• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      我國刑事庭審中人權(quán)保障的實(shí)現(xiàn):以刑事庭審話語權(quán)為視角

      2013-08-15 00:43:01程偉
      行政與法 2013年10期
      關(guān)鍵詞:辯護(hù)權(quán)庭審話語權(quán)

      □程偉

      (四川警察學(xué)院,四川 瀘州 646000)

      “對一個國家的人權(quán)保障體系而言,衡量其健康程度的最直觀標(biāo)準(zhǔn)是其社會弱勢群體的保障樣態(tài)。”[1]刑事被告人顯然屬于社會弱勢群體,而在庭審中被告人的權(quán)利保障問題也應(yīng)是人權(quán)保障的核心和重點(diǎn)。我國自1996年以來逐步確立了抗辯式審判模式,其顯著特征是法官中立、消極,被告人與控方形成對等的地位。但在刑事司法實(shí)踐中,被告人在庭審中的地位還沒有得到實(shí)質(zhì)意義上的提高,其庭審話語權(quán)非常微弱甚至完全沒有,各項訴訟權(quán)利得不到有效落實(shí),人權(quán)保障問題堪憂。因此,以被告人的庭審話語權(quán)為切入點(diǎn)進(jìn)行人權(quán)保障研究將是一條全新的路徑。

      一、庭審話語權(quán)與人權(quán)保障

      (一)庭審話語權(quán)

      談及法律與語言的關(guān)系時,很多法律語言學(xué)者都將法律描述成為一門關(guān)乎語言的職業(yè)。美國法學(xué)教授彼得·M.梯爾斯馬在其著作《法律語言》中指出:“我們的法律是詞語的法律。無論哪種法律淵源都是由詞語組成的,……法律就是通過語言形成的。法律職業(yè)就是集中在構(gòu)成法律的詞語上,無論法律形式是制定法、法規(guī)或是司法意見?!保?](p1)不僅法律要用語言表現(xiàn)出來,刑事訴訟程序的進(jìn)行尤其是庭審?fù)瑯邮且揽空Z言這一工具展開的。近年來,越來越多的法律語言學(xué)者開始將注意力轉(zhuǎn)向法庭語言研究上,使得刑事訴訟法學(xué)的研究可以多角度、更微觀地去審視庭審的進(jìn)行。對庭審話語的深入研究,從表面上看有利于法官提高自己的庭審駕馭質(zhì)量,但從深層次來說,庭審話語乃是訴訟各方在法庭審判中的力量角逐,各方觀點(diǎn)無不通過話語權(quán)的大小表現(xiàn)出來。所以,對被告人在庭審中的話語權(quán)進(jìn)行研究,有利于充分保障被告人的訴訟權(quán)利,維護(hù)司法公正,實(shí)現(xiàn)程序正義。

      “法庭話語首先是一種話語。而話語有兩個含義,一個是語言學(xué)意義,一個是社會意義。前者的含義和‘語言’重合,包括日常話語和法庭話語等。而后者則包括心理分析話語和人權(quán)話語等?!保?](p1)后者的含義主要源于??碌睦碚?。他認(rèn)為,話語就是某事被談?wù)摰姆绞剑捳Z是權(quán)力的核心。

      庭審在訴訟程序中的功能主要是對起訴和辯護(hù)的有效性作出結(jié)論性評斷并最終決定訴訟的命運(yùn)。庭審中的話語根據(jù)訴訟結(jié)構(gòu)和主體的不同可分為三種:一是法官話語;二是控方話語;三是被告人及其辯護(hù)人話語。在抗辯式庭審過程中,三方話語爭鋒相對,控方竭力指控被告人犯有所起訴的罪行,辯方則對其進(jìn)行抗辯,法官消極居中裁判。顯然,法官的話語權(quán)代表國家對被告人的行為是否犯罪進(jìn)行理性地裁判,是公權(quán)力強(qiáng)勢的表現(xiàn)??胤降脑捳Z權(quán)主要是代表著國家行使追訴權(quán),而辯方的話語權(quán)則著力維護(hù)被告人的合法權(quán)益,行使抗辯權(quán)??梢钥闯觯ü俸蜋z察官的權(quán)力乃是公權(quán)力,具有超強(qiáng)的話語權(quán),居于主導(dǎo)地位,而被告人及其辯護(hù)人的話語權(quán)及其微弱,極易受到公權(quán)力的侵犯。基于此,實(shí)行對抗式審判模式的國家為了維護(hù)三方話語權(quán)的大體均衡,對被告人及其辯護(hù)人賦予了較多的訴訟權(quán)利,以維護(hù)自身的合法權(quán)益。

