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      知行合一:法學(xué)方法論的研習(xí)方法

      2015-11-14 18:47:56湯文平
      關(guān)鍵詞:判例方法論法學(xué)

      湯文平

      (暨南大學(xué) 法學(xué)院,廣東 廣州 510632)

      一、引 言

      法學(xué)方法是研究法學(xué)(或曰“法律應(yīng)用”)的方法,法學(xué)方法論又是有關(guān)法學(xué)方法的學(xué)問,在我國經(jīng)歷數(shù)代學(xué)人經(jīng)營,儼然已成顯學(xué)。然而,原本攸關(guān)踐履的知識門類一旦獨立成科,往往失其樸質(zhì),進而提出自己的方法自覺的要求。所以,我們在借重法學(xué)方法論探索法學(xué)研究方法之前,或就不能不問——怎樣研習(xí)法學(xué)方法論“這門學(xué)問”?

      現(xiàn)代西方哲學(xué)分析指出,知識可被劃分為“知道什么(Knowing What)”和“知道怎樣(Knowing How)”。相應(yīng)地,理論理性滿足于回答“是什么”,實踐理性則要追問“怎么做”。在法學(xué)方法論的研究中僅僅描述出若干方法品類“是什么”,不足以自許“懂方法”,這與在武庫里擺滿刀槍劍戟,搜盡天下拳譜,都不敢妄稱“會武功”是一樣的道理。本文倡導(dǎo)知行合一,并以“研習(xí)”為辭,目的就在于要強調(diào):法學(xué)方法論的生命在于實踐,在于操存習(xí)得。但是筆者也并不否認(rèn)學(xué)科分工為理論理性帶來了一定的合理性,也不否認(rèn),一定的“知”甚至還是有效、完滿的“行”的必要前提,對于懵懂直行之舉,反而深表懷疑。所謂“知為行之始,行乃知之成”,知行之間,常論常新,在本主題之下拈出“知行合一”四字以后,還有更多的內(nèi)容需要闡發(fā)。

      二、中庸之道

      純粹的理論研究可能會采取標(biāo)新立異、矯枉過正的策略。例如凱爾森的純粹法學(xué),要將實在法之外的其他因素全部掃除出法學(xué),而弗蘭克的現(xiàn)實主義法學(xué)則恰恰相反,在后者眼里,除了實在法不可靠之外,其他因素,甚至是一些非理性因素,都是影響法律決定的真實的存在。但是在斬釘截鐵地激烈言辭背后,卻又有他們自己也不曾忘懷的中庸之道。例如,作為法官的弗蘭克就遠(yuǎn)沒有他的理論那么激進,相反還是一個尊崇實在法的保守派;而凱爾森聲言“純粹”的只是法學(xué),至于法律卻大可以飽含各種政策,他甚至也從未放棄“原則—規(guī)則—案件”的法律秩序階層構(gòu)造機制,不過只是將此法律發(fā)現(xiàn)由法學(xué)排除到政治而已。此外還需警惕,為突出自己的創(chuàng)意,各家新說在總結(jié)對手的觀點、樹立批判的“靶子”時也常予取予奪。例如,后世學(xué)人多有為普赫塔這個概念法學(xué)“主要責(zé)任人”鳴冤的,因為普氏雖重概念,所持的卻并非概念法學(xué),所謂“概念法學(xué)”,不過是耶林根據(jù)論戰(zhàn)需要而樹立的靶子,普氏也便因此被揪出來做了替罪羊。更冤枉的還是,被再三批倒的概念法學(xué)之核心方法——建構(gòu)(這是耶林在“概念的天國”里一開篇就捏住不放的),不僅耶林常用,后世法學(xué)包括集大成的評價法學(xué),也至今蒙其恩澤。其他的例子如自由法學(xué)鳴屈說自己并非全然不顧實在法,利益法學(xué)巨子黑克一面堅拒概念法學(xué),一面抨擊自由法學(xué),一面還要辯白自己絕非實證主義法學(xué)。都是在“樹靶子”或“被樹靶子”之時呈現(xiàn)的學(xué)術(shù)眾生相。所有這些學(xué)術(shù)史實都在提醒人們,研習(xí)任一法學(xué)方法論學(xué)說,都既要洞察其優(yōu)點,也要明了反對理論的長處,“持其兩端,用其中于民”。具體說來,大概在如下幾個方面尤應(yīng)時時自省以中庸之道。

