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      中國傳統(tǒng)司法官制度的“缺陷”與自洽*

      2015-01-30 04:12:02吳冀原
      中國檢察官 2015年9期
      關鍵詞:律例司法官缺陷

      ●吳冀原/文

      中國傳統(tǒng)司法官制度的“缺陷”與自洽*

      ●吳冀原**/文

      對于中國傳統(tǒng)司法官制度,如果觀察者把它們從其賴以存在的制度環(huán)境、社會環(huán)境中剝離出來并用現(xiàn)代眼光進行審視,看到的當然是缺陷。其實很多“缺陷”是與其他司法制度以及當時的經(jīng)濟、政治、文化條件相允協(xié)的,從而整個司法制度是自洽的。同樣道理,在法律移植或者法律繼承中,我們要對對象制度存在的政治經(jīng)濟文化條件以及制度環(huán)境進行全面、認真的考察,弄清其工作的整個機制,才能“取其精華去其糟粕”。

      傳統(tǒng)司法 司法官制度 自洽 法律移植

      題記:“且子獨不聞夫壽陵余子之學行于邯鄲與?未得國能,又失其故行矣,直匍匐而歸耳。”

      ——《莊子·秋水》

      對于中國古代官員尤其是州縣“親民之官”來說,聽訟折獄是其最主要職責。但是,這些司法職官,總體上都不具有法律專業(yè)技能,尤其是科舉出身的儒生士子,精通的是四書五經(jīng)之屬,而對法律“專業(yè)”知識幾乎是一竅不通。然而,司法作為一個古老職業(yè),法律知識和司法經(jīng)驗是不可或缺的,近代法學大家王寵惠說:“司法官為親民之官……非有學識淵博,經(jīng)驗宏富之士,不能應付裕如,勝任愉快?!保?]

      ——這樣說來,我國古代這些“法律白脖”們是如何承擔起聽訟折獄、安定一方的重任的呢?對司法官員而不作司法技能的要求,豈不是司法官制度的缺陷嗎?

      但凡一項成熟的制度,總是作為一個系統(tǒng)而存在的;對其評判,也只有把它放到它的系統(tǒng)中進行考察,才能避免乖謬的結論。評判中國傳統(tǒng)司法官制度,也應當如此。

      首先來看中國傳統(tǒng)司法的指導思想。中國法律歷經(jīng)數(shù)千年的歷史滄桑,但儒家法思想的主導地位從未動搖過。因為中國“古代法律可說全為儒家的倫理思想和禮教所支配”[2],“儒家學說中的德主刑輔、慎刑恤獄、原心論罪、則天行刑、君親無將、親親相隱等等,這些倫理觀念,有的直接細化為具體的法律的條文,有的則成為立法、司法的基本原則,為整個司法體系的核心價值理念,貫穿于數(shù)千年的中國司法歷程?!保?]可見,以倫理綱常為核心的儒家法律思想是中國法律文化的基調(diào)與底色,不僅指導著歷代王朝的立法和司法,而且是臣民一體遵行的行為規(guī)范。

      在中國古代社會司法活動中,儒家倫理是其最高原則和根本目的。在司法活動中要貫徹儒家經(jīng)義,要以儒家經(jīng)典為判案的根本依據(jù),司法活動的根本目的是為了維護儒家的倫理綱常。雖然,唐后歷代法律有“諸斷罪皆須引律、令、格、式正文”的明文規(guī)定,但事實上,歷代官吏在審理案件時,始終都秉持著法律標準和人倫標準,即情、理、法多重標準并重。尤其是州縣官吏審理民事案件時,很少引用律例條文,而是以經(jīng)文原則或包含人倫精神的家法族規(guī)代之。當法律與儒家法律思想發(fā)生沖突時,“凡與五倫相涉者宜屈法以伸情”,即可以變通、不遵循或者違背法律的規(guī)定。此類案例,在中國古代司法中比比皆是;即使到了民國時期,這樣的案件也不勝枚舉。如1932年的鄭繼成刺殺張宗昌為叔父復仇案、1935年的施劍翹刺殺孫傳芳為父復仇案和1939年楊維騫刺殺范石生為父復仇案案。國民政府皆皆予以特赦“以矜孝思而示寬大?!?/p>