      (二)人權(quán)保障

      《牛津法律大辭典》對人權(quán)的定義是:“人權(quán)指人們主張應(yīng)當(dāng)有或者有時明文規(guī)定的權(quán)利。這些權(quán)利在法律上得到確認(rèn)并受到保護(hù),以此確保個體在人格和精神、道德以及其它方面的獨(dú)立得到最全面最自由的發(fā)展?!保?](p537)人權(quán)被認(rèn)為是當(dāng)代國際社會獲得普遍承認(rèn)的價值和政治道德觀念。尊重和保障人權(quán)已經(jīng)成為評判一個國家民主法治文明程度的標(biāo)桿。美國著名學(xué)者路易斯·亨金在《權(quán)利的時代》中指出:“我們的時代是權(quán)利的時代。人權(quán)是我們時代的觀念,是已經(jīng)得到普遍接受的唯一的政治與道德觀念。”[5](p2)

      近年來,我國已將尊重和保障人權(quán)的原則貫穿于立法、行政和司法各個環(huán)節(jié)之中,加強(qiáng)了對公共權(quán)力的制約和監(jiān)督,通過了許多與人權(quán)密切相關(guān)的法律、司法解釋和相關(guān)決定,并已經(jīng)締結(jié)和參加了包括《經(jīng)濟(jì)、社會和文化權(quán)利國際公約》、聯(lián)合國《禁止酷刑公約》等在內(nèi)的25項國際人權(quán)公約和議定書。可以說,我國政府的這些行為有力地推進(jìn)了我國刑事司法制度的民主化和法制化水平。但是,法律制定的再好,如果得不到落實(shí),終將是一紙寫滿權(quán)利的空文。目前,在我國司法實(shí)踐中,被告人及其辯護(hù)人在庭審中的話語力量微弱,話語權(quán)極小,訴訟權(quán)利得不到真正落實(shí),自身權(quán)益極易受到侵犯已是不爭的事實(shí)。因此,只有抓住庭審中被告人話語權(quán)弱小這一“要害”,對癥下藥,才能確保個人權(quán)利并使之與國家權(quán)力機(jī)構(gòu)展開平等的交涉、對話活動,以充分保障被告人在庭審中的人權(quán)。

      二、刑事庭審中被告人權(quán)利弱化的主要表現(xiàn)

      (一)辯護(hù)權(quán)與質(zhì)證權(quán)

      辯護(hù)權(quán)是指刑事被告人及其辯護(hù)人對被控告、被追究的犯罪,從事實(shí)、證據(jù)、法律、處刑等諸方面進(jìn)行申辯、反駁、反證,以維護(hù)被告人的合法權(quán)益,使案件得到公正、合法處理的權(quán)利。我國《刑事訴訟法》第32條規(guī)定:“犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辯護(hù)權(quán)以外,還可以委托1至2人作為辯護(hù)人?!边@種辯護(hù)權(quán)的設(shè)立和行使,其任務(wù)和目的是為了反駁控訴,根據(jù)事實(shí)和法律,提出有利于犯罪嫌疑人、被告人的材料和意見,論證犯罪嫌疑人無罪、罪輕或者應(yīng)當(dāng)從輕、減輕、免除處罰。辯護(hù)制度在訴訟中的意義,一是制約偵、控、審活動,有利于司法機(jī)關(guān)客觀、全面了解案情,正確適用法律,保證案件質(zhì)量;二是體現(xiàn)訴訟的公正和民主,充分保障公民的合法權(quán)益和訴訟權(quán)利。

