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      論我國罪責(zé)刑相適應(yīng)原則的內(nèi)涵、現(xiàn)狀與出路

      2017-01-27 23:12:53陳繪宇
      法制博覽 2017年21期
      關(guān)鍵詞:罪責(zé)相適應(yīng)相濟(jì)

      陳繪宇

      四川大學(xué)錦江學(xué)院,四川 成都 620860

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      論我國罪責(zé)刑相適應(yīng)原則的內(nèi)涵、現(xiàn)狀與出路

      陳繪宇

      四川大學(xué)錦江學(xué)院,四川 成都 620860

      罪責(zé)刑相適應(yīng)原則是我國立法司法文明化、現(xiàn)代化的體現(xiàn),是我國立法司法不可或缺的一環(huán)。本文從傳統(tǒng)與現(xiàn)代的角度入手,對罪責(zé)刑相適應(yīng)原則的內(nèi)涵做一定的詮釋。

      罪責(zé)刑相適應(yīng)原則;問題;對策

      一、罪責(zé)刑相適應(yīng)原則的歷史發(fā)展演變

      罪責(zé)刑相適應(yīng)原則是構(gòu)成我國司法立法的十分重要的一點(diǎn)。從歷史的角度來講,罪責(zé)刑原則并不是從法律建立一開始就有的,而是在人類文明不斷完善與發(fā)展的進(jìn)程中產(chǎn)生的。

      無論是從我國還是從西方社會(huì)的角度來看,在古代都有同態(tài)復(fù)仇的做法。許多思想家先后提出了罪行均衡原則和刑罰個(gè)別化原則,即刑罰必須與行為人所實(shí)施行為的社會(huì)危害性相適應(yīng),造成多大的惡害就得受多重的刑罰[1]。例如老年人與正常的成年人的犯罪相比,他們的人身危險(xiǎn)性是不同的,不可一概而論。就以上兩個(gè)觀點(diǎn)來說,不管哪一方的觀點(diǎn)都有失偏頗。片面強(qiáng)調(diào)行為的危險(xiǎn)性,只會(huì)導(dǎo)致刑法適用的僵硬;而只看重行為人的人身危險(xiǎn)性卻忽略其社會(huì)危害性將會(huì)不利于人權(quán)保障和我國的社會(huì)穩(wěn)定。

      二、罪責(zé)刑相適應(yīng)原則的內(nèi)涵

      我國則融合了這兩方的觀點(diǎn),取其精華,去其糟粕,將其合并為罪責(zé)刑相適應(yīng)原則并列為刑罰總則的三大原則之一。這樣既避免了前者可能會(huì)導(dǎo)致的機(jī)械對立適用的僵硬性,又給法官一定的裁量權(quán),使其具有靈活性與原則性的統(tǒng)一。

      (一)我國罪責(zé)刑相適應(yīng)原則的涵義

      我國刑法理論是通過對犯罪本質(zhì)特征的描述來揭示犯罪的本質(zhì),即犯罪是嚴(yán)重危害社會(huì)、違反刑事法律規(guī)范而應(yīng)受刑罰處罰的行為[2]。所謂罪責(zé)刑,罪即行為人所犯下的危害性的行為,刑即是法律所賦予的該行為人所要承擔(dān)的刑罰。而罪責(zé)刑中的“責(zé)”則是連接“罪”與“刑”的一條不可或缺的橋梁。由于罪是決定刑的輕重有無的前提而又不是唯一的前提,就要需要責(zé)把罪與刑兩者協(xié)調(diào)統(tǒng)一起來,既要達(dá)到反應(yīng)行為的社會(huì)危害性的要求,又要體現(xiàn)出行為人的人身危險(xiǎn)性。我國刑法理論中的罪責(zé)刑相適應(yīng)原則即行為人所得的刑罰和承擔(dān)的刑事責(zé)任應(yīng)與其所犯罪行相適應(yīng),其基本要求通常表述為重罪重罰、輕罪輕罰、無罪不罰、罰當(dāng)其罪、罪責(zé)刑相當(dāng)[3]。由此可以得出結(jié)論,即決定該行為人刑罰輕重或有無主要是從犯罪行為與刑事責(zé)任兩個(gè)因素來作為參照。