      綜上,儒家法思想不僅是我國古代立法指導思想,也是司法指導思想。如此,飽讀四書五經(jīng)的司法職官們處理起案件來至少在大方向上還是能把握得準的。

      其次,要考慮到中國傳統(tǒng)司法的“無訟”理念?!盁o訟”是中國古代司法的核心理念??鬃釉唬骸奥犜A,吾猶人也,必也使無訟乎?”孔子以后的儒家學者都進一步發(fā)揮這一觀點,把訴訟視為民風澆薄的表現(xiàn),理想的社會是沒有訴訟的。從社會倫理上來說,謙和無爭不但是個人的美德,也是社會建立良好風尚的基礎。因此,道德高尚者不會“滋訟”,風俗純樸善良之地不會有訟;唯有爭財爭利的“小人”才會相訟于庭。從政治層面上來說,“無訟”的理想在中國古代還具有其獨特的政治價值,無訟則不爭,不爭則安定有序,統(tǒng)治者的社會基礎就牢固。所以,傳統(tǒng)中國的地方官“幾乎都不約而同地用‘幾致刑措’、‘刑措而不用’、‘圖圄空虛’之類的話來為自己樹碑立傳,這體現(xiàn)了他們的一個共識,只有實現(xiàn)‘無訟’,才是實現(xiàn)了真正的、根本意義上的理想世界,才算是真正的政績”。[4]

      在無訟的司法理念之下,“平此兩造”就成了審判之要義,即要顧及原被告雙方的合理要求,盡可能地實現(xiàn)雙方利益的平衡,以案結事了,達至“無訟”。

      再次,在無訟司法理念下,中國古代司法職官的辦案方式也是很獨特的,這就是以教諭、調(diào)解為主的“父母官”辦案模式。

      在中國傳統(tǒng)政治文化中,家國同構,家是國的縮微,國是家的放大,統(tǒng)治者和被統(tǒng)治者之間是一種“父母——赤子”的關系。君主常常被稱為“君父”,地方官則被稱為“父母官”;民眾被稱為“子民”,是君父和父母官們的孩子。在地方為政的官吏要像父母哺育子女一般去愛護地方的臣民,像父母一般教化子女,修齊治平為子女立德立言。作為“父母官”,州縣官員當然希望其“子民”和諧相處;當百姓間發(fā)生了訟爭時,地方官就會像父母處理子女間的糾紛那樣,以消弭沖突、化解矛盾為目標,而不會較真于事實和法律。明代清官海瑞曾總結自己的辦案經(jīng)驗說:“凡訟之可疑者,與其屈兄,寧屈其弟;與其屈叔伯,寧屈其侄;與其屈貧民,寧屈富民;與其屈愚直,寧屈刁頑。事在爭產(chǎn)業(yè),與其屈小民,寧屈鄉(xiāng)宦,以救弊也;事在爭言貌,與其屈鄉(xiāng)宦,寧屈小民,以存體也?!痹谔幚矸绞缴?,大多類似家長調(diào)停兄弟姐妹之間爭執(zhí)、申斥子女不良行為擬或懲罰不肖子孫,使用的常常是說教、感化等非訴訟方式。清代康熙年間,陸隴其任某地知縣,有兄弟二人因財產(chǎn)爭訴至縣衙。這位陸知縣的斷案方式很是奇葩,既“不言其產(chǎn)之如何分配,及誰曲誰直”,也不調(diào)處息爭,“但令兄弟互呼”,“此喚弟弟,彼喚哥哥”,“未及五十聲,已各淚下沾襟,自愿息訟?!?/p>