      質(zhì)證權(quán)是指在刑事案件庭審過程中,由控辯雙方對所舉訴訟證據(jù)采取說明、反駁以及交叉詢問等形式進(jìn)行詢問,對證據(jù)的客觀真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性、合法性進(jìn)行核實(shí),以確定其證明力大小的一種訴訟權(quán)利。刑事質(zhì)證具有時空法定性、對抗性、有序性和結(jié)果未定性等特征。對被告人質(zhì)證權(quán)的保障有利于查明案件事實(shí),凸顯對被告人作為訴訟主體的尊重。

      現(xiàn)階段,我國辯護(hù)權(quán)與質(zhì)證權(quán)的落實(shí)情況不盡如人意。在法庭上,被告人及其辯護(hù)人的辯護(hù)權(quán)在一定程度上受到了法官的不當(dāng)限制。首先,在我國,刑事案件的辯護(hù)率偏低。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,我國刑事案件辯護(hù)率平均不到30%,西部地區(qū)被告人沒有辯護(hù)人的情況更加嚴(yán)重。其次,被告人在庭審中很難對控辯雙方爭議的焦點(diǎn)展開申辯,只有如實(shí)回答法官及其他訴訟參與人的問題;對偵查過程中受到的刑訊逼供等非法訊問行為提出異議也很難引起法官的注意。再次,辯護(hù)律師與法官之間的矛盾不利于辯護(hù)律師充分行使辯護(hù)權(quán)。比如:法官希望掌控庭審秩序,擴(kuò)大自身話語權(quán),律師認(rèn)為其干預(yù)了行使辯護(hù)權(quán);法官指責(zé)個別律師“鬧庭”,律師則在媒體和網(wǎng)絡(luò)上抨擊法官審理不公。這種對立關(guān)系使得辯護(hù)律師的庭審話語權(quán)越來越小,辯護(hù)效果大打折扣。加之我國司法體制上的諸多障礙,偵查人員很少出庭,證人出庭作證率極低,很大程度上也影響了被告人及其辯護(hù)人維護(hù)自身合法權(quán)益的效果。即便部分案件有個別證人出庭,也多為控方證人。被告人話語權(quán)微弱,不能充分行使質(zhì)證權(quán),嚴(yán)重影響了庭審質(zhì)量,也有礙程序正義的實(shí)現(xiàn)。

      (二)有罪推定

      無罪推定原則源于1764年意大利法律思想家貝卡里亞的《論犯罪與刑罰》一書中提出的無罪推定思想:“在法官判決之前,一個人是不能被稱為罪犯的。只要還不能斷定他已經(jīng)侵犯了給予他公共保護(hù)的契約,社會就不能取消對他的公共保護(hù)?!保?](p45)無罪推定思想的提出,反映了資產(chǎn)階級反對封建專橫司法制度的時代要求,體現(xiàn)了人類進(jìn)行刑事訴訟的規(guī)律和社會發(fā)展的方向,因此長期以來受到世界上大多數(shù)國家的認(rèn)可和接受,并成為國際刑事司法準(zhǔn)則的一項基本內(nèi)容。

      隨著時代的發(fā)展,無罪推定原則的含義和基本要求也在不斷豐富并有所變化。我國也緊跟時代潮流,在刑事訴訟法中逐步體現(xiàn)出了無罪推定的基本要求?!缎淌略V訟法》第12條規(guī)定:未經(jīng)人民法院依法判決,對任何人都不得確定有罪。許多學(xué)者都認(rèn)為該條確實(shí)吸收了無罪推定原則的合理部分,即作出了只有人民法院才有依法定罪的權(quán)力,在此之前不能確定任何人有罪的規(guī)定。但在實(shí)踐中,不僅是偵查、起訴階段有罪推定思想嚴(yán)重,甚至案件進(jìn)入法庭審判階段仍然存在大量的有罪推定行為。筆者走訪了四川省的一些基層法院,旁聽了部分法庭審判,許多法官在接到人民檢察院移送的案卷后,先是仔細(xì)閱讀卷宗,隨后即帶著被告人有罪的固有思維進(jìn)行開庭。庭審中,法官內(nèi)在的心理活動和外在語言表述無不佐證自己預(yù)先有罪推定的印記。因被告人及其辯護(hù)人在法庭上的話語權(quán)及其微弱,法官對其無罪或者罪輕的申辯常常置之不理,導(dǎo)致被告人的實(shí)體性權(quán)利和程序性權(quán)利都會受到不同程度地侵犯,也極易產(chǎn)生錯誤判決,造成較大的負(fù)面影響。