      (二)罪責(zé)刑相適應(yīng)原則的功利性理解

      按照字面上的理解,行為人所受的責(zé)與刑,與其所犯的罪是相等的,即行為人的社會(huì)危害性與其所承擔(dān)的刑事責(zé)任相適應(yīng)。然而實(shí)際上這種大多數(shù)人所認(rèn)為的通俗的理解與罪責(zé)刑相適應(yīng)原則的應(yīng)有之義卻有著些許的出入。從大范圍的案件上來看,行為人所承擔(dān)的刑罰都要大于其行為危害性或是刑事責(zé)任。而這通常被理解為功利主義的體現(xiàn)。

      所謂罪責(zé)刑相適應(yīng)原則的功利性理解,即行為人的“刑”要大于其“罪”,是通過加大對行為人的處罰,將其犯罪成本提高而對犯罪有了更進(jìn)一步的打擊效果。更是為了防止行為人社會(huì)危害性的發(fā)展與擴(kuò)散,為了遏制其對其他社會(huì)主體做出不良的影響與模范作用。

      例如中國的打擊貪污受賄行動(dòng),在新刑法修訂以前,受賄貪污者只需自首并且上交贓款就可以免除處罰。這對于打擊犯罪活動(dòng)以及預(yù)防行為人再次實(shí)施犯罪都沒有任何的助力作用。而在97刑法頒布之后,不僅出現(xiàn)了一系列的針對貪污受賄的具體措施,加大了處罰力度,更是細(xì)化了法定、酌定情節(jié),賦予司法機(jī)關(guān)一定的裁量權(quán),對于打擊和遏制貪污受賄都起到了很大作用。

      假設(shè)行為人的社會(huì)危害性低,若單純的根據(jù)其危害行為定罪并給予其相應(yīng)的刑罰,那么等量的是其刑罰也會(huì)很低,這就在一定程度上縱容行為人的二次犯罪,甚至?xí)o周圍的社會(huì)獨(dú)立體造成一定的負(fù)面誤導(dǎo),對整個(gè)社會(huì)造成更大的危害。基于此,罪責(zé)刑相適應(yīng)原則的功利主義的運(yùn)用實(shí)際上對于打擊二次犯罪以及阻止犯罪傳播都起到了積極作用。

      (三)等量報(bào)應(yīng)和重刑主義

      罪責(zé)刑相適應(yīng)原則不等于等量報(bào)應(yīng)和重刑主義。等量報(bào)應(yīng)同字面上理解,即行為人實(shí)施多大的危害,觸犯多少刑條,就受多少的刑罰。這是一種從人性的角度出發(fā)很合理的理想化狀態(tài),也普遍為資產(chǎn)階級啟蒙時(shí)期的人們所接受。然而根據(jù)上文所講,此種狀態(tài)也有其弊端,基于打擊犯罪及特殊預(yù)防的目的,等量報(bào)應(yīng)的應(yīng)用范圍極少。在打擊犯罪及特殊預(yù)防的基礎(chǔ)上,罪責(zé)刑相適應(yīng)原則的功利性需要是不可或缺的,而這并不意味著罪責(zé)刑的天平要傾向另一個(gè)極端,即重刑主義。在某些時(shí)期,我國確實(shí)對某些罪的刑罰過重,其程度已經(jīng)超過了客觀限度,即超過了功利主義的需要與特殊預(yù)防的目的。由此產(chǎn)生的很大一個(gè)負(fù)面影響即為人們?yōu)榱嗽谕忍幜P下出于報(bào)復(fù)社會(huì)或是單純?yōu)榱恕皹贰钡男睦矶M最大的努力去造成破壞,這也就與重刑主義的原有目的背道而馳。

      而許多事例中可以看出,重刑主義或是等量報(bào)應(yīng)對于遏制和打擊犯罪并沒有預(yù)期中的效果。上文中的貪賄罪就是一個(gè)很好的例子,新刑法中對于貪賄罪設(shè)置了死刑,而在死刑設(shè)置之后貪賄罪的犯罪率并沒有下降,因?yàn)檎嬲龥Q定行為人犯罪決心的是刑罰的必然性而不是刑罰的輕重程度。即當(dāng)某種危害性行為鉆了法律的空子或是法律尚未將其定罪時(shí),行為人實(shí)施此種行為的幾率會(huì)加大。所以無論如何,功利主義從根本上與重刑主義是不同的。

