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    解釋論視野下的共同侵權(quán)

    2014-06-08 10:43:34葉金強
    交大法學(xué) 2014年1期
    關(guān)鍵詞:幫助者加害人責任法

    葉金強

    2009年頒布的《中華人民共和國侵權(quán)責任法》(以下簡稱《侵權(quán)責任法》),就共同侵權(quán)做出了與傳統(tǒng)大陸民法不同的規(guī)定;〔1〕傳統(tǒng)民法中,德國民法典第830條規(guī)定:(1)數(shù)人通過共同實施不法行為導(dǎo)致?lián)p害的,每個人均對該損害負責。不能查明數(shù)個參與人之中系何人通過其行為導(dǎo)致?lián)p害的,亦同。(2)教唆人和幫助人視為共同行為人。日本民法第719條、我國臺灣地區(qū)“民法”第185條之規(guī)定,與德國法之規(guī)定基本相同;瑞士、奧地利法則與德國法存在一些差異。這些規(guī)定也不同于《民法通則》及最高院司法解釋所確立的規(guī)則?!?〕《侵權(quán)責任法》之前的規(guī)定主要包括:《民法通則》第130條,最高院《關(guān)于貫徹執(zhí)行〈民法通則〉若干問題的意見》第148條,最高院《關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第3、4條。應(yīng)如何來解釋這些規(guī)定,是法教義學(xué)上迫切的課題。迄今為止,學(xué)界已就第8條中的“共同實施”、第10條中的免責事由、第11條中的“足以造成”等核心問題,形成了不同的意見?!?〕參見梁慧星:《中國侵權(quán)責任法解說》,載《北方法學(xué)》2011年第1期;梁慧星:《共同危險行為與原因競合——〈侵權(quán)責任法〉第10條、第12條解讀》,載《法學(xué)論壇》2010年第2期;王利明:《論共同危險行為中的加害人不明》,載《政治與法律》2010年第4期;孫維飛:《單獨侵權(quán)視角下的共同侵權(quán)制度探析》,載《華東政法大學(xué)學(xué)報》2010年第3期;李錫鶴:《論共同危險行為》,載《華東政法大學(xué)學(xué)報》2011年第2期;程嘯:《論共同危險行為的構(gòu)成要件——以〈侵權(quán)責任法〉第10條為中心》,載《法律科學(xué)》2010年第2期;程嘯:《論〈侵權(quán)責任法〉第八條中“共同實施”的涵義》,載《清華法學(xué)》2010年第2期。本文擬在現(xiàn)有討論的基礎(chǔ)上,從解釋論的角度,勾勒出現(xiàn)行法上共同侵權(quán)的類型體系,并具體分析各個類型的責任構(gòu)成及責任之邊界。

    一、類型劃分基礎(chǔ)及類型體系

    共同侵權(quán)以數(shù)人導(dǎo)致同一損害之發(fā)生為事實基礎(chǔ),以連帶責任為效果特征。共同侵權(quán)類型之劃分,學(xué)理上可按照不同的標準進行。而解釋論上,則應(yīng)以現(xiàn)行法律規(guī)定為基礎(chǔ),探尋相關(guān)條文所確立類型之特質(zhì),進而合理建構(gòu)出類型體系?!肚謾?quán)責任法》中涉及共同侵權(quán)的條文主要是第8條、第9條、第10條、第11條。從現(xiàn)有規(guī)定的結(jié)構(gòu)出發(fā),充分考量責任之正當化基礎(chǔ),可勾勒出現(xiàn)行法上的共同侵權(quán)類型體系。

    就責任基礎(chǔ)而言,共同侵權(quán)所需考慮的是一般責任基礎(chǔ)之外的連帶責任的正當化基礎(chǔ)。共同侵權(quán)在效果上表現(xiàn)為行為人需對超出自己所導(dǎo)致的損害承擔責任,對此,其正當化基礎(chǔ)包括兩類:共同過錯、可能因果關(guān)系。在行為人具有共同過錯時,各行為人對其具有共同過錯行為所導(dǎo)致的全部損害承擔責任,可以從自己責任的角度得到正當化。而在行為與損害具有可能因果關(guān)系的場合,所附加的連帶責任并沒有超出其可能導(dǎo)致的損害范圍,這樣,因果關(guān)系可能性為連帶責任提供了有力的支持?!?〕詳細的論述可參見葉金強:《共同侵權(quán)的類型要素及法律效果》,載《中國法學(xué)》2010年第1期。聯(lián)系我國立法,《侵權(quán)責任法》關(guān)于共同侵權(quán)的規(guī)定中,第8條規(guī)定的“共同實施”之類型,以及第9條規(guī)定的教唆、幫助之類型,可定位于基于共同過錯的共同侵權(quán);第10條及第11條規(guī)定的共同侵權(quán),系以可能因果關(guān)系作為連帶責任之基礎(chǔ),可分別定位于加害人不明之類型和份額不明之類型。〔5〕第11條規(guī)定中的“足以造成全部損害”,所設(shè)定的正是可能因果關(guān)系要件,行為人對全部損害承擔連帶責任,是因為其行為與全部損害之間存在著可能因果關(guān)系。而基于共同過錯的共同侵權(quán),可命名為主觀共同侵權(quán),具體又可以細分為共同故意型、共同過失型,故意、過失混合型,以及教唆、幫助型;基于可能因果關(guān)系的共同侵權(quán),可命名為客觀共同侵權(quán),具體又可以細分為加害人不明型和份額不明型。這樣,我國的共同侵權(quán)類型體系可圖示如下:〔6〕實踐中還會出現(xiàn)主觀共同侵權(quán)與客觀共同侵權(quán)的結(jié)合,例如:初三班主任組織學(xué)生在大操場上舉行野營活動,學(xué)生散布在操場上分組席地進行活動。甲、乙二同學(xué)相約賽跑,從操場一端穿行于各組同學(xué)之間奔向另一端,前兩次二人分別領(lǐng)先,打成平手,在第三次比賽中,甲撞倒起身走向另一組的丙,導(dǎo)致丙重傷。這期間,班主任未及時制止賽跑行為。該案中,甲、乙構(gòu)成共同過失型共同侵權(quán),學(xué)校則因未盡到教育、管理職責,而與甲、乙構(gòu)成共同侵權(quán)。