      (三)控辯不平等

      根據(jù)程序正義的基本要求,裁判者在整個刑事審判過程中應(yīng)給予各方參與者以平等參與的機(jī)會,對各方的證據(jù)、主張、意見予以同等對待,對各方利益予以同等尊重和關(guān)注。但這里的平等對待是指裁判者在審判過程中平衡控辯雙方地位的綜合要求,因而又可稱為“動態(tài)的平等對待”。為了實(shí)現(xiàn)程序?qū)Φ?,控辯雙方應(yīng)在參與審判過程和影響裁判結(jié)論的制作方面擁有平等的機(jī)會。裁判者應(yīng)對各方的證據(jù)和意見予以平等的關(guān)注,并在制作裁判時將各方提出的有效觀點(diǎn)平等地考慮在內(nèi)。

      從形式上看,檢察機(jī)關(guān)有控訴權(quán),犯罪嫌疑人或被告人有辯護(hù)權(quán),雙方權(quán)利對等。但從實(shí)質(zhì)上看,二者地位懸殊得令人瞠目。檢察官在訴訟中占有絕對優(yōu)勢,不僅在審判前享有充足的資源用于偵查和起訴,而且“在審判階段,檢察官代表國家出庭支持公訴,傳統(tǒng)‘官尊民卑’ 思想在檢察官的背后形成一股無形的力量?!保?](p156)與此相比,被告人只是一個勢單力薄的個人,且大多數(shù)情況下是人身受限,有的對法律知識知之甚少或一無所知,自身的防御能力已不堪一擊,迫切需要國家賦予更多的權(quán)利。然而庭審中,被告人不僅得不到特殊的話語權(quán)照顧,而且有時連起碼的申辯機(jī)會都可能被剝奪。如有的法官片面地認(rèn)為被告人所講與本案無關(guān)而打斷被告人的陳述,導(dǎo)致控辯雙方無法做到真正平等。

      三、尊重話語權(quán),實(shí)現(xiàn)公平正義

      (一)充分保障被告人的辯護(hù)權(quán)和質(zhì)證權(quán)

      訴訟形態(tài)的形成,除了必須存在中立的司法裁判者以外,還必須使辯護(hù)一方具有較強(qiáng)的對抗能力,否則,那種典型的“控訴、辯護(hù)與裁判相互制衡”的訴訟格局不僅難以形成,而且還會演變成為裁判者與追訴者聯(lián)合起來,共同對付辯護(hù)一方的訴訟態(tài)勢。因此,增強(qiáng)被告人及其辯護(hù)人的庭審話語權(quán),較少地限制其行使辯護(hù)權(quán)和質(zhì)證權(quán),對于庭審質(zhì)量的提高和司法公正的實(shí)現(xiàn)都有重要的作用。

