郗琳 王瑀
我國司法改革,自1997年黨的十五大確定依法治國基本方略以來,至今已有16年。期間,社會各界廣泛參與,或立制決策,或身體力行,或獻(xiàn)策獻(xiàn)計,改革雖是一路坎坷,卻也績效顯著。2008年4月26日-27日,在中國社會科學(xué)研究院舉行的“依法治國與深化司法體制改革”理論研討會上,“大多數(shù)與會學(xué)者認(rèn)為,10年司法體制改革無論在觀念更新、制度變革方面都有明顯推進(jìn):司法職權(quán)配置更為合理,司法制度更為完善,司法效率進(jìn)一步提高,隊伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng),司法保障機(jī)制進(jìn)一步完善,司法行為不斷規(guī)范,司法人員素質(zhì)獲得普遍提高,司法在維護(hù)公平正義的基礎(chǔ)上更為尊重和保障人權(quán)?!盵1]過去幾年,諸如2010年趙作海案等系列冤假錯案,引發(fā)了社會各界的普遍關(guān)注和廣泛熱議,以此為契機(jī),我國司法改革進(jìn)一步深化,其中首推證據(jù)制度建設(shè)。在2010年“兩高三部”聯(lián)合頒布《死刑案件證據(jù)規(guī)定》和《排除非法證據(jù)規(guī)定》后,中國政法大學(xué)組織了一次研討會,學(xué)者高度評價了“兩個證據(jù)規(guī)定”:“改革完善刑事證據(jù)制度的重大成就”[2]、“司法改革的重大成果”[3]、“我們國家刑事司法改革的階段性重大成果”[4],等等。甚至有學(xué)者認(rèn)為,“證據(jù)制度建設(shè)是司法改革首要任務(wù)”。[5]
我國司法改革既已成效顯著,實務(wù)界和學(xué)術(shù)界當(dāng)皆大歡喜。然而,改革亦有飽受爭議之處,在證據(jù)立法中,應(yīng)當(dāng)首推證明力規(guī)則:當(dāng)下,[6]一方面“司法實踐呼喚、創(chuàng)造、實踐證明力規(guī)則”,另一方面,“司法實務(wù)界建構(gòu)證明力規(guī)則的主張遭到了學(xué)術(shù)界的強(qiáng)烈批判”。[7]愈是飽受爭議,愈是見仁見智,真理愈是越辯越明。因此,筆者試以證明力規(guī)則為視角,對我國司法改革提出粗淺建議,望盡綿薄之力。
一、中國證明力規(guī)則的“冰火兩重天”
如上所述,證明力規(guī)則在實務(wù)界和學(xué)術(shù)界遭受著“冰火兩重天”的待遇。在實務(wù)方面,“當(dāng)下中國的司法實踐渴求證明力規(guī)則、實踐證明力規(guī)則進(jìn)而創(chuàng)造證明力規(guī)則?!盵8]這主要表現(xiàn)在以下三個方面:
第一,一線法官渴求證明力規(guī)則,并實踐證明力規(guī)則。有學(xué)者進(jìn)行了實證調(diào)研:“當(dāng)我們深入司法實踐進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)查研究時,我們發(fā)現(xiàn)當(dāng)下的司法實踐是如此重視證明力問題,幾乎所有的一線法官都主張在證據(jù)立法中對證明力問題加以規(guī)定,甚至希望通過一種事無巨細(xì)的方式規(guī)定各種證據(jù)的證明力,即構(gòu)建完備的證明力規(guī)則?!盵9]同時,“疑罪從輕”、“孤證不能定案”等司法實踐傳統(tǒng),是法官實踐證明力減等規(guī)則、補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)規(guī)則和“證據(jù)相互印證”等證據(jù)規(guī)則的現(xiàn)實景象。
第二,在最高人民法院獨(dú)自或參與頒布的證據(jù)規(guī)定中,證明力規(guī)則占據(jù)很大比例,足見其創(chuàng)設(shè)證明力規(guī)則意向之明顯、態(tài)度之堅定。以筆者對2010年《死刑案件證據(jù)規(guī)定》的實證分析為例,該規(guī)定共有證據(jù)規(guī)則40條,其中證明力規(guī)則相關(guān)條款有32條,其比例達(dá)80%。[10]有學(xué)者對此總結(jié)道:“無論是在對物證、書證、視聽資料、電子證據(jù)的審查過程中,還是在對證人證言、被告人供述、鑒定意見、勘驗檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄的評判過程中,兩個證據(jù)規(guī)定都對法官提出了審查證據(jù)證明力的具體要求和方法。