    上述類型體系與我國臺灣地區(qū)“民法”不同,臺灣“民法”與德、日民法關(guān)于共同侵權(quán)的立法規(guī)定基本相同,但在解釋論的展開上,臺灣、日本走向了不同于德國的方向。臺灣地區(qū)“民法”上,在原本的主觀共同侵權(quán)中擴張出了客觀共同侵權(quán),從“主觀關(guān)聯(lián)共同”走向“客觀關(guān)聯(lián)共同”,形成了共同加害行為與共同危險行為的基本分類,其中共同加害行為中又細分為主觀共同加害和客觀共同加害?!?〕參見王澤鑒:《侵權(quán)行為》,北京大學(xué)出版社2009年版,第351頁以下。這樣的類型體系,將這里的份額不明型和主觀共同侵權(quán)強行加以整合,構(gòu)成共同加害行為,忽視了份額不明型與主觀共同侵權(quán)本質(zhì)上的差異,以及份額不明型與加害人不明型本質(zhì)上的相同。

    我國大陸地區(qū)原有理論受臺灣地區(qū)和日本法學(xué)的影響,傾向于建構(gòu)與其相似的類型體系。現(xiàn)有解釋論中也已出現(xiàn)忽視我國立法模式之不同、繼續(xù)援引域外解釋論立場之傾向,試圖將在不同立法背景下可能尚有一些合理性的解釋論,硬性嫁接到我國法之上。但是,《侵權(quán)責任法》之規(guī)定,阻斷了此種可能性?!肚謾?quán)責任法》于立法上已較為妥當?shù)卮_立了共同侵權(quán)類型體系,這為解釋論的展開提供了確定的起點。接下來,擬在上文提出的類型體系框架之下,就我國共同侵權(quán)制度的解釋,展開討論。

    二、主觀共同侵權(quán):第8條、第9條之解釋

    《侵權(quán)責任法》第8條、第9條規(guī)定了基于共同過錯的主觀共同侵權(quán)。主觀共同侵權(quán)解釋上的核心問題是第8條中“共同實施”的含義。對此,存在不同的觀點。有學(xué)者認為:第8條所謂“共同實施”一語,指行為人就侵權(quán)行為之實施有“意思聯(lián)絡(luò)”;若無“意思聯(lián)絡(luò)”,不得稱為“共同實施”,而應(yīng)屬于“分別實施”;故第8條所謂“共同實施”的共同侵權(quán)行為,相當于日本民法所謂“主觀共同關(guān)系”或“主觀的關(guān)聯(lián)共同性”的共同侵權(quán)行為。〔8〕梁慧星:《中國侵權(quán)責任法解說》,載《北方法學(xué)》2011年第1期,第10頁。有學(xué)者則進一步主張:《侵權(quán)責任法》第8條中的“共同實施”應(yīng)理解為共同故意實施,即要求數(shù)個加害人之間存在意思聯(lián)絡(luò)時,才能構(gòu)成共同加害行為;認為,將“共同實施”解釋為包括共同過失,將抹殺共同加害行為與共同危險行為的區(qū)別,排擠共同危險行為的適用空間,進而使得共同危險行為的規(guī)范目的落空。〔9〕程嘯:《論〈侵權(quán)責任法〉第八條中“共同實施”的涵義》,載《清華法學(xué)》2010年第2期,第49~51頁。但是,有學(xué)者則認為,第8條中“共同實施”不限于共同故意,尚包括共同過失以及故意和過失的結(jié)合;〔10〕全國人大常委會法制工作委員會民法室編:《〈中華人民共和國侵權(quán)責任法〉條文說明、立法理由及相關(guān)規(guī)定》(以下簡稱《〈侵權(quán)責任法〉條文說明、立法理由及相關(guān)規(guī)定》),北京大學(xué)出版社2010年版,第35頁?!肚謾?quán)責任法》之前的司法解釋,對于共同侵權(quán)也是持包含共同過失型之觀點。〔11〕參見最高院《關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第3條之規(guī)定。