      其一,確定性與不確定性。完全依涵攝作板上釘釘?shù)耐评恚@種“概念法學(xué)”的觀念確實沒有市場了。哈特將案件區(qū)分為簡單案件和復(fù)雜案件,前者仍可以高度的確定性推理,后者的確定性則幾乎無望。德沃金對于后面那些復(fù)雜案件提出較為樂觀的見解,認(rèn)為哈特僅看到規(guī)則,而沒有看到更一般的原則,在原則之下幾乎沒有不被覆蓋的案件,但是最終仍要訴諸希臘神話里的大力神。這是在確定性方向所做的努力,而在另一個相反方向,又有觀點提出,即便是哈特所指的簡單案件也沒有確定的推理??挤蚵赋觯魏瓟z的演繹推理,在演繹、歸納、逆推和類推共同組成的法律發(fā)現(xiàn)的結(jié)構(gòu)中,只是侍女,類推才是國王,任何案件的處理都不可或缺。而類推恰恰是不確定的。拉倫茨等人對這種泛類推的做法提出了不同看法,認(rèn)為除了法外續(xù)造,其余部分還是以堅持確定性為宜。但是動態(tài)系統(tǒng)論和論題學(xué)所接受的不確定性可能比考夫曼還有過之而無不及。考夫曼在其名著《類推與“事物本質(zhì)”》第二版中倒也承認(rèn),第一版所主張的類推泛化不妥,在刑法上仍要堅持罪刑法定及禁止類推。但是他拒絕修正該著的本文,而只是在后記里表達了上述觀點,這種做法本身就值得深思。也許意味著,某些對于法治文明具有插紅旗意味的教條不容抹殺,但是理論在暗地里松土、挖墻的工作卻從沒有停頓,這種略帶“陽奉陰違”色彩的做法,難免無法言傳的尷尬,而只能由后之研習(xí)者去意會了。

      另外值得留意的是,針對考夫曼賦予演繹的侍女地位,阿列克西代為提出了抗議,而認(rèn)為演繹推理仍屬重要的協(xié)調(diào)性因素,他旋又增添了一個“權(quán)衡(Abw?gung)”,從而與德沃金的原則理論相嫁接而更顯精細(xì)。

      綜合以上情況可知,基本的趨勢是承認(rèn)徹底的確定性只是幻想,甚至在傳統(tǒng)的簡單案件中也看出了不確定性,但是這種對于不確定性廣泛存在的認(rèn)知,并沒有導(dǎo)致放棄對確定性的追求,而是以更細(xì)致精到的方法去盡可能地消除不確定性。易言之,當(dāng)前之所以“確定性死亡”的呼聲日益高漲,不是因為原本確定的突然變得不確定了,而是人們的認(rèn)知水平提高,從而在相同的事務(wù)中看出更多的不確定性,隨之其應(yīng)對水平也相應(yīng)地提高,所以此時整體的確定性水平實際上不降反升。在這個嬗變過程中,涵攝(演繹)就像坐在過山車上,時沉?xí)r浮,耐人尋味。茨威格特、克茨曾略帶譏諷地指出,法官在經(jīng)歷一番論證的煎熬之后,不能不刪繁就簡、舉重若輕地向受眾給出一個“雄辯的”答案。人們常說修辭就是說服人接受不確定性事物的技巧,假如法律推理果真無可避免不確定性的話,演繹或許是最不可缺的“修辭”。當(dāng)然在此之外,阿列克西從法律本身的性質(zhì)出發(fā)賦予演繹協(xié)調(diào)性意義,也是在理性層面對它正面價值的闡發(fā),值得認(rèn)同。