而對于證人證言出現(xiàn)自相矛盾、被告人供述出現(xiàn)翻供的情況,證據(jù)規(guī)定也確立了具體的采信標(biāo)準(zhǔn)。與此同時,對于原始證據(jù)與傳來證據(jù)、直接證據(jù)與間接證據(jù)的證明力問題,兩個證據(jù)規(guī)定也建立了一般性的采信規(guī)則?!粌H如此,對于何為‘事實清楚、證據(jù)確實充分的證明標(biāo)準(zhǔn),對于只有間接證據(jù)的案件如何認(rèn)定被告人達(dá)到有罪的標(biāo)準(zhǔn),以及對于被告人有罪供述的補(bǔ)強(qiáng)等問題,兩個證據(jù)規(guī)定也做出了明確的規(guī)定?!覀儞?jù)此可以斷定,兩個證據(jù)規(guī)定對證據(jù)的證明力所作的法律限制,延續(xù)了中國證據(jù)立法的傳統(tǒng)。而這種以限制證據(jù)的證明力為核心的理念,在相當(dāng)長的時間內(nèi)一直影響著中國的證據(jù)立法,并逐漸成為支撐中國證據(jù)立法的指導(dǎo)性原則?!盵11]
第三,地方性證據(jù)規(guī)定中,證明力規(guī)則也占據(jù)很大比例。[12]這是一線法官渴求證明力規(guī)則,加之上行下效的必然結(jié)果。
與實務(wù)方面截然相反,當(dāng)下中國主流證據(jù)法學(xué)研究者重視證據(jù)能力規(guī)則研究,對證明力規(guī)則的立法規(guī)制,持輕視、回避甚至排斥、否定的態(tài)度。這種趨勢的形成,與近年來英、美等國證據(jù)法的體系、理念及其實踐在我國的傳播,有著很大的關(guān)系。[13]近代以來,證據(jù)法主流主張,依自由心證對證據(jù)證明力進(jìn)行評判。自由心證制度是“法律對證據(jù)的證明力預(yù)先不作規(guī)定,允許法官在審理案件中自由加以判斷的證據(jù)制度”;[14]“其核心內(nèi)容是對于各種證據(jù)的真?zhèn)?、證明力的大小以及案件事實如何認(rèn)定,法律并不作具體規(guī)定,完全聽?wèi){法官根據(jù)理性和良心的指示,自由地判斷”。[15]從訴訟證明制度發(fā)展歷程來看,自由心證是對法定證據(jù)制度的否定之否定,“被認(rèn)為是西方法制度近代化的標(biāo)志之一”。[16]據(jù)此,中國主流證據(jù)法學(xué)者主張,“從偏重證明力的證據(jù)觀轉(zhuǎn)向重視可采性的證據(jù)觀”,[17]“從對證明力的關(guān)注轉(zhuǎn)向?qū)ψC據(jù)能力的關(guān)注”,[18]“在法定證明程序(舉證、質(zhì)證和認(rèn)證程序)和可采性規(guī)則方面加以規(guī)范,對證明力則應(yīng)當(dāng)主要以自由證明來確定,少用強(qiáng)制性規(guī)范”。[19]
可以想象,當(dāng)面對立法者創(chuàng)設(shè)證明力規(guī)則的堅定態(tài)度時,部分學(xué)者的凝重深思之狀。有人稱“帶有強(qiáng)烈的法定證據(jù)制度的色彩”,[20]亦有人稱“是落后的法定證據(jù)制度在中國的復(fù)興”。[21]不久前,有學(xué)者對此總結(jié)為:“中國證據(jù)立法遵循了一種以限制證據(jù)的證明力為核心的基本理念”,并將這一立法理念和趨勢稱為“新法定證據(jù)主義”,認(rèn)為必須“創(chuàng)造條件消除那些促成這一證據(jù)理念產(chǎn)生的制度土壤和文化環(huán)境”。[22]至此,實務(wù)創(chuàng)設(shè)證明力規(guī)則的堅定態(tài)度和如火如荼的干勁兒,與學(xué)術(shù)界的嘆息、呼喊和斥責(zé),合奏出我國證明力規(guī)則的“冰火兩重天”。
二、合理創(chuàng)設(shè)證明力規(guī)則的理性應(yīng)然
筆者倡導(dǎo)“接地氣”的改革理念。所謂制度,沒有絕對的最好,只有某一社會發(fā)展階段下的最合適。今天,世人審視西歐中世紀(jì)的法定證據(jù)制度是何等荒謬,然而,在“證人證言是最常用、最重要的證據(jù)形式”[23]的時期,它是否是平衡司法公正與效率后的最合適制度呢?上世紀(jì)50年代末的“大躍進(jìn)”時期警示我們,任何一種超越社會現(xiàn)實的主義,哪怕是“最優(yōu)的”,也是不切實際的。