    筆者認為,“共同實施”可解釋為“基于共同的行為安排而做出相應(yīng)行為”,做出共同行為安排時行為人均具有致害他人的意思時,表現(xiàn)為共同故意型共同侵權(quán);沒有共同致害的意思,但共同行為中含有可預(yù)見并可避免的致害危險,則表現(xiàn)為共同過失型共同侵權(quán);〔12〕數(shù)人基于共同的行為安排而做出一定的行為,該行為存在一定的致害可能性,并實際導(dǎo)致了相應(yīng)的損害,此時,若僅其中一人可預(yù)見并可避免該致害可能性,則僅該人單獨構(gòu)成侵權(quán);若數(shù)人均不可預(yù)見并不可避免該致害可能性的,則均不構(gòu)成侵權(quán)。此外,一方故意另一方為過失的情況,雖然并不常見,但同樣可以構(gòu)成共同侵權(quán)。例如,李忠平訴南京藝術(shù)學(xué)院、江蘇振澤律師事務(wù)所名譽權(quán)侵權(quán)糾紛案中,〔13〕參見《最高人民法院公報》2008年第11期。第一被告明知原告曾經(jīng)被授權(quán)進行培訓(xùn)工作,但卻妄稱“從未授權(quán)”,并通過律師聲明的方式在媒體上發(fā)布,應(yīng)屬故意侵害原告的名譽;而第二被告未經(jīng)任何審查即發(fā)布該聲明,主觀上屬過失,兩被告一為故意一為過失,構(gòu)成了故意、過失混合型共同侵權(quán)。該案中兩被告顯然是基于一致的意思而做出一定行為,但一致的意思之中并不包含“共同”的侵害他人的目的指向,而如果第二被告明確知道原告曾經(jīng)被授權(quán)的事實,則二人可構(gòu)成共同故意。

    “共同實施”使得各行為人的行為具有了一體性,其中的共同過錯正當化了連帶責任。這與英美法中的協(xié)同行動理論十分類似,英國法中,協(xié)同行動的共同侵權(quán)人需承擔共同責任,〔14〕Nancy C.Marcus,“Phantom Parties and other Practical Problem with the Attempted Abolition of Joint and Several Liability”,60Arkansas Law Review (2007),438.美國侵權(quán)法第二次重述第876條中對協(xié)同行動者的責任也有所規(guī)定。在Bierczynskiv.Rogers案中,〔15〕239A.2d218(Del.1968).兩被告在高速公路上進行飆車競賽,其中一輛轎車撞傷了原告,法院適用協(xié)同行動原理(concert-ofaction doctrine)認定兩被告共同導(dǎo)致了原告的損害?!?6〕J.C.P.Goldberg,A.J.Sebok,B.C.Zipursky,Tort Law:Responsibilities and Redress(New York:Aspen Publishers,2004),p.261.我國法上的“共同實施”,實質(zhì)上就是指數(shù)行為人的協(xié)同行動;共同做出一定行為之安排,為共同過錯提供了藏身之所?!?7〕最高院2013年11月8日發(fā)布的第五批指導(dǎo)案例中,指導(dǎo)案例19號判定容許他人套牌使用自己的機動車號牌者與使用者對使用者導(dǎo)致的損害連帶承擔責任,所援引的法條為《侵權(quán)責任法》第8條之規(guī)定。這里的共同行為安排為:一方將汽車號牌交給另一方套牌使用。這樣的行為安排,在雙方共同的意思之中。飆車案在我國現(xiàn)行法上,也可適用第8條規(guī)定來認定連帶責任,飆車人之間有共同為飆車的行為安排,而該行為中含有致害他人的潛在危險?!?8〕我國臺灣地區(qū)“民法”上,有認為飆車者構(gòu)成共同危險行為,參見前注〔7〕,王澤鑒書,第372頁。

    第9條規(guī)定的是教唆、幫助型共同侵權(quán)。教唆、幫助之意義,可參照刑法上的界定來解釋。教唆者、幫助者以及被教唆者、被幫助者通常均應(yīng)為故意,并以被教唆者、被幫助者實際實施了相應(yīng)行為為必要。但在被教唆者、被幫助者為過失的情形下,也不排除教唆、幫助型共同侵權(quán)構(gòu)成的可能。此時,教唆者系唆使他人為具有致害風(fēng)險之行為,而該風(fēng)險為被教唆者所可預(yù)見并可避免;幫助者則是幫助他人為具有致害風(fēng)險之行為,而該風(fēng)險為被幫助者所可預(yù)見并可避免;教唆者、幫助者應(yīng)當是預(yù)見到了損害之發(fā)生可能,而故意唆使、幫助他人為相應(yīng)行為?!?9〕我國臺灣地區(qū)“民法”上甚至出現(xiàn)了“過失教唆”之案型,但學(xué)者認為,穩(wěn)妥的思考方法是,造意、幫助仍須以故意為必要,過失造意或過失幫助,則依“行為關(guān)聯(lián)加害行為”處理(參見前注〔7〕,王澤鑒書,第366頁)。筆者認為,教唆必為故意,至于幫助則可能存在無意而助他人致害之可能,此時,若幫助者有過失,系應(yīng)當預(yù)見到對侵害行為的幫助效果的,則可能依11條、12條之規(guī)定,承擔責任。教唆、幫助通常為積極行為,但就幫助而言,若有行為義務(wù)而故意不作為以助他人侵權(quán)的,也可構(gòu)成。根據(jù)第9條第1款之規(guī)定,教唆者、幫助者應(yīng)與行為人承擔連帶責任。在內(nèi)部份額上,依第14條第1款之規(guī)定,責任人根據(jù)各自責任大小確定相應(yīng)的賠償數(shù)額;難以確定責任大小的,平均承擔賠償責任。教唆者、幫助者的責任大小,應(yīng)根據(jù)教唆行為和幫助行為在侵權(quán)中所發(fā)揮的作用來判定,教唆、幫助非故意行為人實施侵權(quán)的,教唆者、幫助者應(yīng)負主要責任。