      結(jié)合本國實情,并遵循中庸之道,我國法學(xué)方法論研習(xí)仍應(yīng)側(cè)重于確定性的規(guī)范構(gòu)造,但是對于不確定性因素又應(yīng)知之、進而利用之。例如在民法領(lǐng)域,還應(yīng)堅持完成請求權(quán)基礎(chǔ)體系的建構(gòu)工作,這是該領(lǐng)域順利開展涵攝工作的基礎(chǔ)。但是針對先合同協(xié)議、批準(zhǔn)生效合同、承包經(jīng)營戶家庭所有等疑難問題,除了要件—效果式的請求權(quán)基礎(chǔ)規(guī)范構(gòu)造模式,還要留意動態(tài)系統(tǒng)論、論題學(xué)等要素—效果構(gòu)造模式的啟發(fā)價值。

      其二,法源的單一與多樣。法源的廣狹是法律發(fā)現(xiàn)的前提性問題。其中最關(guān)鍵的爭議焦點在于,判例是否法源。大陸法系的典型觀點認(rèn)為應(yīng)嚴(yán)守權(quán)力分立原則,法源不包括判例。但在實務(wù)及學(xué)理上卻又不得不承認(rèn)判例具有“事實上的拘束力”(Tatsaechliche Wir kung)。一種為判例謀取正式法源地位的思路是借習(xí)慣法的名目暗度陳倉。習(xí)慣法在前法典時代地位顯赫,而在現(xiàn)代法上已經(jīng)完全邊緣化了,法院判例被認(rèn)為是發(fā)現(xiàn)習(xí)慣法的主要來源。但是絕大部分判例(甚至穩(wěn)固的持續(xù)性判例)畢竟遠(yuǎn)遠(yuǎn)達不到習(xí)慣法的規(guī)格。菲肯斯切爾干脆聲稱,唯有最終適用于待決案件的個案規(guī)范才是真正的法源,這個個案規(guī)范則是在制定法、判例和案件事實之間穿梭往還的結(jié)果。菲氏上述觀點與現(xiàn)實主義法學(xué)頗有相通之處,后者也認(rèn)為最終解釋適用的人才是真正的“立法者”。依此思路,判例法的法源地位似乎沒有疑義,但是在當(dāng)下判決做出之前剛剛形成的個案規(guī)范與此前原有的判例其實完全不同,此判例已非彼判例也。所以這條思路仍難竟全功。

      承認(rèn)判例拘束力,關(guān)系到同案同判的實現(xiàn),關(guān)系到法律穩(wěn)定性和進化力的互濟、共榮,已經(jīng)成為當(dāng)代法治的共識。之所以仍要在“事實”拘束力和“規(guī)范”拘束力之間穿鑿附會,咬文嚼字,很主要的原因是要維持司法在立法面前的謙抑態(tài)度。這是一種法教義學(xué)智慧的表現(xiàn),本來就暗合于中庸之道,應(yīng)受珍惜。我國目前正在建設(shè)案例指導(dǎo)制度,除此之外,最高人民法院于2013年6月建立起“中國裁判文書網(wǎng)”,宣布未來該院裁判文書基本上將悉數(shù)公開于該網(wǎng)站,中國特色的判例制度正在發(fā)生。在法學(xué)方法上應(yīng)拓展對法源的認(rèn)識,將之?dāng)U張及于判例,以接應(yīng)其悄然發(fā)生的趨勢。但是也要尊重官方宣傳口徑對境外判例制度的慎重或遲疑態(tài)度,畢竟比較法及學(xué)術(shù)史經(jīng)驗已經(jīng)無數(shù)次證明,判例的實際法源地位不是口頭宣示出來的,而是千百法律人實干出來的,而且在此實干的同時,司法官方在口徑上保持謙抑,會有綜合性的良好效應(yīng)。