      第四,幕吏操縱的司法運作模式。如前所述,儒生士子出身的地方職官所專長的是背誦儒家經(jīng)典和撰寫詩賦,在處理獄訟事務方面是沒有什么“專業(yè)知識”的。相較于地方官審理獄訟的“業(yè)余化”,刑名幕友則堪稱是專業(yè)化。幕友又稱幕客、幕賓,俗稱師爺,其主體是科舉道路不順利的讀書人,多是依靠師傅的傳授走上幕賓之路,也有不少出身于“世守刑名術”的刑名世家。至晚明清代,幕友佐治得到法律及社會的廣泛認可,并發(fā)展成為一種專門的學問——幕學。

      刑名學幕者不僅要誦記卷帙浩繁的當朝律例,還要仔細研讀多得汗牛充棟的幕務書籍。以清代為例,從幕者的基本學習內(nèi)容共有五類之多。第一類是法規(guī),如《大清律例》和《大清會典》。其中《大清會典》包括各部院則例和實例,還包括適用于地方的法令。第二類是經(jīng)過整理的詮釋律例的書籍。由于卷帙浩繁,研讀困難,所以有不少清代學者便針對大清律例進行編著解釋,作為習律法者之輔導,如沈辛田的《名法指掌》、蔡逢年的《律例便覽》、蔡嵩年的《大清律例輯注》、劉衡的《讀律心得》、薛允升的《讀例存疑》、梁他山的《讀律瑯管》、宗繼增的《讀律一得歌》等。第三類是判例。清人留下很多判例文籍,大多是對各級審判職官的疑難成案的匯編,不僅包括中央司法職官的判例,還對地方司法典型判例進行記載。第四類是有關地方刑名錢谷事務的書籍。許多在地方為政的官員,調(diào)任中央或致仕之后常常將自己治理地方時的行政、司法經(jīng)驗進行回憶總結,往往附有處理地方行政和司法的心得,以供其子弟或后繼者參考學習。第五類是幕友心得著述。光緒年間,紹興師爺孫云章為了其子孫后代有從幕學習的資料,花費了近30年的時間,將其從幕的經(jīng)歷撰成200萬字的公文資料,包括律例、成案、則例、公文、書信、告示、錢谷賬冊等。這類書籍是幕友處理刑名錢谷事務的經(jīng)驗教訓總結,著名者還有汪輝祖的《佐治藥言》、《續(xù)佐治藥言》和《病榻夢痕錄》,王又槐編著的《錢谷備要》、《辦案要略》、《刑錢必覽》等。研讀、記憶上述典籍之外,學幕者還要進行實戰(zhàn)演練,類似于當今的開模擬法庭、臨庭觀摩。經(jīng)過多年學習,想要“畢業(yè)”,學徒還必須經(jīng)過嚴格的考試、篩選程序,合格者方可出幕。

      刑名幕友的職責包括,代批訴訟呈詞、確定審訊日期、提供審訊意見、代擬判決、撰寫向上級匯報的案件材料并答復上級問詢等,為“東家”提供全面的法律服務,成為地方司法獄訟的實際操辦者。幕友雖不屬國家正式職員,但在地方各級政府機構中,充當著無職而有權的“無冕之王”,成為特殊的權力群體?!扒迮c胥吏共天下”,“幕友代十七省出治”,是清代幕吏擅權、操縱地方政務的真實寫照。

      第五,家族司法對國家司法的有力支持和重要補充。在中國古代,家是社會的基本細胞,是社會的基層治理機構。國家由于治理能力有限,在州縣以下從來沒有政權機構設置,對廣大基層鄉(xiāng)村的治理鞭長莫及。但是,鄉(xiāng)村又是皇權之根基,所以國家通常承認家族對許多社會事務的自治權,包括發(fā)展經(jīng)濟、稅收征管、風俗教化、懲戒族眾、宗族防衛(wèi)以及對族內(nèi)訴訟的處理,族中輕微刑事案件和幾乎一切民事案件差不多均由族長以家法族規(guī)處理,其結果受國家司法的承認和保障。