退一步講,假如中國現(xiàn)行司法實踐是一段“扭曲”的過渡形態(tài),無需對其進(jìn)行策論,而應(yīng)放眼未來,進(jìn)行宏觀規(guī)劃式的精論。那么,合理創(chuàng)設(shè)證明力規(guī)則是否有其理性應(yīng)然呢?筆者的回答是肯定的。這不僅僅是因為自由心證賦予法官極大的自由裁量權(quán),存在較大隱患,需要予以規(guī)制,更因為自由心證的過程是可認(rèn)知的,對此中外學(xué)者均有論述?!白杂尚淖C并非一種內(nèi)在的價值,之所以禁止法律對證據(jù)評價活動作出預(yù)先規(guī)定,其認(rèn)識論方面的理由僅僅在于,對于這一領(lǐng)域還沒有能力設(shè)計出更好的規(guī)則”。[24]自由心證的蓋然性不等同于不可知論,“不是所謂的‘主觀唯心主義,反而恰恰是地地道道的辯證唯物主義”。[25]既然可以認(rèn)知,而且在法官自由心證的過程中必然存在著事實認(rèn)定的共性及其相對合理路徑,[26]那么就可以對其加以描述,研究和改進(jìn)。不可否認(rèn),評判證據(jù)的證明力,的確因案不同、因人而異,那只能說明證據(jù)立法不可對證明力進(jìn)行機(jī)械性量化或限制,比如,“口供是一個完整的證據(jù)”,但對諸如此類證明力規(guī)則的否定,并不代表要否定所有證明力規(guī)則。哪怕沒有絕對的真理,但人類依然在不遺余力地探索那些“相對的”真理,也可以提出“真理具有相對性”、“解放思想”的論斷,一如立法可以規(guī)定:“據(jù)以定案的間接證據(jù)已經(jīng)形成完整的證明體系”。一言以蔽之,在司法改革中,有必要且應(yīng)該認(rèn)真對待證明力規(guī)則,并予以立法規(guī)制,而不是將其省心地拋給那種所謂的建基于“模糊邏輯”的自由心證。
回顧中國證據(jù)法學(xué)發(fā)展史,曾有個別學(xué)者認(rèn)為,相比陪審團(tuán)審判,中國訴訟模式下法官裁判權(quán)并未被實質(zhì)性分割,不存在制定證據(jù)規(guī)則的內(nèi)在要求;同時,法官裁判的獨(dú)立性也在一定程度上要求杜絕外界干擾,故不存在制定證據(jù)規(guī)則的外在要求。然而今天,已經(jīng)找不到任何一個持有類似觀點(diǎn)的專家或?qū)W者了。不僅如此,證據(jù)規(guī)則的發(fā)展,已出現(xiàn)從審判向偵查擴(kuò)張的端倪。[27]
如果再退一步講,假如中國證據(jù)立法出現(xiàn)了向落后法定證據(jù)制度復(fù)歸的趨勢,也不能因為證明力規(guī)則的不當(dāng),去否定合理創(chuàng)設(shè)證明力規(guī)則的理性應(yīng)然,即不能因噎廢食,更不能動輒扯起“自由心證”的大旗,發(fā)動一場場對中國證據(jù)立法的“狂轟濫炸”。此時,司法改革參與者應(yīng)該集中精力思考以下問題:創(chuàng)設(shè)證明力規(guī)則的正當(dāng)性在哪里?當(dāng)下中國是否需要證明力規(guī)則,需要哪些,又要多少?如何創(chuàng)設(shè)證明力規(guī)則會更利于當(dāng)下中國的司法實踐?等等。
三、結(jié)語
在當(dāng)下中國司法改革風(fēng)雨交加之時,部分改革參與者應(yīng)嘗試改變一貫的訓(xùn)誡、斥責(zé)態(tài)度,不妨先冷靜觀察,再超然思考,厘清改革背后的現(xiàn)實必然和理性應(yīng)然。對于現(xiàn)實必然,應(yīng)多加考究和分析,少用極端分析、多用邊際分析;對于理性應(yīng)然,應(yīng)多做歷史性研究和試驗。惟有如此,即便改革所使用的“答案”有誤,也不至于在泛意識形態(tài)化的批判中找不到問題之所在,喪失掉探究改革合理進(jìn)路的機(jī)會。因此,筆者認(rèn)為:但凡改革,需接地氣,實事求是,力求實效。
注釋:
[1]《依法治國與深化司法體制改革理論研討會綜述》,載《法學(xué)研究》2008年第4期。
[2]陳光中:《改革完善刑事證據(jù)制度的重大成就》,載《檢察日報》2010年6月1日。
[3]樊崇義:《證據(jù)兩規(guī)定是司法改革的重大成果》,載《檢察日報》2010年6月2日;亦見于卞建林:《鑄證據(jù)基石,促司法公正》,載《證據(jù)科學(xué)》2010年第5期。