      法源論上的第二個焦點是學(xué)說有沒有法源地位。幾乎沒有任何學(xué)說宣稱自己躋身法源之列。在前法典時代,注釋法學(xué)派和歷史法學(xué)派最權(quán)威的教科書是出庭必備的,后者還取得了法學(xué)實證主義的地位,但是即便是薩維尼這樣的巨子也只是自許從民族精神之中“發(fā)現(xiàn)”法律,而絕非創(chuàng)制法律。這種教義學(xué)謙抑態(tài)度與英國法官自稱發(fā)現(xiàn)法律一樣,其實很大程度上也是一種韜光養(yǎng)晦的策略。因為薩維尼同時宣稱法學(xué)家乃是民族精神的代言人,其中最權(quán)威的精英自是法律帝國無可爭議的王侯(“法學(xué)家法”傳統(tǒng)的淵源)。進入法典化時代之后,法律實證主義思潮放逐了學(xué)說,法典評注一度被禁止。即使在此等禁令被遺忘之后很久,關(guān)于立法修訂一個字整個法學(xué)藏書即淪為廢紙的指責(zé)仍讓廣大學(xué)者汗顏不已。但是人們切莫忽視,大陸法系的學(xué)說從未忘記過“代圣人立言”的使命。德國民法典之父溫德沙伊得在起草法典之始就說過,法典只是法律溪流中的一朵浪花,它只是整理而非取代教義學(xué)成就。受此“浪花說”的激勵,學(xué)說很快從法律實證主義的打擊之下復(fù)原,與判例合謀從法典內(nèi)部發(fā)動了“政變”:大量法典里沒有的東西以習(xí)慣法的面目堂而皇之地躋身法源,例如民法中的積極侵害債權(quán),而更多的法典條文則被學(xué)說和判例以“客觀目的論”的名義修改得面目全非。其效果是以“茍日新,又日新,日日新”的法教義學(xué)隱蔽地開展著“再法典化”事業(yè),從而使死的法典在一日千里的社會生活面前應(yīng)對無窮。其物象正如溫德沙伊得所言——法律的溪流。

      學(xué)說與判例上述合謀是以雙重通說機制為原理的。其中判例通說主要體現(xiàn)為持續(xù)性判例和習(xí)慣法,既有依靠知識權(quán)威“說服”的成分,也有仰仗審級政治權(quán)威“壓服”的成分。在一個成熟的法域,法學(xué)應(yīng)密切關(guān)注判例的動態(tài),從中發(fā)現(xiàn)新的法教義學(xué)問題,并以寬廣視野呈現(xiàn)持續(xù)性判例立場和習(xí)慣法立場,然后再對此立場加以評論。當(dāng)學(xué)說對判例立場持不同意見時,學(xué)說應(yīng)通過自己內(nèi)部不斷的商榷形成學(xué)術(shù)通說,并借助體系書、評注書、判例評論等體裁不間斷地批判,與判例通說相爭衡,直至說服之或為之所說服。在此過程中,將匯聚多數(shù)案例,勾勒出判例立場的變遷,其背后又將隱藏有大量的訴訟參與人、各參與人的利益沖突以及冷眼旁觀的學(xué)人。

      大陸法系人們常說,現(xiàn)行法要從近三十年的法學(xué)文獻中去尋找。這些文獻自然離不開學(xué)說。法典化之后,人們不再攜帶潘德克吞教科書出庭,但是他們攜帶評注,在德國,融匯立法、學(xué)說、判例的帕蘭特(Palandt)評注,為法律發(fā)現(xiàn)提供了現(xiàn)實淵源。我國當(dāng)前尤應(yīng)重視前述雙重通說機制的構(gòu)建,要借助先進的法學(xué)方法論設(shè)置對話規(guī)則,早日打造成體系的學(xué)術(shù)通說和判例通說,為法律發(fā)現(xiàn)提供可靠淵源。鑒于法典化必定在一大段時期之內(nèi)將禁錮法學(xué)創(chuàng)新思維,或許還要考慮,在最終法典化之前不妨先經(jīng)歷一段“法學(xué)實證主義”的階段,依靠理性的智識權(quán)威形成中國氣派的“歷史法學(xué)”,本土滋生的“法律的溪流”。屆時,中國特色的典范性法典,或會像溪流之中自然泛起的浪花,降臨世間。

      其三,實然與應(yīng)然的分離與融合。法學(xué)上有很多類似的對極思維結(jié)構(gòu),例如實然與應(yīng)然、存在與當(dāng)為、事實與規(guī)范、描述與判斷等等,在法學(xué)研究中會形成一些路線之爭。