      在英美法系國家,辯護(hù)活動從訴訟的開始到結(jié)束,控辯平衡原則始終貫穿刑事訴訟的全過程,被告人和律師受到的限制較少,均享有全面、廣泛的訴訟權(quán)利。比如在美國,保障辯護(hù)律師行使辯護(hù)權(quán)有以下幾種情況:一是在律師為被告人進(jìn)行辯護(hù)的過程中,不得限制律師是否以及何時決定讓被告人作證;二是不得阻止律師通過直接詢問從他的當(dāng)事人那里取得證言;三是不得剝奪律師向陪審團(tuán)總結(jié)陳述的機(jī)會?!叭绻胤街苯痈深A(yù)被告人的律師幫助權(quán),一般會導(dǎo)致推翻任何有罪結(jié)論的后果?!保?](p91-92)大陸法系國家實(shí)行的是職權(quán)主義訴訟,采用的是糾問式辯論方式,一般來說,辯護(hù)律師的訴訟權(quán)利受到的約束和限制比較多。所以,我國應(yīng)借鑒英美國家的做法,對被告人及其辯護(hù)律師行使辯護(hù)權(quán)實(shí)施較少地限制,同時保障辯方能申請證人出庭作證以及對證人和證據(jù)的質(zhì)證權(quán),以充分實(shí)現(xiàn)庭審的公平正義。

      (二)樹立無罪推定思想

      無罪推定實(shí)質(zhì)上是一種對被告人在刑事訴訟中地位的保護(hù)性假定,它通過賦予被告人在法律上處于無罪公民的地位,確保其享有一系列的特殊權(quán)利保障,使其擁有足以與國家公訴一方相抗衡的能力。其具體表現(xiàn)主要是在證明責(zé)任的分配問題和非法證據(jù)排除與認(rèn)定問題上。在美國,根據(jù)憲法第四修正案和第五修正案的規(guī)定,證明被告人有罪的責(zé)任完全落在公訴人一方,如果公訴人沒有足夠的證據(jù)證明被告人有罪,那么被告人就應(yīng)該被認(rèn)為是無罪的。當(dāng)今世界主要法治國家基本上都把證明責(zé)任轉(zhuǎn)移給了控方,而對非法證據(jù)的認(rèn)定與排除問題,美國和德國的刑事訴訟法規(guī)定的最徹底。美國法上建立了嚴(yán)格的排除規(guī)則。在庭審中,證據(jù)沒有核實(shí)之前都推定被告人為無罪,若發(fā)現(xiàn)證據(jù)非法一般都會予以排除,從而充分保障被告人的合法權(quán)益。德國法則建立了證據(jù)使用之禁止制度,即作為事實(shí)裁判者的法官,對于特定的證據(jù)不得用作裁判的根據(jù)。這在一定程度上也是對無罪推定思想的有效落實(shí)。

      我國刑事訴訟法中也有類似的規(guī)定,但實(shí)踐效果不盡如人意。所以要在我國庭審中徹底樹立無罪推定思想,那么法官就不必“擁有絕對的主導(dǎo)權(quán)和控制權(quán),而改由在法官的引導(dǎo)下,充分調(diào)動控辯雙方的積極性和主動性,由控辯雙方訊問、舉證、質(zhì)證、辯論,法官要保持對控辯雙方的相等的距離,即保持法官的中立性,同時行使消極裁判者角色,而非積極地調(diào)查、訊問和質(zhì)證?!保?]

      (三)真正實(shí)現(xiàn)控辯平等

      如果控辯雙方在對抗能力方面處于天然的不平等狀態(tài),那么裁判者僅僅維持形式上的對等,無疑將會使得訴訟一方“以強(qiáng)凌弱”,法庭審判將不可避免地陷入弱肉強(qiáng)食的狀態(tài)。因此,在控辯雙方無法做到“勢均力敵”的情況下,裁判者必須確保雙方獲得平等對抗的機(jī)會和能力,即“實(shí)質(zhì)上的對等”。比如國外的證據(jù)開示制度最初就是為了平衡控辯雙方實(shí)力而設(shè)計的。美國在60年代中期以前其證據(jù)開示程序還只是所謂的單行道,即各州僅僅要求檢察官向被告方開示證據(jù)。英國的證據(jù)開示被認(rèn)為是對抗制訴訟程序的一個核心問題。然而長期以來只要求檢控方向辯護(hù)方開示證據(jù),而辯護(hù)方除少數(shù)情況外,不承擔(dān)一般的開示責(zé)任。

