lǐng)域?qū)τ凇肮蛡颉币辉~諱莫如深,甚至在公共法理導(dǎo)向上認(rèn)定雇傭與剝削、壓迫存在不可分割的關(guān)系。直至1986年國營企業(yè)開始實行勞動合同制改革,啟動了勞動力市場化改革進程,但是官方從未使用“雇傭”一詞進行表達(dá),而是以“用工”或其他近義詞替代。

      二、現(xiàn)實困境:雇傭合同立法缺位之弊端

      (一)程序救濟中勞動關(guān)系與勞務(wù)關(guān)系認(rèn)定之主觀隨意性

      2015年9月9日,在湖北省十堰市中級人民法院民三庭,一合議庭在公開宣判一起勞務(wù)糾紛案件的結(jié)果時,一方當(dāng)事人(一審原告、二審上訴人)因?qū)ε袥Q結(jié)果不服拔出刀具襲擊了四位合議庭成員,案件轟動全國。

      實際上,在我國《勞動法》和《勞動合同法》均未就“勞動關(guān)系”含義作出規(guī)定的背景下,我國現(xiàn)行勞動爭議仲裁、訴訟程序中的勞動關(guān)系認(rèn)定,本質(zhì)是在勞動關(guān)系與勞務(wù)關(guān)系的選擇中進行主觀判斷,增加了過多的隨意性。而其選擇結(jié)果往往牽涉雇員的生存權(quán)利,容易激發(fā)更深層次的矛盾。

      有一種特殊情形值得關(guān)注。我國勞動社會保障法領(lǐng)域法理單薄,私法與公法間關(guān)系混沌。以繳納社會保險費及參加社會保險為例,其應(yīng)屬公法范疇,本不會因程序救濟中的仲裁員或法官的“認(rèn)定”而影響當(dāng)事人成為社會保險上的當(dāng)事人,也不應(yīng)當(dāng)發(fā)生農(nóng)民工打工受到傷害,卻因法官和仲裁員“認(rèn)定”為“勞務(wù)關(guān)系”從而無法認(rèn)定工傷的情形。在發(fā)達(dá)國家和地區(qū),社會保險關(guān)系屬于公法關(guān)系,不會被程序救濟中的“認(rèn)定”所左右。然而我國現(xiàn)實生活中卻經(jīng)常發(fā)生當(dāng)事人之間的關(guān)系被認(rèn)定為勞務(wù)關(guān)系后,工傷保險待遇及養(yǎng)老保險待遇落空的現(xiàn)象。

      (二)勞動糾紛程序救濟中認(rèn)定為勞務(wù)關(guān)系后的困局

      自1987年我國勞動糾紛處理制度恢復(fù)以來,已形成了勞動仲裁前置于訴訟的勞動爭議處理格局,其因勞動仲裁程序前置于訴訟程序,形成了獨特的“一裁二審”救濟機制。一般情形下,在勞動者申請勞動爭議仲裁中,存在大量的勞動關(guān)系認(rèn)定案件。一部分被認(rèn)定為勞務(wù)關(guān)系的案件,在勞動仲裁已經(jīng)開庭審理的前提下,勞動仲裁部門之立案機構(gòu)與仲裁審理機構(gòu)即存在明顯的自我否定。換言之,勞動仲裁庭在審理的不是一起勞動糾紛案件,而是一起勞務(wù)糾紛案件,同樣的矛盾亦在訴訟程序中存在。目前,我國沿海地區(qū)和經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)的基層人民法院和部分中級人民法院都設(shè)置了勞動爭議審判庭,這些審判庭都受理確認(rèn)勞動關(guān)系的案件,假若認(rèn)定為勞務(wù)關(guān)系,在勞動爭議審判庭繼續(xù)審理該類案件便不可能。綜上所述,立案時屬于勞動爭議的案件,經(jīng)審理后的“認(rèn)定”極有可能成為勞務(wù)糾紛案件,使后續(xù)的司法程序陷入僵局。

      (三)雇傭合同糾紛的審理缺乏有名合同指導(dǎo)司法適用

      在勞動關(guān)系認(rèn)定的程序救濟中,顯然存在這樣的事實,總有一部分當(dāng)事人申請確認(rèn)的勞動關(guān)系最終被認(rèn)定為勞務(wù)關(guān)系,也就是民事雇傭關(guān)系。這里的勞務(wù)關(guān)系,專指民事雇傭合同關(guān)系。但是,在我國《合同法》的有名合同中,“提供服務(wù)類”的合同中沒有雇傭合同一類,這樣的合同糾紛只能按照合同法之一般原則進行審理。

      換言之,法官對于雇傭合同糾紛的審理實際上是無法可依。而現(xiàn)實生活之生動多變遠(yuǎn)非法律制度之呆滯所能比擬,我國各地法院近年來受理了大量的民事雇傭合同糾紛案件。其中,司法審理過程中已經(jīng)涉及比較棘手的法律問題,如雇傭關(guān)系與承攬關(guān)系的差異 。眾所周知,承攬合同屬于勞務(wù)關(guān)系中的一類合同,承攬人與定作人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系比較清晰,即承攬人在承攬業(yè)務(wù)的勞動或服務(wù)中所遭受的人身傷害或其他損失只能由其本人負(fù)擔(dān)。而受雇人履職上述行為,則應(yīng)由雇傭人負(fù)擔(dān)相應(yīng)的人身損害賠償義務(wù)。關(guān)于雇傭關(guān)系與承攬關(guān)系的司法判例在實踐中已經(jīng)出現(xiàn),但是,即便法官的判決結(jié)果符合法理要求和普世價值觀,尷尬的是,判決自身仍然缺乏法律法規(guī)的支撐。

      三、法理分析:從雇傭合同到勞動合同的變遷

      勞動契約源自于雇傭契約,它是工業(yè)革命及法律社會化的產(chǎn)物,是契約自由及其限制的歷史博弈。拉德布魯赫認(rèn)為:“契約自由之都僅將勞動關(guān)系看做兩種被同樣看待的財產(chǎn)利益,亦即勞動和報酬的交換,并與此相適應(yīng)構(gòu)建勞動關(guān)系,也就是將勞動力視為物而不是人。但是卻忽視了勞動并不是一種和其他財產(chǎn)利益相同的財產(chǎn)利益,而是人整體本身?!彼瑫r指出:“勞動法是抵制勞動契約領(lǐng)域法律上形式性的契約自由危險的行動,無論是通過‘強行法為契約自由設(shè)置直接的法律限制(勞動者保護),還是使雇員和雇主之間的個別勞動契約受制于雇員和雇主組織締結(jié)的集體勞動契約,在無法達(dá)成勞動契約時提供照顧以及控制由契約自由所導(dǎo)致的無法預(yù)料的生活處境(例如:工作介紹和事業(yè)照顧)。 ”

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