[4]熊秋紅:《刑事證據(jù)制度發(fā)展中的階段性進(jìn)步——刑事證據(jù)兩個規(guī)定評析》,載《證據(jù)科學(xué)》2010年第5期;亦見于陳衛(wèi)東:《兩個證據(jù)規(guī)定的進(jìn)步與不足》,載《證據(jù)科學(xué)》2010年第5期。
[5]張保生:《證據(jù)制度建設(shè)是司法改革首要任務(wù)》,載《中國改革》2011年9月。
[6]中國證據(jù)法學(xué)學(xué)術(shù)研究也曾有一段重視證據(jù)證明力、輕視甚至否定證據(jù)可采性的歷史。
[7]李訓(xùn)虎:《證明力規(guī)則檢討》,載《法學(xué)研究》2010年第2期。
[8]同[7]。
[9]同[7]。
[10]2010年《死刑案件證據(jù)規(guī)定》共有41條,其中證據(jù)規(guī)定有40條。
[11]陳瑞華:《以限制證據(jù)證明力為核心的新法定證據(jù)主義》,載《法學(xué)研究》2012年第6期。
[12]參見房保國:《現(xiàn)實已經(jīng)發(fā)生——論我國地方性刑事證據(jù)規(guī)則》,載《政法論壇》2007年第3期。
[13]已翻譯成中文的英美等國證據(jù)法學(xué)者的論文和著作尚且不計,在證據(jù)法典譯著方面,有美國《證據(jù)法:文本、問題和案例(第三版)》,張保生等譯,《英國證據(jù)法實務(wù)指南(第四版)》,王進(jìn)喜譯,《澳大利亞聯(lián)邦證據(jù)法》,王進(jìn)喜譯,《英國成文證據(jù)法》,熊志海編譯,等等。
[14]卞建林主編:《證據(jù)法學(xué)》,中國政法大學(xué)出版社2005年版,第152頁。
[15]易延友:《對自由心證哲學(xué)基礎(chǔ)的再思考》,《比較法研究》1998年第2期。
[16]王亞新:《刑事訴訟中發(fā)現(xiàn)案件真相與抑制主觀隨意性的問題——一一關(guān)于自由心證原則歷史和現(xiàn)狀的比較法研究》,《比較法研究》1993年第2期。
[17]何家弘:《從應(yīng)然到實然——證據(jù)法學(xué)探究》,中國法制出版社2008年版,第429頁。
[18]汪建成、孫遠(yuǎn):《刑事證據(jù)立法方向的轉(zhuǎn)變》,《法學(xué)研究》2003年第5期。
[19]張保生等編著:《證據(jù)法學(xué)》,中國政法大學(xué)2013年,第36頁。
[20]肖建華主編:《民事證據(jù)法理念與實踐》,法律出版社2005年版,該書第18章“證據(jù)證明力規(guī)則的運(yùn)用與問題”對民事訴訟中的證明力規(guī)則進(jìn)行了系統(tǒng)的解說分析。
[21]吳丹紅:《證據(jù)法學(xué)的啟蒙》,《證據(jù)科學(xué)》2008年第1期,第2期。
[22]同[11]。
[23]參見何家弘:《短缺證據(jù)與模糊事實》,法律出版社2012年,第66頁以下,關(guān)于“法定證據(jù)制度的評析”。
[24]達(dá)瑪斯卡:《比較法視野中的證據(jù)制度》,吳宏耀等譯,中國人民公安大學(xué)出版社2006年版,第229頁。
[25]易延友:《對自由心證哲學(xué)基礎(chǔ)的再思考》,《比較法研究》1998年第2期。
[26]“自由心證原則下有罪認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)是存在客觀基礎(chǔ)的。這就是在按照法定的程序而進(jìn)行證據(jù)的提出、展示以及圍繞證據(jù)的辯論、對質(zhì)等一系列當(dāng)事者間的攻擊防御中逐漸形成的要證事實的清晰性、明白性狀態(tài)。只有在這種客觀的狀態(tài)在解明度與證明度兩個指標(biāo)上都達(dá)到極高的程度時,法官才能作出有罪的認(rèn)定?!眳⒁娡鮼喰拢骸缎淌略V訟中發(fā)現(xiàn)案件真相與抑制主觀隨意性的問題——一一關(guān)于自由心證原則歷史和現(xiàn)狀的比較法研究》,《比較法研究》1993年第2期。
[27]馮俊偉:《刑事證據(jù)規(guī)則的兩種方式——兼評我國刑事證據(jù)立法》,《第四屆證據(jù)理論與科學(xué)國際研討會論文集》,第50-57頁。第四屆證據(jù)理論與科學(xué)國際研討會于2013年7月20至21日在北京召開。