      目前,我國雖然沒有建立證據(jù)開示制度,但為了實(shí)現(xiàn)控辯雙方的真正平等,一方面應(yīng)賦予被告人及其辯護(hù)人在法庭上更大的話語權(quán),包括前文提到的辯護(hù)權(quán)和質(zhì)證權(quán);另一方面,在條件成熟時應(yīng)借鑒西方的成功經(jīng)驗(yàn),實(shí)行證據(jù)開示制度,從根本上增強(qiáng)辯護(hù)方的實(shí)力,以維護(hù)控辯雙方平等對抗的格局。

      “人權(quán)是源于人的尊嚴(yán)與價值,是人之為人的權(quán)利。理論的完備是重要的,比理論更重要的是實(shí)踐。人權(quán)也只有體現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的制度和各種保障中才具有真正的意義?!保?0]良法需要徹底落實(shí)才能發(fā)揮出應(yīng)有的作用。針對我國庭審中被告人權(quán)利弱化的現(xiàn)實(shí),必須轉(zhuǎn)變思想觀念,賦予被告人及其辯護(hù)人更大的話語權(quán),讓其充分參與到刑事訴訟程序中,以真正實(shí)現(xiàn)“看得見的正義”和人權(quán)保障。

      [1]徐顯明.從犯罪權(quán)利到受刑人人權(quán)[J].學(xué)習(xí)與探索,2005,(03):30.

      [2](美)Peter.M.Tiersma.Legal Language [M].The University of Chicago Press.1999.

      [3]趙洪芳.法庭話語、權(quán)力與策略研究[D].中國政法大學(xué)博士學(xué)位論文,2009.

      [4](英)沃克.牛津法律大辭典[M].李雙元等譯.法律出版社,2003.

      [5](美)路易斯·亨金.權(quán)利的時代[M].信春鷹等譯.知識出版社,1997.

      [6](意)貝卡里亞.論犯罪與刑罰[M].黃風(fēng)譯.中國大百科全書出版社,1993.

      [7]熊秋紅.刑事辯護(hù)論[M].法律出版社,1998.

      [8]E.g.,Geders,425 U.S.

      [9]李立,趙洪芳.刑事庭審話語與被追訴人的人權(quán)保障[J].河北法學(xué),2009,(10):61.

      [10]龐從容.人權(quán)基本概念的演變與人權(quán)發(fā)展歷程[J].政法學(xué)刊,2011,(06):85.

      猜你喜歡
      辯護(hù)權(quán)庭審話語權(quán)
      民事庭審優(yōu)質(zhì)化的標(biāo)準(zhǔn)
      中國如何爭奪LNG市場話語權(quán)
      能源(2017年12期)2018-01-31 01:43:06
      我國律師在場制度展望
      21世紀(jì)(2017年6期)2017-02-11 17:25:43
      技術(shù)偵查證據(jù)認(rèn)定中的辯護(hù)權(quán)保障——以審判中心為視角
      應(yīng)提升貧困群眾話語權(quán)
      自動到案后僅在庭審時如實(shí)供述能否認(rèn)定自首
      行政公益訴訟庭審應(yīng)對的探索
      言語主體與庭審轉(zhuǎn)述行為主體的多元同現(xiàn)
      中國修辭(2015年0期)2015-02-01 07:07:17
      高職應(yīng)有自身的“話語權(quán)”
      完善刑事辯護(hù)權(quán)保障機(jī)制的思考
      中國檢察官(2014年5期)2014-03-11 16:41:44
      明光市| 巧家县| 青海省| 策勒县| 榆树市| 石景山区| 大悟县| 靖宇县| 昌黎县| 孟村| 天台县| 和顺县| 大悟县| 库伦旗| 容城县| 阳泉市| 奉节县| 桂东县| 大余县| 奎屯市| 唐河县| 三都| 鄢陵县| 彭州市| 四川省| 门头沟区| 清镇市| 双江| 广平县| 宕昌县| 新田县| 乳山市| 临海市| 哈巴河县| 华蓥市| 南昌县| 梅河口市| 通州区| 娄底市| 襄汾县| 堆龙德庆县|