      法學(xué)方法論上可能首先要關(guān)注,法律推理之中事實認(rèn)定和規(guī)范發(fā)現(xiàn)的對立。在司法三段論里,大前提是規(guī)范的“屬地”,小前提則關(guān)乎案件事實。但是自恩吉施以來,法學(xué)方法深受哲學(xué)詮釋學(xué)的啟發(fā),發(fā)現(xiàn)上述經(jīng)典三段論的劃分并不可信,從而轉(zhuǎn)向法律詮釋學(xué)循環(huán)——在案件事實和規(guī)范之間穿梭往還。這也反映到了規(guī)范結(jié)構(gòu)之中。規(guī)范結(jié)構(gòu)模式即要件—效果模式,其要件事實卻多為牽涉價值判斷者,并不是純粹事實。所以日本晚近風(fēng)行于法學(xué)教育的要件事實論,將事實問題和價值判斷問題的主張、舉證責(zé)任冶于一爐,以請求—抗辯為展開的經(jīng)緯,全面模擬訴訟攻防過程,迅速取得了成功。這一經(jīng)驗在我國引入請求權(quán)方法時或應(yīng)考慮兼容。

      其次是立法論研究和法解釋論研究的對立。因立法活動頻仍,我國法學(xué)一向以立法者之智囊自許,言必稱法律當(dāng)如何如何。近年來法解釋論研究逐漸成為自覺,成果日益豐碩,這是極為可喜的。但是也要看到,立法論與解釋論本就應(yīng)該均以現(xiàn)行法及完整的法教義學(xué)體系為根基和出發(fā)點,并非完全對立,而是同氣連枝的。所以更精確地說來,此前法解釋論的成就,主要不在于界分了與立法的不同任務(wù),而在于自覺建構(gòu)法教義學(xué)體系,從而為未來研究(包括立法論研究)打下了基礎(chǔ)。此外,當(dāng)代法學(xué)方法論學(xué)說如動態(tài)系統(tǒng)論甚至宣稱,其研究非立法論亦非解釋論,而是一種說服性研究。其他如法論題學(xué)也有消解兩路研究壁壘的功效。至于法經(jīng)濟學(xué)等一般所謂法律實證研究方法,雖自稱關(guān)注的是事實、實然,但對于法律改變的推動實不亞于從法教義學(xué)出發(fā)的立法論研究,銳意沖決實在法羅網(wǎng)的現(xiàn)實主義法學(xué)即為明證。除了這些本身難以截然分?jǐn)嗔⒎ㄕ摗⒔忉屨摰牡胤街?,我國法制發(fā)展目前所處的階段對這一組對立的柔化也有自己的要求。以民法為例,單行法雖已基本完備,民法典卻尚未成功,立法技術(shù)及法學(xué)水平也正在不斷提升之中,此時若過于固守所謂解釋論,使民法學(xué)過早地“實證化”,實乃故步自封。不如二者并重,而均以法教義學(xué)體系為據(jù),如此,即便是立法論的成果,也可能提前通過法律續(xù)造融入于法教義學(xué)之中,而后在立法中再次接受揀選。這是一個更有效、也更安全的研究進路,與前述“法學(xué)實證主義”的建議也是相通的。

      中庸之道的術(shù)語雖出自于傳統(tǒng)文化,卻是當(dāng)代法學(xué)與傳統(tǒng)禮學(xué)共享的智慧。因此我們才能觀察到,不僅古代儒者為“允執(zhí)厥中”念茲在茲,當(dāng)今法學(xué)通說代言人也多是溫德沙伊得那種擅長博采眾長、折中權(quán)衡之人,長于摧陷廓清的耶林之流,只能甘拜下風(fēng)。為法律實踐而研習(xí)法學(xué)方法論,中庸之道也應(yīng)一以貫之。

