何悠揚(yáng)
摘 要:由于涉外定牌加工在我國尚不是法律概念,因此對于其商標(biāo)侵權(quán)問題,司法審判結(jié)果說法不一。究其原因,審判焦點(diǎn)尚無定論是原因之一。本文旨在通過對涉外定牌加工的經(jīng)典案例進(jìn)行分析,得出該種類型的商標(biāo)侵權(quán)案件的審判焦點(diǎn)所指。
關(guān)鍵詞:涉外定牌加工;商標(biāo)侵權(quán);商標(biāo)性使用
一、案例介紹
(一)最高院“PRETUL”案[1]
墨西哥儲(chǔ)伯公司在本國和其他國家及地區(qū)注冊了“PRETUL”相關(guān)商標(biāo)。原告即國內(nèi)商標(biāo)注冊人萊斯公司,認(rèn)為被告亞環(huán)公司為儲(chǔ)伯公司生產(chǎn)并使用與其注冊商標(biāo)相同或近似的商品,侵犯了其在中國的商標(biāo)權(quán)。被告所生產(chǎn)的商品完全用于出口。最高人民法院認(rèn)為國內(nèi)委托企業(yè)亞環(huán)公司生產(chǎn)的帶有“PRETUL”商標(biāo)的商品未進(jìn)入中國市場,因此其使用商標(biāo)標(biāo)識(shí)的行為不會(huì)起到區(qū)分商品來源的作用,并“不具有使我國的相關(guān)公眾將貼附該標(biāo)識(shí)的商品,與萊斯公司生產(chǎn)的商品的來源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)的可能性。”最高院認(rèn)定被告未侵犯原告的商標(biāo)權(quán)。
(二)最高院“東風(fēng)”案[2]
早年間,上海柴油機(jī)股份有限公司在中國注冊了“東風(fēng)”商標(biāo),通過長期使用,該商標(biāo)在國內(nèi)產(chǎn)生一定影響并最終被認(rèn)定為馳名商標(biāo)。印尼PTADI公司晚于上柴公司,在當(dāng)?shù)刈粤恕皷|風(fēng)”商標(biāo)。之后,PTADI公司委托常佳公司,為其生產(chǎn)加工柴油機(jī)產(chǎn)品,并印有“東風(fēng)”商標(biāo)。常佳公司作為受托人,在接受委托業(yè)務(wù)時(shí),已充分關(guān)注到委托方的商標(biāo)權(quán)利狀態(tài)。江蘇省高級人民法院認(rèn)為,在涉外定牌加工的商標(biāo)案件中,國內(nèi)加工企業(yè)不僅應(yīng)對委托人在境外的商標(biāo)注冊情況或授權(quán)許可情況進(jìn)行審查,而且,如果涉外貼牌加工涉及的商標(biāo)有搶注國內(nèi)馳名商標(biāo)的嫌疑,國內(nèi)加工企業(yè)的注意義務(wù)和合理避讓義務(wù)應(yīng)提高。再審中,最高院從“商標(biāo)性使用”角度進(jìn)行分析,認(rèn)定常佳公司在貼牌加工業(yè)務(wù)中使用“東風(fēng)”商標(biāo)的行為不能構(gòu)成商標(biāo)使用。而針對“合理的注意義務(wù)”,最高院認(rèn)為常佳公司已經(jīng)盡到了注意義務(wù)。最高院最終認(rèn)定常佳公司不構(gòu)成侵權(quán)。
二、案例審判概括
(一)最高院“PRETUL”案
在該案件中,最高院得出最終審判結(jié)果的考察點(diǎn)有二:第一,涉案商標(biāo)是否構(gòu)成商標(biāo)性使用。最高院認(rèn)為,國內(nèi)的加工企業(yè)在其所加工的商品上使用了“PRETUL”商標(biāo),但商品全部出口至國外,由此導(dǎo)致中國消費(fèi)者并未真正接觸到商品,因此該涉外定牌加工中使用商標(biāo)的行為不構(gòu)成商標(biāo)性使用。第二,涉案商標(biāo)的使用是否給國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人造成實(shí)際損害。由于加工方在掛鎖商品上貼附商標(biāo)的行為不構(gòu)成商標(biāo)性使用,因此不存在與原告已在中國注冊的商標(biāo)構(gòu)成混淆的可能性。由以上兩個(gè)主要觀點(diǎn)做支持,最高院認(rèn)定國內(nèi)加工企業(yè)未侵犯原告的商標(biāo)權(quán)。