    第9條第2款就教唆、幫助無完全民事行為能力人實施侵權(quán)行為,〔20〕該條規(guī)定將法律行為法中的行為能力標準,直接用于侵權(quán)行為法之中,作為認定責任能力的標準,混淆了二者之間的界限。做出了特別規(guī)定。與最高院《關(guān)于貫徹執(zhí)行〈民法通則〉若干問題的意見》第148條之規(guī)定不同,〔21〕第148條規(guī)定:教唆、幫助他人實施侵權(quán)行為的人,為共同侵權(quán)人,應(yīng)當承擔連帶民事責任。教唆、幫助無民事行為能力人實施侵權(quán)行為的人,為侵權(quán)人,應(yīng)當承擔民事責任。教唆、幫助限制民事行為能力人實施侵權(quán)行為的人,為共同侵權(quán)人,應(yīng)當承擔主要民事責任。教唆、幫助無完全民事行為能力人者,僅以監(jiān)護人未盡監(jiān)護職責為條件,監(jiān)護人方才承擔相應(yīng)的責任;而原有的規(guī)定是,教唆、幫助系針對無民事行為能力人的,教唆者、幫助者承擔全部責任,針對限制民事行為能力人的,承擔主要責任,并未涉及監(jiān)護人監(jiān)護職責問題。從立法論的角度來看,哪種規(guī)定更為合理,尚有討論余地。比較而言,原司法解釋將監(jiān)護人責任留待監(jiān)護人責任一般規(guī)定來解決,至少在這方面應(yīng)是更為合理的選擇?!?2〕第9條第2款之規(guī)定,與第32條之規(guī)定存在沖突。第32條規(guī)定監(jiān)護人盡到監(jiān)護責任的,可以減輕其侵權(quán)責任,而依第9條第2款之規(guī)定,監(jiān)護人盡到監(jiān)護責任的,無需對被監(jiān)護人致害行為負責。也許,反駁者可以主張,被教唆、被幫助而實施侵權(quán)行為的無完全民事行為能力人,本即無需承擔責任,但這在價值判斷上顯然存在不妥。例如,一個17歲的少年在他人給予些許幫助的情況下實施了侵害行為,怎么可能將全部責任歸責于給予些許幫助之人,而少年方不承擔任何責任?第9條第2款之效果,實際上正是否定了被教唆、被幫助之無完全民事行為能力人的責任,只要監(jiān)護人盡到監(jiān)護責任,由教唆者、幫助者承擔全部責任了。

    第9條第2款的適用,不以教唆者、幫助者明知被教唆者、被幫助者為無完全民事行為能力人為必要,只要其實際上是無完全民事行為能力人即可。蓋即使是合理誤認他人為完全行為能力人,這里也無值得保護的合理信賴,對行為能力狀況的誤認,完全不影響對故意為非者的法倫理評價。解釋論上,第9條第2款前段中的“應(yīng)當承擔侵權(quán)責任”,可解釋為獨立承擔全部責任;〔23〕這樣的解釋結(jié)論從立法論的角度看,未必妥當。對此,可通過放松監(jiān)護人“未盡到監(jiān)護責任”的判斷標準,以為緩和。第9條第2款后段中,監(jiān)護人因未盡到監(jiān)護責任而承擔的“相應(yīng)”責任,需考察行為與監(jiān)護職責履行與否的關(guān)聯(lián)性,并需考慮行為人民事責任能力之具體狀況,以及教唆和幫助對行為實施的影響程度。教唆無民事行為能力人實施侵權(quán)行為的,監(jiān)護人承擔責任的可能性極小;幫助限制民事行為能力人實施侵權(quán)行為的,監(jiān)護人承擔責任的可能性較大。加害人承擔“相應(yīng)”的責任,解釋上應(yīng)為對外的按份責任,無需就全部損害承擔連帶責任?!?4〕參見前注〔10〕,《〈侵權(quán)責任法〉條文說明、立法理由及相關(guān)規(guī)定》),第39頁。蓋該款規(guī)定已將監(jiān)護人的責任,限定為與其所未盡到的監(jiān)護義務(wù)“相應(yīng)”的責任,并且,連帶責任通常需要法律的明確規(guī)定。