      家族和國家一樣,也是以儒家法律思想作為其立法和司法的指導思想。國家法主張“德主刑輔”、“明刑弼教”,而家法族規(guī)也重視“犯者懲之,且能改者,恕焉,亦明刑弼教之意也”;國法所禁止的行為,也一律為家法所不許;教諭、調(diào)解也是家族司法的重要方式,消弭紛爭、化解矛盾更是家族司法的目標;對于無訟、和諧秩序價值的追求,家族司法較之國家司法恐怕還要更急迫些。所以說,在指導思想、基本理念、法律依、處理方式和目標追求上,家族司法與國家司法是相通的。事實上,經(jīng)過家族司法的過濾,走到官府的案件就大大減少了;甚至不少案經(jīng)過官府處理之后,矛盾化解工作也是由家族完成的。因此,家族司法成為國家司法的有力支撐和重要補充。

      在古代中國,法律是不受正統(tǒng)思想待見的。因為,法即是刑,而兵刑同源,所謂“大刑用甲兵,其次用斧鉞,中刑用刀鋸,其次用鉆筰,薄刑用鞭撲,以威民也。故大者陳之原野,小者致之朝市?!薄胺蛐倘擞玫?伐人用兵,罪人用法,誅人用武?!彼裕杉匆馕吨鹊臍⒙?,一提到法,人們想到的就是陰森森的牢房、面目猙獰的劊子手和血淋淋的鬼頭刀。而作為社會正統(tǒng)的儒家思想主張以溫柔的禮教化天下,所謂“道之以政,齊之以刑,民免而無恥;道之以德,齊之以禮,有恥且格?!?/p>

      如前所述,儒生士子自幼熟讀四書五經(jīng),非常熟稔德主刑輔、親親相隱、原心論罪、則天行刑等儒家法思想,深刻領悟中庸、無訟司法理念的精神,所以對聽訟折獄的大方向還是能把握好的,至于具體的律例條文適用則視之為雕蟲小技,交給幕吏去辦,況且又有家族司法事先過濾和事后補充。對司法職官卻不要求法律知識技能,孤立看起來的確是制度的缺陷;但由于有其他制度的扶持、補充,它又與其他制度和諧相處,相得益彰。

      清末司法變革,決心與中國數(shù)千年的司法傳統(tǒng)決裂,全盤學習西方,有其大背景和直接動因。

      這個大背景就是李鴻章所說的近代中國所遭遇的“三千年未有之變局”——中國傳統(tǒng)文化受到西方文明的強烈沖擊,第一次鴉片戰(zhàn)爭、第二次鴉片戰(zhàn)爭、甲午中日戰(zhàn)爭…一次次敗北的戰(zhàn)爭和喪權辱國的條約,促使中國人進行思考,向西方學習,先是器物,繼而制度,最后到文化。這個過程中反映了中國人對西方文明的認識不斷深化的過程,也是對中華文明對西方文明一步步敗下陣來,一步步自我否定的過程。在鴉片戰(zhàn)爭之前,西方文化被視為“奇技淫巧”,作為少數(shù)中國人的業(yè)余愛好而存在,對中國文化沒有產(chǎn)生真正的沖擊。鴉片戰(zhàn)爭后,國人將失敗的原因歸于西方的船堅炮利,開始了以“中體西用”理論為指導的洋務運動,學習西方的軍事工業(yè)、民用工業(yè),而中國傳統(tǒng)的儒家禮教以及在基礎建立起來制度、秩序不可變更。1894年中日甲午戰(zhàn)爭,中國以泱泱大國而敗于蕞爾小邦,標志著洋務運動的徹底破產(chǎn)。于是有了以“制度救國”為旗幟的維新派,他們認為中華帝國之所以一蹶不振,日漸衰弱,直接原因在于國窮民弱,在于科學技術落后,在于國力落后;而根本原因則在于政治、經(jīng)濟、法律制度不如人,是“三綱五常”理論以及君主專制制度早已落后于時代。這一思想一直持續(xù)到1920年代的新文化運動。姚國華教授稱這一過程為“百年中國腦震蕩”,我們的民族自信心受到沉重打擊,其結果是認為自己一無是處,“百事不如人”,外國的一切都是好的。