(二)最高院“東風(fēng)”案
在該案件中,最高院得出結(jié)論的考察點(diǎn)同樣有二:第一,涉案商標(biāo)是否構(gòu)成商標(biāo)性使用。最高院在判決中明確表明國內(nèi)加工企業(yè)在涉外定牌加工的使用商標(biāo)的行為,不能構(gòu)成商標(biāo)使用。第二,國內(nèi)加工企業(yè)是否應(yīng)盡合理審查義務(wù)。對此,江蘇省高院認(rèn)為國內(nèi)加工企業(yè)不僅應(yīng)對委托人在境外的商標(biāo)注冊及許可情況進(jìn)行審查,而且還應(yīng)對境外委托方是否有搶注國內(nèi)馳名商標(biāo)的嫌疑盡到更高層的審查義務(wù)。在最高院的再審判決中,審查義務(wù)的合理限度被做出的較為明確的判定,即為阻止商標(biāo)搶注而要求國內(nèi)加工企業(yè)盡到更高層次的避讓義務(wù)已超出“合理”范疇。由此,最高院判定國內(nèi)加工企業(yè)未侵犯國內(nèi)商標(biāo)注冊人的權(quán)利。
(三)對上述案例的總結(jié)
雖然最高院對上述案例均判定為國內(nèi)加工企業(yè)不侵權(quán),但給出的理由卻存在差異,具體如下表所示:
不難發(fā)現(xiàn),涉外定牌加工的商標(biāo)問題主要的考察點(diǎn)有三個(gè),即是否構(gòu)成商標(biāo)性使用、是否盡到合理審查義務(wù)、是否存在實(shí)際損害。在上述案件中,法院均對是否構(gòu)成商標(biāo)性使用做出了判斷,而針對審查義務(wù)和實(shí)際損害卻分別擇一進(jìn)行了判斷。
由于涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)問題個(gè)案情況極其復(fù)雜,在三個(gè)考察點(diǎn)中,對于焦點(diǎn)問題的把控就顯得尤為重要。
三、涉外定牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)性使用是焦點(diǎn)
(一)商標(biāo)的本質(zhì)
理清涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)判定的焦點(diǎn),有必要從商標(biāo)這一法律概念本身出發(fā)。
商標(biāo)是商標(biāo)權(quán)的客體,也是《商標(biāo)法》的基石。我國《商標(biāo)法》第8條對商標(biāo)給出了明確的定義。從定義可以看出,商標(biāo)的作用是為了區(qū)分商品的來源。而商標(biāo)若想真正發(fā)揮其識(shí)別功能,則必須將其投入流通領(lǐng)域,如果未被流通,則商標(biāo)僅僅構(gòu)成一種貼附物、裝飾物,無法發(fā)揮其真正的功能。此時(shí),該商標(biāo)僅能被稱為“商標(biāo)標(biāo)識(shí)”,不能被納入《商標(biāo)法》的保護(hù)范疇。
商標(biāo)性使用是商標(biāo)發(fā)揮識(shí)別功能的渠道。根據(jù)我國《商標(biāo)法》第48條的規(guī)定,商標(biāo)的使用,其目的是為了識(shí)別商品來源。換言之,只有發(fā)揮了識(shí)別商品來源的功能,該使用商標(biāo)的行為才能真正構(gòu)成商標(biāo)性使用。若商標(biāo)不能被消費(fèi)者所見,則其識(shí)別功能自始不能得到發(fā)揮,也就與法律對商標(biāo)的定義不符,因此無法獲得《商標(biāo)法》的有效保護(hù)。
因此,從法條本身出發(fā),不難發(fā)現(xiàn),商標(biāo)的本質(zhì)就是識(shí)別商品來源,而使得商標(biāo)發(fā)揮其本質(zhì)的方式就是讓其進(jìn)入消費(fèi)者的視野。在涉外定牌加工的商標(biāo)案件中,對使用商標(biāo)的行為是否構(gòu)成商標(biāo)性使用進(jìn)行判定,正是從商標(biāo)的本質(zhì)角度進(jìn)行認(rèn)知的,即由于涉外定牌加工涉及的商品全部出口,不進(jìn)入中國市場,其使用的商標(biāo)也就無法進(jìn)入中國流通領(lǐng)域,進(jìn)而在中國境內(nèi)不能視為商標(biāo),因此使用該標(biāo)識(shí)的行為也不能被認(rèn)定為商標(biāo)性使用[3]。所以,對使用商標(biāo)的行為是否構(gòu)成商標(biāo)性使用,可以被認(rèn)為是涉外定牌加工的商標(biāo)侵權(quán)案件的法理基礎(chǔ),進(jìn)而也應(yīng)被認(rèn)定為審判的焦點(diǎn)。
