王良琴
(510627 廣東理治律師事務所 廣東 廣州)
死緩罪犯限制減刑制度的不足與完善
王良琴
(510627 廣東理治律師事務所 廣東 廣州)
隨著《刑法修正案》(八)的實施,對部分判處死緩的罪犯限制減刑,延長其實際服刑期,為死緩制度注入了新內(nèi)容,使死緩制度更趨完善,同時也使我國的刑罰制度發(fā)生了重大改革。
但死緩罪犯限制減刑制度尚處于司法實踐的探索期,其還存在一些不足之處。本文即嘗試通過對其不足之處進行論述,同時提出完善的建議,以期對該制度的發(fā)展有所裨益。
死緩;限制減刑;刑法
死緩罪犯的減刑制度,是死緩制度的核心組成部分。自《刑法修正案》(八)確立罪犯限制減刑制度以來,死緩制度的內(nèi)容得到了進一步充實。
任何一種制度,都存在進一步完善的空間。隨時死刑限制減刑制度的實施,其存在的不足之處也日益顯現(xiàn)。這些不足,主體體現(xiàn)在司法解釋與立法表述相沖突、適用范圍過窄、法官自由裁量權過大等。本文即嘗試通過對該制度的上述不足進行論述,同時提出完善的建議。
《刑法》第五十條對死緩罪犯限制減刑作出了規(guī)定,該條的內(nèi)容包含兩款。
第一款的內(nèi)容為:判處死刑緩期執(zhí)行的,在死刑緩期執(zhí)行期間,如果沒有故意犯罪,二年期滿以后,減為無期徒刑;如果確有重大立功表現(xiàn),二年期滿以后,減為二十五年有期徒刑;如果故意犯罪,查證屬實的,由最高人民法院核準,執(zhí)行死刑。
第二款的內(nèi)容為:對被判處死刑緩期執(zhí)行的累犯以及因故意殺人、強奸、搶劫、綁架、放火、爆炸、投放危險物質(zhì)或者有組織的暴力性犯罪被判處死刑緩期執(zhí)行的犯罪分子,人民法院根據(jù)犯罪情節(jié)等情況可以同時決定對其限制減刑。
第一款是關于死緩罪犯在緩期執(zhí)行期間的表現(xiàn)不同而給予不同處理的規(guī)定。對第二款也就是死緩罪犯的限制減刑的理解、解釋和適用,應當在第一款規(guī)定內(nèi)容的進一步延伸。換言之,該條第二款的內(nèi)容,同樣應當是對死緩考驗期結束后,對被執(zhí)行人減為自由刑(無期徒刑或有期徒刑)的同時,是否在執(zhí)行期間對其減刑進行限制的內(nèi)容。
但是,《最高人民法院關于死刑緩期執(zhí)行限制減刑案件審理程序若干問題的規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)卻顯然與《刑法》上述條文相沖突。根據(jù)該規(guī)定,人民法院應在審判(一審、二審或復核)階段,在判決被告人死緩的同時,對其宣告適用限制減刑。司法實踐中,有一些地方人民法院已經(jīng)在審判階段對判處死緩的罪犯適用限制減刑。
這也就構成了《規(guī)定》的司法解釋與《刑法》的立法表述在限制減刑適用程序上的沖突。這個沖突表現(xiàn)在,人民法院對被判處死緩的罪犯作出限制減刑,應當在審判階段與定罪量刑一并考慮并作出判決,還是在死刑緩刑考驗期結束后,服刑罪犯沒有故意犯罪的情形下,人民法院在對其減為無期徒刑或有期徒刑時作出裁定呢?