    針對網(wǎng)絡(luò)侵權(quán),最高院在其法釋〔2012〕20號司法解釋中確立了一種具體的教唆、幫助型共同侵權(quán)。該司法解釋規(guī)定:網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者以言語、推介技術(shù)支持、獎勵積分等方式誘導(dǎo)、鼓勵網(wǎng)絡(luò)用戶實施侵害信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)行為的,人民法院應(yīng)當認定其構(gòu)成教唆侵權(quán)行為;網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者明知或者應(yīng)知網(wǎng)絡(luò)用戶利用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)侵害信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán),未采取刪除、屏蔽、斷開鏈接等必要措施,或者提供技術(shù)支持等幫助行為的,人民法院應(yīng)當認定其構(gòu)成幫助侵權(quán)行為。對實施上述教唆、幫助行為的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,法院應(yīng)當判令其承擔侵權(quán)責任;而責任的確定需考慮網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者的過錯,網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者的過錯包括對于網(wǎng)絡(luò)用戶侵害信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)行為的明知或者應(yīng)知;網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者未對網(wǎng)絡(luò)用戶侵害信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)的行為主動進行審查的,人民法院不應(yīng)據(jù)此認定其具有過錯;網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者能夠證明已采取合理、有效的技術(shù)措施,仍難以發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)用戶侵害信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)行為的,人民法院應(yīng)當認定其不具有過錯。〔25〕參見最高院《關(guān)于審理侵害信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)民事糾紛案件適用法律若干問題的規(guī)定》(法釋〔2012〕20號)第7條、第8條之規(guī)定。

    三、客觀共同侵權(quán):第10條、第11條之解釋

    (一)加害人不明型

    客觀共同侵權(quán)連帶責任之基礎(chǔ)在于可能因果關(guān)系,即行為人可能導(dǎo)致了全部損害的發(fā)生;加害人不明型和份額不明型共同侵權(quán),均是以此種對全部損害的可能因果關(guān)系為前提條件的。第10條規(guī)定的加害人不明型共同侵權(quán),通常被稱為共同危險行為,構(gòu)成上需數(shù)人均實施了可能致害的行為,而僅有一人或數(shù)人的行為實際導(dǎo)致了損害的發(fā)生,但不知道何人為實際致害人。這里,是一人還是數(shù)人實際導(dǎo)致了損害發(fā)生,不影響責任的構(gòu)成。〔26〕例如,獵人案中若受害人中了兩顆子彈,則應(yīng)有兩人射中了受害人,但若不知是數(shù)人中的哪兩人射中了受害人,則同樣可構(gòu)成共同危險行為。但這里所增加的實際致害者有“數(shù)人”的類型,也應(yīng)以數(shù)人均足以導(dǎo)致全部損害為條件,若出現(xiàn)數(shù)人之中無人或僅部分人足以導(dǎo)致全部損害的情形,則全體承擔連帶責任的正當性即存疑。此時,是否應(yīng)當引入第11條、第12條的適用,值得探討。

    由第10條規(guī)定引發(fā)的主要爭議是,行為人證明自己的行為與損害之間沒有因果關(guān)系時,是否可以免責。對此,存在肯定說和否定說之分??隙ㄕf認為當然可以,否定說則認為行為人尚需證明系何人導(dǎo)致了損害的發(fā)生,方才可以免責。對此,最高院《關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第4條曾明確規(guī)定:共同危險行為人能夠證明損害后果不是由其行為造成的,不承擔賠償責任。但是,《侵權(quán)責任法》第10條的規(guī)定,引發(fā)了新的爭議。否定說認為:從共同危險行為的本質(zhì)特征上看,由于加害人不明是共同危險行為的基本特征,只有在確定了具體的加害人之后,才能免除共同危險行為人的責任;〔27〕王利明:《論共同危險行為中的加害人不明》,載《政治與法律》2010年第4期,第78頁。第10條規(guī)定,不能確定具體侵權(quán)人的,由行為人承擔連帶責任,換言之,只有在確定具體侵權(quán)人的情形下,其他行為人才可以免除責任。〔28〕參見前注〔10〕,《〈侵權(quán)責任法〉條文說明、立法理由及相關(guān)規(guī)定》,第42頁。肯定說則認為:無論《侵權(quán)責任法》立法者的原意如何,根據(jù)第10條文義,“不能確定實際加害人”只是共同危險行為之要件,與共同危險行為免責事由無涉;第10條實際上系采“肯定說”;將第10條解釋為“否定說”,違背文義?!?9〕見前注〔3〕,李錫鶴文,第36頁。

    對于上述論爭,筆者支持肯定說。共同危險行為連帶責任的基礎(chǔ)在于可能因果關(guān)系,故在確定地不存在因果關(guān)系時,承擔連帶責任的基礎(chǔ)業(yè)已喪失,當然應(yīng)免于承擔責任。由于當具體侵權(quán)人確定時由侵權(quán)人承擔責任,為不言自明之理,故第10條中的“能夠確定具體侵權(quán)人的,由侵權(quán)人承擔責任”實為贅語,可予刪除。第10條規(guī)定的是共同危險行為的構(gòu)成要件和法律效果,并未涉及免責事由,免責事由并不能直接從第10條中導(dǎo)出。但是,作為加害人不明型共同侵權(quán),連帶責任的基礎(chǔ)在于可能的因果關(guān)系,故行為人若能證明自己的行為與損害之間無因果關(guān)系,則承擔責任的基礎(chǔ)已不復(fù)存在,當然不應(yīng)當承擔任何責任。