      (四)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策

      寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策在我國的運(yùn)用最早可以追溯到西周時(shí)期,當(dāng)時(shí)強(qiáng)調(diào)禮刑并治,在對待不同類型的對象如老人、幼兒或殘疾人犯罪時(shí)定罪都展現(xiàn)了不同的態(tài)度,體現(xiàn)了寬嚴(yán)相濟(jì)的精神。

      我國的寬嚴(yán)相濟(jì)精神并不只是存于古代。在新中國成立后,在受到階級斗爭左傾思想的影響下,為打擊國民黨殘余勢力,中國政府提出了“懲辦與寬大相結(jié)合”政策且將其寫入舊刑法。十一屆三中全會(huì)后,考慮到當(dāng)時(shí)中國的狀態(tài),社會(huì)問題層出不窮導(dǎo)致整體治安情況下降,基于特定時(shí)期的需要,中央又提出了“嚴(yán)打”政策。21世紀(jì),我國各個(gè)方面發(fā)展?jié)u漸步入佳境,中央根據(jù)國情又提出了“寬嚴(yán)相濟(jì)”的刑事政策并一直沿用至今。

      寬嚴(yán)相濟(jì)是符合人性的也是符合我國政策的合理模式。不同于“懲辦與寬大相結(jié)合”,后者中“懲辦”與“寬大”的關(guān)系并不是五五分。而寬嚴(yán)相濟(jì)則適用于時(shí)代的個(gè)個(gè)方方面面,對不同的案例有著不同的適用性。不能說孰優(yōu)孰劣,這些政策都是在社會(huì)的不同發(fā)展階段根據(jù)當(dāng)時(shí)的社會(huì)實(shí)情所制定的,而寬嚴(yán)相濟(jì)則是在前述政策的基礎(chǔ)上總結(jié)經(jīng)驗(yàn)不斷發(fā)展完善來的。

      三、罪責(zé)刑相適應(yīng)原則運(yùn)用中的“不適應(yīng)”

      (一)立法上的不適應(yīng)

      由于功利主義性質(zhì)的罪責(zé)刑相適應(yīng)原則的運(yùn)用,導(dǎo)致法定刑中也有些許不妥當(dāng)?shù)牡胤健K^功利主義,就是法定刑要大于行為人的罪和責(zé),提高其犯罪成本,更有效地打擊犯罪[4]。目前我國對于某些罪行的定性并不統(tǒng)一,有的也不是很具體,導(dǎo)致各地區(qū)法院裁量幅度不一,自由裁量的彈性較大,許多犯罪人罪責(zé)刑不相適應(yīng)。例如貪賄罪,由于我國立法上對于該罪的裁量條款過于粗糙,造成的漏洞,這不僅是對犯罪人的無理縱容,更容易造成司法的腐敗,也是對法律精神的褻瀆。

      (二)法條之間不相適應(yīng)

      除上述的一些罪行法定刑裁量幅度過大外,法條與法條之間也有沖突的地方。例如我國法律規(guī)定,非法組織賣血罪最高可判5年,強(qiáng)迫他人賣血的最高可以將其定刑10年,且都有相應(yīng)的一定量的罰金作為處罰。但法條后面卻又規(guī)定,造成傷害后果的,適用故意傷害罪的法定刑。這就在裁量時(shí)造成一定不可避免的沖突了。若是非法賣血罪的話,最高判5年,但若是造成他人輕傷的話,則最高只能判3年且不需要交罰金。同樣的,如果是強(qiáng)迫他人賣血,最高法定刑為10年,但若是犯罪分子故意將被害人傷害為輕傷,那么就最高只能判3年且也不用交罰金。如此一來,此種矛盾極易造成犯罪分子為了得到從輕處罰,鉆法律的空子,在實(shí)施以上兩種罪后,又故意造成被害人輕傷。這與罪責(zé)刑相適應(yīng)原則嚴(yán)重不符。

      (三)相似或相同案件之間罪責(zé)刑不相適應(yīng)

      由于認(rèn)知者對于案件本身的了解有限,同一罪行,犯罪情節(jié)相似或相同的案件,在不同地方的法院所得到的裁決都會(huì)有所不同,量刑過重、過輕的行為都會(huì)發(fā)生。不同法官對于同一案件會(huì)有截然不同的看法與裁量,即便同一法官,對于同一罪行或相似案件的看法也會(huì)不一樣。