筆者竊認為,人民法院對死緩罪犯決定限制減刑,應當在審判階段與定罪量刑問題一并考慮并作出判決。具體理由是:
一方面,在審判階段一并考慮并解決限制減刑的問題,可以對因限制減刑所產(chǎn)生的爭議通過二審程序、死緩復核程序等監(jiān)督程序加以解決。如果將該問題留置至死緩減為無期徒刑或有期徒刑的階段,當事人對于決定自己命運的過程喪失了基本的話語權,不能以積極參與的方式影響結果,更談不上聘請律師維護自己的權利,同時檢察機關也無法對法院實施較為有效的監(jiān)督。
另一方面,依據(jù)《刑法》的規(guī)定,人民法院決定對判處死緩的被告人限制減刑,應當根據(jù)“犯罪情節(jié)等情況”決定。犯罪情節(jié)在判決被告人犯罪成立,判處死緩時,都應當已經(jīng)查清。因此,在審判階段一并解決限制減刑的問題,條件上比較成熟。而死緩減為自由刑階段,主要取決于罪犯在緩期執(zhí)行期間的改造表現(xiàn),而與當初的犯罪情節(jié)沒有關系了。
如果“限制減刑應于審判階段中與定罪量刑問題一并解決”的觀點值得借鑒,那么,筆者認為應對《刑法》的條文作適當修改,將現(xiàn)行《刑法》第五十條第二款置于第四十八條之后,作為第四十八條第二款,而原第二款作為第三款?;蛘?,將《刑法》第五十條第二款置于第四十八條之后,作為“第四十八條之一”。
根據(jù)《刑法》規(guī)定,如前所述,被限制減刑的死緩罪犯,包括三類,一是被判處死緩的累犯,二是因故意殺人、強奸、搶劫、綁架、放火、爆炸、投放危險物質(zhì)被判處死緩的犯罪分子,三是實施有組織的暴力犯罪被判處死緩的犯罪分子。這樣,就把大多數(shù)類型的犯罪排除在限制減刑的適用之外。而事實上,大多數(shù)類型的犯罪,都存在判處死刑太重而判處死緩過輕的情況。
有一種觀點認為,貪污受賄類犯罪應納入限制減刑的范圍。主要理由是,當前我國正處于社會轉(zhuǎn)型時期,貪污賄賂類的犯罪呈高發(fā)態(tài)勢,涉案金額不斷創(chuàng)下新高,其社會危害程度已超過嚴重的自然性犯罪。同時,多數(shù)貪官主觀惡性較大,只想以權謀私、以權謀利,不僅使國家遭受巨大經(jīng)濟損失,而且使民眾對政府喪失信心,其社會危害性可見一斑。
筆者對上述觀點表示贊同。根據(jù)《刑法》第三百八十三條(注:《刑法修正案》(九)公布前)的規(guī)定,貪污或受賄金額在10萬元以上,情節(jié)嚴重的,即可判處10年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑。但在司法實踐中,很多官員涉案金額數(shù)百萬元、數(shù)千萬,甚至上億元,也很少被判處死刑。可以說,對于貪污受賄類的案件,“重罪輕判”的現(xiàn)象已成為當前令人詬病的話題。立法機關沒有利用這次刑法修正的契機,通過死緩罪犯的限制減刑來彌補這一法律不足,著實令人頗感遺憾。此外,“限制減刑”應當要體現(xiàn)出鮮明的現(xiàn)實針對性。就當下而言,最有能力利用法律的漏洞或制度缺陷的,頻繁地獲得減刑甚至假釋“待遇”的,相當一部分正是貪污賄賂類罪犯。一些貪腐金額巨大的官員,一旦免于被判處死刑立即執(zhí)行,便迅速能想到辦法,進一步獲得減刑,最終再通過假釋而免于實際服刑。可以說,不限貪污受賄的“限制減刑”,在現(xiàn)實意義已經(jīng)打了折扣。所幸的是,《刑法修正案》(九)規(guī)定,對于貪污、受賄類罪犯,人民法院根據(jù)其犯罪情節(jié)等情況,可以同時決定在其死刑緩期執(zhí)行二年期滿依法減為無期徒刑后,終身監(jiān)禁,不得減刑、假釋。這一規(guī)定,彌補了《刑法修正案》(八)的不足。
應當被列入“限制減刑”范圍的而未被列入的,不僅僅是貪污賄賂類犯罪。筆者甚至認為,凡是法定刑包含死刑的犯罪,都應當被列入限制減刑的適用范圍。理由是:如果說死緩是在死刑(立即執(zhí)行,下同)和無期徒刑之間構筑了一個緩沖帶,讓被執(zhí)行死刑的人數(shù)大幅減少,同時又保證了刑罰的震懾力,發(fā)揮了死緩這種我國特有的刑罰制度的積極作用的話,死緩罪犯的限制減刑則是該制度的進一步充實和完善。雖然,死緩和死緩限制減刑都不是我國刑法規(guī)定的獨立刑罰種類,但它們在事實上構成了我國“無期徒刑—死緩—死緩限制減刑—死刑”這樣一種由輕到重的刑罰梯次。限制減刑適用于判處死刑立即執(zhí)行過重的罪犯,但是判處死緩不限制減刑又過輕的罪犯。如果一種犯罪,一個罪名,在法定刑的設置上,已然規(guī)定了可以適用死刑,那么,它必定有適用死緩和死緩限制減刑的空間。因此,法定刑包含死刑的犯罪,都納入“限制減刑”的適用范圍,也就理所當然了