(二)實(shí)際損害不應(yīng)是審判焦點(diǎn)
對于實(shí)際損害的判定來說,加工方對商標(biāo)的使用行為造成該商標(biāo)與國內(nèi)注冊商標(biāo)在消費(fèi)者中的混淆,或者存在混淆的可能性,損害隨即產(chǎn)生。引起這種損害的前提是涉案商標(biāo)已被相關(guān)公眾所知曉。而在涉外定牌加工中,帶有商標(biāo)的商品在國內(nèi)完成加工流程,便直接出口至國外,而沒有進(jìn)入中國市場,因此國內(nèi)消費(fèi)者并無機(jī)會(huì)接觸到該商品及相關(guān)商標(biāo)。
也有學(xué)者認(rèn)為,“混淆可能”實(shí)際屬于商標(biāo)侵權(quán)的特殊構(gòu)成要件,而是只是在判定商標(biāo)近似或者商品或服務(wù)類似時(shí)才需要考慮的一個(gè)因素,而這一觀點(diǎn)也可以在《商標(biāo)法》第57條的規(guī)定中得到確認(rèn)。因此,在涉外定牌加工的商標(biāo)侵權(quán)案件中,若僅僅以侵權(quán)商品未進(jìn)入中國市場進(jìn)行流通,從而不可能產(chǎn)生相關(guān)公眾的混淆,并以此判定不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán),是說不通的[4]。然而如果從《商標(biāo)法》及商標(biāo)的本質(zhì)角度出發(fā),商標(biāo)只有進(jìn)入我國市場,才可發(fā)揮其識(shí)別功能,而消費(fèi)者才能夠有將該商標(biāo)與他人的商標(biāo)相混淆的可能。
因此,判定實(shí)際損害的前提是對商標(biāo)性使用的判定。
(三)注意義務(wù)不應(yīng)是審判焦點(diǎn)
涉外定牌加工可被認(rèn)定是一種委托合同,對于加工方來說,其需要履行的義務(wù)是完成合同約定的委托加工服務(wù),而對委托方的商標(biāo)注意義務(wù)并不是主要義務(wù),同時(shí)也不是構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的絕對理由。因此,合理的注意義務(wù)僅為審判涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)案件時(shí)的輔助支撐點(diǎn),其在涉及已經(jīng)具有一定影響力的國內(nèi)注冊商標(biāo)案件中的所凸顯的意義更為重大。
四、結(jié)論
綜上所述,涉外定牌加工中使用商標(biāo)的行為是否構(gòu)成商標(biāo)性使用這一問題,應(yīng)被認(rèn)定為審判焦點(diǎn)。所以我們應(yīng)該加強(qiáng)對這一問題的研究,以此更有效地保護(hù)涉外定牌加工的合同雙方以及國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的合法利益,同時(shí)更有效地遏制不正當(dāng)競爭行為,更好地促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展。
參考文獻(xiàn):
[1]最高人民法院(2014)民提字第38號判決書.
[2]最高人民法院(2016)最高法民再339號.
[3]孔祥?。骸渡虡?biāo)法適用的基本問題》,中國法律出版社2014年版,第63頁.
[4]張偉君,魏立舟,趙勇:《涉外定牌加工在商標(biāo)法中的法律性質(zhì)——兼論商標(biāo)侵權(quán)構(gòu)成的判定》,《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2014年第2期.