    (二)份額不明型

    共同侵權(quán)中的份額不明型,在內(nèi)涵界定上即是以對全部損害的可能因果關(guān)系為條件。依《侵權(quán)責任法》第11條之規(guī)定,二人以上分別實施侵權(quán)行為造成同一損害,每個人的侵權(quán)行為都足以造成全部損害的,行為人承擔連帶責任。有學(xué)者認為,所謂“分別實施”的共同侵權(quán)行為,相當于日本民法所謂“客觀共同關(guān)系”或“客觀的關(guān)聯(lián)共同性”的共同侵權(quán)行為。〔30〕梁慧星:《中國侵權(quán)責任法解說》,載《北方法學(xué)》2011年第1期,第10頁。這里,第11條所規(guī)定的案型,構(gòu)成了客觀共同侵權(quán)的核心部分。第11條解釋論涉及的基本問題包括:何謂“分別實施”、“同一損害”以及“足以造成全部損害”。首先,“分別實施”區(qū)別于第8條的“共同實施”,系指行為人之間不存在任何共同的行為安排,而系各自獨立做出自己的行為。由于是“分別實施”,故共同過錯沒有滋生的土壤;但如果行為人之間存在忽隱忽現(xiàn)的共同行為安排,則行為的類型就可能發(fā)生變化,相應(yīng)的責任構(gòu)成也會有所不同。“同一損害”強調(diào)的是損害的單一性、不可分性,〔31〕有學(xué)者認為:“同一損害”指數(shù)個侵權(quán)行為所造成的損害的性質(zhì)是相同的,都是身體傷害或者財產(chǎn)損失,并且損害內(nèi)容具有關(guān)聯(lián)性。(參見前注〔10〕,《〈侵權(quán)責任法〉條文說明、立法理由及相關(guān)規(guī)定》),第43頁。)筆者認為,同一損害的性質(zhì)會是相同的,但僅性質(zhì)相同并不足夠,也不是關(guān)鍵所在,而從“損害內(nèi)容具有關(guān)聯(lián)性”之中,完全看不出來能夠有何意義,且該表達本身還存在邏輯問題。數(shù)行為給力于“同一損害”,才會出現(xiàn)份額不明的狀況。個案中的所有損害,均可分解到具體不可分的損害,此時再考察其原因力是否為多個,若為多個,則可能構(gòu)成共同侵權(quán),若為單一原因,則只能是普通侵權(quán)。個案中,若存在多個不可分損害,而各項損害均為數(shù)行為導(dǎo)致的,同樣可構(gòu)成共同侵權(quán)。

    “足以造成全部損害”系指從因果關(guān)系角度來觀察,各行為與全部損害之間均可能存在因果關(guān)系,這正是連帶責任正當化基礎(chǔ)之所在。立法選擇“足以造成”這樣的表達,反映了立法者在價值取向上已感知到,建立在可能因果關(guān)系之上的連帶責任的妥當性。該規(guī)定主要包括傳統(tǒng)民法中的累積因果關(guān)系,效果上限制了“若無,則不”標準的適用?!?2〕見前注〔7〕,王澤鑒書,第188頁。有學(xué)者認為第11條中包含了累積因果關(guān)系和超越因果關(guān)系,〔33〕朱巖:《侵權(quán)責任法通論·總論》,法律出版社2011年版,第222頁。對此,超越因果關(guān)系需要有行為致害時間上的先后順序,而第11條中較難于解釋出此項特征;條文中所說的“造成”同一損害,多為同時造成,盡管各行為起始時間可能不同;即使是各行為先后開始造成損害,也應(yīng)是無法區(qū)分各自造成的損害部分,故似不存在構(gòu)成超越因果關(guān)系的可能。另有學(xué)者認為,第11條中的“每個人的侵權(quán)行為都足以造成全部損害”在解釋上包括侵權(quán)人雖在客觀上不可能造成全部損害,但與他人的侵權(quán)行為結(jié)合造成了全部無法分割的損害的情形?!?4〕包俊:《論以求償不能風(fēng)險之分配為核心的共同侵權(quán)解釋體系》,載《中國民法學(xué)研究會2012年民法理論研討會論文集》,第549頁。該觀點也已超出了條文的文義范圍,依第11條之規(guī)定,各行為均應(yīng)足以造成全部損害,雖然事實上是否導(dǎo)致了全部損害的發(fā)生并不明確,但均存在此種客觀可能性。

    “足以造成”并不是指每個侵權(quán)行為都實際造成了全部損害,而是指即便沒有其他侵權(quán)行為的共同作用,獨立的單個侵權(quán)行為也有可能造成全部損害。〔35〕參見前注〔10〕,《〈侵權(quán)責任法〉條文說明、立法理由及相關(guān)規(guī)定》),第44頁。所以,是否“足以造成”是從抽離于個案的思考而得出的結(jié)論,各個行為均創(chuàng)造了可導(dǎo)致全部損害發(fā)生的可能性,最終由這數(shù)個行為共同導(dǎo)致了全部損害的發(fā)生。此時,各行為實際上導(dǎo)致的損害份額不明,但各自導(dǎo)致的損害份額可能無限接近全部損害;而之所以只能是無限接近全部損害,是因為各個行為均可能導(dǎo)致了一定份額的損害發(fā)生,任何一個行為均不再可能實際上導(dǎo)致了全部損害發(fā)生,同時又為份額不明,故表現(xiàn)為無限接近的可能性。所以,是否“足以造成”系建立在假設(shè)的前提上,一定程度上抽離于個案事實。這里的無限接近的可能性,則是將抽離于個案的“足以造成全部損害”與個案事實結(jié)合后,所得出的結(jié)論,避免了邏輯上的錯誤;而同時,無限接近的可能性,也正當化了對全部損害的責任承擔,無限接近所缺少的部分可能是無限少,故完全可以忽略?!白阋詫?dǎo)致全部損害”與個案中的“份額不明”結(jié)合后,便形成了“無限接近的可能性”。