“限制減刑”不僅在適用犯罪類型上應當擴大,筆者甚至還有另一個想法,即把“限制減刑”所適用的刑罰種類,從死刑(緩期執(zhí)行)擴大到無期徒刑上去。也就是說,仿照死緩限制減刑制度,設立“無期徒刑限制減刑制度”,規(guī)定對于被判處無期徒刑的被告人,人民法院根據(jù)其犯罪情節(jié)等,也可以對其適用限制減刑。對于無期徒刑限制減刑的罪犯的最低實際服刑期,則可以規(guī)定為十五年。這樣,就會構成“無期徒刑—無期徒刑限制減刑—死緩—死緩限制減刑—死刑”新的重刑梯次。這種刑罰執(zhí)行制度的設置,第一,可以適當延長部分無期徒刑罪犯實際服刑期,使罪責刑更加相一致;第二,可以在死緩減少了死刑立即執(zhí)行的適用的基礎上,進一步減少死刑的適用;第三,可以取消更多的死刑罪名,并最終在制度和時機成熟時廢除死刑。
賦予法官一定的自由裁量權,這是司法實踐的必要。但一定程度上限制法官的自由裁量權,也是為大多數(shù)學者贊同的一個立法原則。《刑法》雖然明文規(guī)定了死緩限制減刑的適用犯罪類型,但“人民法院根據(jù)犯罪情節(jié)等情況可以同時決定對其限制減刑”的立法規(guī)定,無疑給法官的自由裁量權過大的空間。由于“限制減刑”的制度剛剛建立,尚處于探索方法和積累經(jīng)驗的階段,立法上只作一個原則性的規(guī)定。正因為此,筆者認為,應當完善相關制度,彌補立法過于原則的不足,給法官自由裁量給予必要的規(guī)制。
一是要強制自由裁量的裁判文書說理。對涉及死緩限制減刑的案件,要求法官在判決文書中,對證據(jù)的采信、事實的認定、法律的適用等定罪量刑的因素,必須給出充分且明確的闡述。案件的當事人及社會公眾,均可以通過查閱判決書的方式,對法官行使自由裁量權進行監(jiān)督,從而有效地避免法官自由裁量權濫用。
二是進一步加強案例指導制度。案例指導制度,對于規(guī)制法官自由裁量權,實現(xiàn)司法公正,發(fā)揮了積極的作用。由于死緩是由高級人民法院判決或復核的,筆者認為,各高級人民法院對于死緩限制減刑的適用,也應當以兩高的案例指導制度為依據(jù),做好指導性案例的遴選和發(fā)布工作,在管轄區(qū)域內(nèi)實現(xiàn)司法統(tǒng)一。最高院可以根據(jù)各級法院的案件總結材料,總結各級法院的審判經(jīng)驗,定期進行公布,統(tǒng)一全國的審判標準和尺度,在一定程度上制約法官的自由裁量權。
三是完善監(jiān)督機制。目前,我國對人民法院的監(jiān)督,已經(jīng)形成以權力機關、檢察機關、社會媒體、普通群眾為主體的體系,但仍須進一步加強和完善。權力機關、檢察機關、社會媒體、普通群眾行使監(jiān)督權的程序、范圍和途徑,都要有明確的文件予以規(guī)范。在內(nèi)部監(jiān)督上,應當建立健全以人民法院的院長、審判委員會、紀檢部門為主體的內(nèi)部監(jiān)督機制,讓法官既能有效行使自由裁量權,又能受到必要的制約和監(jiān)督。
死緩罪犯限制減刑制度,是我國當代立法者和法學專家,對刑罰論這一課題的不斷深入研究取得的新成果。由于該制度尚處于司法探索期,其暴露出在制度層面上的設置缺陷也就在所難免。對這一課題的研究,其意義在于:深入了解我國死緩限制減刑制度,發(fā)現(xiàn)其存在的不足與缺陷,并在此基礎上提出完善該制度的對策,以期能使該制度更好地發(fā)揮它的作用。
[1]黃偉明胡洪超著:《死緩制度起源新論》,煙臺大學學報(哲學社會科學版)》,2008年01期.
[2]張文著:《十問死刑——以中國死刑文化為背景》,北京大學出版社,2006年12月第一版.
[3]吳小東著:《死緩限制減刑的法律適用》,人民法院報.
[4]盧建平著:《“有組織的暴力性犯罪”辨析》,《國家檢察官學院學報》2012年01期.
[5]趙秉志主編:《刑法修正案(八)理解與適用》,中國法制出版社2011年版,157頁.
[6]李適時:《關于〈中華人民共和國刑法修正案(八)(草案)〉的說明》(2010年8月23日).
[7]全國人大法律委員會:《全國人民代表大會法律委員會關于〈中華人民共和國刑法修正案(八)(草案)〉修改情況的匯報》(2010 年12月20日).