      清末司法變革的直接動因是列強在中國的領事裁判權。1843年7月簽訂的《中英五口通商章程》確立了英國在華領事裁判權,列強紛紛效尤,至1918年擴大到19個國家?!皸l約國”蠻橫操縱司法審判,恣意侵害華人利益,嚴重阻礙了中國的社會進步。隨著廢除領事裁判權的呼聲越來越高,1902年中英簽訂《中英續(xù)議通商船條約》,該條約第15款規(guī)定:“中國政府深欲整頓本國律例,以期與各西國律例改同一律,英國允愿盡力協(xié)助,以成此舉。一俟查悉中國律例情形,及其審斷辦法,并一切相關事宜,皆臻妥善,英國即允棄其治外法權。”為與西方“改同一律”,晚清政府和歷屆民國政府都加快立法、在短時間內(nèi)形成了粲然可觀的法律體系,更不遺余力地進行司法官職業(yè)化建設,建立司法官的考試、培訓、考核、獎勵、懲處、身份保障、物質(zhì)保障、職業(yè)倫理乃至司法禮儀等制度。很多法律直接抄自外國,以致“對于一些違法行為之處罰,中國與英美相差甚微?!保?]再如清末民初的司法官考試制度中,對報考司法官者須“公立大學或?qū)iT學校修法律之學三年以上得有畢業(yè)文憑者”,這一報名資格要求就是照搬照抄自日本《裁判所構成法》。殊不知,日本這樣的“高標準嚴要求”規(guī)定是建立在其法學教育高度發(fā)達的基礎上的,而當時中國的法學教育只能算作剛剛起步。結果,符合條件的應考者寥若晨星,各審判庭司法官嚴重匱乏。

      對于我國傳統(tǒng)司法制度,今人多以“野蠻”、“落后”進行評價。把古代的司法制度從其經(jīng)濟政治文化環(huán)境中剝離出來,放到現(xiàn)在的環(huán)境中進行審視,看到的當然是缺陷。實際上,這些“缺陷”是與其他司法制度以及當時的經(jīng)濟、政治、文化條件相允協(xié)的,整個司法制度是自洽的、周通圓融的;如果司法制度是“野蠻”、“落后”的,恐怕哪個王朝都無法存在二三百年,遑論更久。同樣道理,看到國外的某個司法制度效果良好,即興沖沖地把該制度引進過來而不考慮其賴以產(chǎn)生良好效果的諸多制度環(huán)境、社會條件,結果往往是“淮南為橘,淮北為枳”。

      對于中國傳統(tǒng)和外國司法文明不僅有借鑒的可能,而且有借鑒的必要。在借鑒中國傳統(tǒng)和域外司法文明成果的方法上,應當采取“拿來主義”。但是,怎么才能做到“取其精華去其糟粕”?判斷中國傳統(tǒng)司法之弊,與認定外國司法制度之利,都要把該制度放在各自的環(huán)境條件中去考察,才能獲得正確的認識。否則有可能棄其精華,取其糟粕,如壽陵余子邯鄲學步那樣,“未得國能,又失其故行”。

      注釋:

      [1]轉(zhuǎn)引自余偉雄:《王寵惠與近代中國》,臺灣文史哲出版社1987年版,第27頁。

      [2]瞿同祖:《中國法律與中國社會》,中華書局1981年版,第326頁。

      [3]張晉藩:《中國司法制度史》,人民法院出版社2004年版,第2頁。

      [4]范忠信:《情理法與中國人》,北京大學出版社2011年版,第165頁。

      [5]轉(zhuǎn)引自江照信:《中國法律“看不見中國”》,清華大學出版社2010年版,第18頁。

      *本文為2013年國家社科基金重點課題“重新認識中華法系”13AFA003的階段成果。

      **西南政法大學博士研究生,河南省周口市人民檢察院檢察員[466000]

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