    個案中行為是否“足以造成”全部損害之評價,除考察因果關(guān)系可能性之外,還可能受到其他價值判斷的影響,包括考慮行為所制造的潛在危險的嚴重性程度。由于第11條規(guī)定的是“每個人”的行為都足以造成,那么,對于僅部分行為人行為足以造成全部損害時應(yīng)如何處理,不無疑問。筆者認為,此類案型中,足以造成全部損害的行為人,應(yīng)當對全部損害負責,而僅能夠?qū)е虏糠謸p害的行為人也僅應(yīng)對相應(yīng)部分的損害負責,這樣,二者重合的部分可成立連帶責任。〔36〕德國侵權(quán)法上的連帶責任,系依其法典第840條第1款來確定,即對侵權(quán)所導(dǎo)致?lián)p害有數(shù)人均應(yīng)承擔責任的,為連帶責任。規(guī)定共同侵權(quán)的第830條之中,并未提及連帶責任,只是規(guī)定每一個人均應(yīng)負責,然后由第840條導(dǎo)出連帶責任。這樣的規(guī)定更為靈活,就各個行為分別判斷所應(yīng)承擔責任的部分后,若存在重合,重合部分即為連帶責任。法律適用上,可將重合部分的損害視為觀念上的“同一損害”,進而援引第11條判定部分連帶責任。此外,對于違反作為義務(wù)的行為人,其不作為是否足以造成全部損害,應(yīng)以相應(yīng)的作為替代不作為來加以考察,看如果行為人做出了相應(yīng)的行為,是否損害就不會發(fā)生,若如此,則該行為人的不作為可視為足以做出全部損害。

    《侵權(quán)責任法》第12條規(guī)定:“二人以上分別實施侵權(quán)行為造成同一損害,能夠確定責任大小的,各自承擔相應(yīng)的責任;難以確定責任大小的,平均承擔賠償責任?!痹摋l規(guī)定并非共同侵權(quán)的規(guī)則,而是調(diào)整數(shù)個獨立行為競合性侵權(quán)的規(guī)則,解釋上應(yīng)以第11條為體系背景。有學(xué)者認為,其屬于“各個原因都不足以造成損害或者不足以造成全部損害,必須各個原因結(jié)合才造成全部損害”?!?7〕梁慧星:《共同危險行為與原因競合——〈侵權(quán)責任法〉第10條、第12條解讀》,載《法學(xué)論壇》2010年第2期,第6頁。筆者以為,第12條前段可包括各行為均足以造成全部損害的情形,僅第12條后段需以各行為均不足以造成全部損害為前提。無論各行為是否足以造成全部損害,只要出現(xiàn)了第12條前段所規(guī)定的“能夠確定責任大小”,“份額不明”便不復(fù)存在,則各行為人應(yīng)按各自份額承擔責任。“能夠確定責任大小”主要是指因果關(guān)系貢獻度基本明確,此時缺少“可能因果關(guān)系”的支持,即使各行為均足以導(dǎo)致全部損害,也只能發(fā)生按份責任,蓋原本支撐連帶責任的因果關(guān)系可能性已不復(fù)存在。這里的“相應(yīng)”之責任,除了考慮因果關(guān)系貢獻度之外,通常還應(yīng)考慮過錯程度。但如果因果關(guān)系貢獻度極其明確,過錯程度的影響力將大幅度減弱。該條后段中“難以確定責任大小的”,聯(lián)系第11條之規(guī)定,可解釋為各行為均不足以造成全部損害的發(fā)生,但各自的因果關(guān)系貢獻度并不十分清晰,此時損害由數(shù)人平均分擔??偫ǘ?,第12條規(guī)定中,“能夠確定責任大小”時,按照各自的貢獻來確定責任份額;“難以確定責任大小的”,需以各行為均不足以造成全部損害為前提,由行為人平均承擔賠償責任。此時,若各行為均足以造成全部損害,則進入第11條的輻射范圍,行為人應(yīng)承擔連帶責任。