      而決定法定刑的裁量程度的另一重要因素便是整個(gè)國家當(dāng)時(shí)所處的狀態(tài)?;趪艺叩男枰?,對于同一罪行的裁量在不同時(shí)期也會(huì)有所不同。例如美國在911事件之后,嚴(yán)打恐怖分子活動(dòng),平時(shí)通常會(huì)被判無期徒刑的案例許多都被判了死刑。雖然這種做法是出于國家的狀態(tài)考慮,為了打擊恐怖活動(dòng)而需要的,是一種出于好的目的而行使的必要手段,然而這種手段從根本上破壞了罪責(zé)刑之間的平衡。

      四、我國罪責(zé)刑相適應(yīng)原則的出路

      (一)立法階段

      在立法階段,應(yīng)從法律的根本精神出發(fā),將社會(huì)危害性作為參照,制定詳細(xì)的罪與刑相對應(yīng)且彼此之間不沖突的法條。為了打擊犯罪以及預(yù)防犯罪負(fù)面影響的傳播,立法者應(yīng)讓潛在的犯罪人意識到犯罪的代價(jià)遠(yuǎn)超過其能帶來的主觀上的快感,此種要求就需有一定的功利主義的運(yùn)用,即刑大于罪。同時(shí)這種運(yùn)用不可超過理性的范圍造成刑極大的大于罪,變成了重刑主義。

      (二)司法階段

      作為主觀要件,應(yīng)根據(jù)犯罪人的態(tài)度處以相應(yīng)的懲罰,如故意大于過失,而自首等情節(jié)的行為人可以在一定范圍內(nèi)從輕處罰。

      在法條競合的情況下,同一行為有兩個(gè)法條對其有效,根據(jù)特殊法優(yōu)先于一般法的原則,按照特殊法處罰;在刑法對于某罪的規(guī)定內(nèi)容不合理或是理解有出入時(shí),應(yīng)根據(jù)法律為該罪行規(guī)定的法定刑確定構(gòu)成要件的內(nèi)容。

      加強(qiáng)審判組織的獨(dú)立性。我國審判現(xiàn)狀面臨的一大問題是,對于一個(gè)案件作出裁決的并不是一直處理這個(gè)案件的法官,而是不一直經(jīng)手案件甚至法律專業(yè)知識還不全面地審判委員會(huì)。有的案件內(nèi)容有關(guān)政府任職人員的犯罪,最后的判決由政府決定,有的案件甚至還要公檢法三機(jī)關(guān)協(xié)商決定。應(yīng)提高審判組織的獨(dú)立性水平,在案件審理時(shí)不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)組織和輿論的干涉。

      (三)執(zhí)法階段

      根據(jù)罪責(zé)刑相適應(yīng)原則,應(yīng)把行為人的改造情況作為參照,調(diào)整實(shí)際使用的刑罰,而出于預(yù)防行為人重新的犯罪的目的,對該行為人刑罰的調(diào)整主要由其人身危險(xiǎn)性的大小所決定。對于態(tài)度良好并積極改造自身的行為人,應(yīng)根據(jù)其實(shí)際狀況調(diào)整刑罰,以達(dá)到罪責(zé)刑的均衡。

      (四)法律之外

      法律也有其無法觸及或是照顧不到位的地方,不可能對所有的案例都作出百分百公正的裁決。對于程序合法然而事實(shí)上結(jié)果看起來不合理的案子,只能給受害人予以相應(yīng)的補(bǔ)償。這并不是法律的不公所得的錯(cuò)誤,而是為了適用法律所不可避免的,國家也只有盡最大力量去補(bǔ)償受害人,以此來保持罪責(zé)刑相適應(yīng)原則的根本之精神。

      [1]王秀芳.罪責(zé)刑相適應(yīng)原則之蘊(yùn)涵[J].山西省政法管理干部學(xué)報(bào)(法學(xué)研究),2005,3,18(1):13.

      [2]陳忠林主編.刑法(總論)[M].北京:人民大學(xué)出版社,2003.68.

      [3]高銘暄主編.刑法學(xué)[M].北京:北京政法大學(xué)出版社,1999.40.

      [4]趙秉志.論罪責(zé)刑相適應(yīng)原則[J].鄭州大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版),1999,9,32(5):56.

      D

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      2095-4379-(2017)21-0102-02

      陳繪宇(1996-),女,江蘇蘇州人,四川大學(xué)錦江學(xué)院,英語專業(yè)本科在讀。

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