    客觀共同侵權(quán)類型,是否可適用于無過錯責任領(lǐng)域?對此,臺灣學(xué)者認為,共同危險行為的規(guī)范意旨乃緩和被害人舉證的困難,此于無過失責任,亦應(yīng)適用之?!?8〕見前注〔7〕,王澤鑒書,第370頁。德國民法第830條第1款第2句之中的擇一因果關(guān)系之規(guī)定,為共同危險行為之規(guī)定,通說也是認為其可適用于過錯責任,推定過錯和危險責任?!?9〕Erwin Deutsch,Unerlaubte Handlungen,Schadensersatz und Schmerzensgeld,3.Auflage,Carl Heymanns Verlag KG K?ln,(1995),S.83.我國法上,《侵權(quán)責任法》第10條、第11條之中,并沒有限定所適用行為的歸責基礎(chǔ),故解釋論上應(yīng)認可客觀共同侵權(quán)在無過錯責任領(lǐng)域的適用。多個應(yīng)承擔無過錯責任的行為人,在具備第10條、第11條規(guī)定的要件時,須承擔連帶責任;應(yīng)承擔無過錯責任的行為人與應(yīng)承擔過錯責任的行為人,在具備第10條、第11條規(guī)定的要件時,同樣須承擔連帶責任。這里,需注意連帶責任的正當化基礎(chǔ)和一般歸責基礎(chǔ)的不同,共同侵權(quán)中的連帶責任基礎(chǔ)包括共同過錯和可能因果關(guān)系,而歸責基礎(chǔ)則包括過錯歸責和風(fēng)險歸責(無過錯責任)。共同侵權(quán)行為中,只有在這兩類基礎(chǔ)均已具備時,相應(yīng)的法律效果才應(yīng)發(fā)生。不過,主觀共同侵權(quán)之中共同過錯的要求,決定了其不可能適用于無過錯責任領(lǐng)域;而客觀共同侵權(quán)之構(gòu)成并不要求行為人有過錯,故當存在可能因果關(guān)系時,行為人無過錯但具備無過錯責任構(gòu)成要件的,同樣可以成立連帶責任關(guān)系。

    四、類型間界限及類型區(qū)分之規(guī)范意義

    主觀共同侵權(quán)與客觀共同侵權(quán)之區(qū)分,重在連帶責任正當化基礎(chǔ)的不同,分別以共同過錯和可能因果關(guān)系來正當化連帶責任。而從外在表現(xiàn)形式上,客觀共同侵權(quán)均是“分別實施”的,行為人之間沒有共同的行為安排;而主觀共同侵權(quán)則以存在共同行為安排為前提,行為人系協(xié)同行動者,才可能構(gòu)成。主觀共同侵權(quán)內(nèi)部,共同故意與共同過失之區(qū)分關(guān)鍵在于,是否有共同的致害目的,具有共同致害目的,則構(gòu)成共同故意;僅部分行為人具有致害目的的,則可能構(gòu)成故意、過失混合型共同侵權(quán)。

    客觀共同侵權(quán)內(nèi)部,加害人不明型與份額不明型的區(qū)別在于,前者部分行為人行為與損害之間無事實上的因果關(guān)系,后者各行為人行為均與損害之間存在事實上的因果關(guān)系。份額不明型的特征在于:各行為與損害之間確定地存在因果關(guān)系,只是各行為的因果關(guān)系貢獻度不明,但均可能導(dǎo)致全部損害的發(fā)生。而加害人不明型之中各行為均可能導(dǎo)致全部損害的發(fā)生,但也可能根本不存在任何事實上的因果關(guān)系。份額不明型共同侵權(quán)與第12條規(guī)定的競合性侵權(quán)相比較,后者也可能存在份額不明問題,〔40〕第12條后段中“難以確定責任大小”,也是指因果關(guān)系貢獻度不明。二者不同在于,前者之中,各行為與全部損害之間均存在可能因果關(guān)系,后者之中,或者各行為與全部損害之間則是均不存在可能因果關(guān)系,或者各行為的因果關(guān)系貢獻度明確。第11條的適用條件為:可能因果關(guān)系+份額不明;第12條的適用條件為第11條適用條件的任何一項不具備,即或者不可能導(dǎo)致全部損害,或者份額明確。

    類型區(qū)分的實益在于構(gòu)成與效果上的差異:第12條規(guī)定的競合性侵權(quán)之中,行為人既無共同行為之安排,系“分別實施”,且各行為或均不足以造成全部損害的發(fā)生或因果關(guān)系貢獻度確定;這樣,共同過錯和可能因果關(guān)系這兩個可正當化連帶責任的基礎(chǔ)均不存在,故法律效果上表現(xiàn)為按份責任。主觀共同侵權(quán)構(gòu)成上以有共同的行為安排為前提,共同過錯為連帶責任基礎(chǔ),行為人不能以損害非自己行為所直接導(dǎo)致而主張不承擔責任;客觀共同侵權(quán)構(gòu)成上以不存在共同行為安排為前提,可能因果關(guān)系為連帶責任之基礎(chǔ),故行為人可通過證明自己的行為與損害之間無因果關(guān)系而主張不承擔責任。例如,飆車案中,因行為人之間有共同進行飆車競賽的安排,這就排除了構(gòu)成客觀共同侵權(quán)的可能,而因行為人均應(yīng)預(yù)見到急速飆車對他人人身、財產(chǎn)的致害風(fēng)險,從而形成共同過失、構(gòu)成主觀共同侵權(quán),故未直接撞傷他人的飆車人不能據(jù)此主張免責。此外,類型區(qū)分還關(guān)涉適用范圍問題,主觀共同侵權(quán)不可能涉足無過錯責任領(lǐng)域,而涉及客觀共同侵權(quán)時,應(yīng)承擔無過錯責任的行為人也可能成為共同侵權(quán)人之一,被要求承擔連帶責任。

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