      三、系統(tǒng)思維

      本文所談的系統(tǒng)思維與法理學(xué)界對于法學(xué)方法論的體系化工作著眼點不同。后者大約涉及兩個維度,其一是考察法學(xué)方法論在基礎(chǔ)法學(xué)總體上的地位,就像剝筍一樣剝到最后,發(fā)現(xiàn)法學(xué)方法論已所剩無幾,還要在法學(xué)方法論和法認(rèn)識論、法學(xué)方法論和法律方法論之間糾纏不休。第二個維度的體系化工作似是我國法理學(xué)所固有的,大致將法學(xué)方法論劃分為哲學(xué)上的、一般法學(xué)上的、部門法學(xué)上的方法論等等多個層次,并有兩層說、三層說、四層說等等不同主張。如上體系化思維對于經(jīng)營學(xué)科門類自然有用,與實踐卻似較為隔膜。尤其是第一維度或許還與知行合一背道而馳,如果嚴(yán)格按照上述剝筍法,上文所思的不少問題恐怕都算不上什么方法論問題。然而矚目現(xiàn)行法運行的法理學(xué)無論被剝離為幾多筍葉,法學(xué)方法論都是它進入實踐的端口。所以精極于法律實務(wù)的法理學(xué)家盧埃林說:現(xiàn)實主義法學(xué)除了方法論沒有別的。也許,站在知行合一的立場上,面對為區(qū)分而區(qū)分的法學(xué)流弊,應(yīng)重溫古人的教誨——“析之者愈精,而逃之者愈巧”。

      鑒此,這里的系統(tǒng)思維不關(guān)注上述兩個維度的分析,而是要在法律運行的整個系統(tǒng)之中探討法學(xué)方法論的體系化問題,它所涉及的系統(tǒng)既有社會生活這樣一個極大的現(xiàn)世系統(tǒng),也有法律系統(tǒng)這樣一個制度性系統(tǒng),甚至每一個自成體系的方法論學(xué)說也可以成其為自在的系統(tǒng)。采取這一思維來研習(xí)法學(xué)方法論有這么一個好處,即避免被學(xué)說所淹沒,而迷失其本來的目標(biāo)。經(jīng)我國法理學(xué)及部門法學(xué)群策群力,方法論學(xué)說引介工作已經(jīng)取得很大成績。但是文獻積累帶來的信息增量同時也是思維的負(fù)擔(dān),很容易使人在信息爬梳中不能自拔,利用信息習(xí)得技藝的本來目的反遭遺忘。此處提倡的系統(tǒng)思維,不是一入手即要求信息爬梳層面的系統(tǒng)化,而是瞄準(zhǔn)方法論學(xué)說的目標(biāo)系統(tǒng),對于法律運行的環(huán)境及法律制度、法教義學(xué)體系一一系統(tǒng)化,然后就方法論任何一鱗半爪的涉獵,都可以融入上述目標(biāo)系統(tǒng)而發(fā)揮其功用。方法論學(xué)說琳瑯滿目,各擅勝場,幾乎不可能一入手就遍觀各說,提綱挈領(lǐng)。如果有人這么做的話,很可能耽擱部門法研究的本來任務(wù),將方法論治成玄學(xué),最終的結(jié)果還是緣木求魚。所以法學(xué)方法論的研習(xí)只能邊學(xué)邊用,此時如果沒有對目標(biāo)系統(tǒng)的觀照而偏執(zhí)某說,難免一葉障目,誤入歧途。相反,假如有了這個系統(tǒng)思維,則在一鱗半爪均發(fā)揮整體功用之余,也可以較快地梳理出各方法論學(xué)說之間的體系關(guān)聯(lián)來。

      生命體系統(tǒng)都具有封閉性,它與環(huán)境之間雖有互動,但是只要它“活著”,就必定是在一個相對封閉的系統(tǒng)之中按照自己的內(nèi)在規(guī)律來應(yīng)對環(huán)境帶來的影響。最簡單的生活常識的印證是,讓魚蝦蟹活著是使之“保鮮”的最好辦法,因為此時環(huán)境里的溫度、細(xì)菌等因素與活體的系統(tǒng)之間有一道天然的屏障,一旦它們死亡,屏障瓦解,系統(tǒng)內(nèi)在的應(yīng)對機制也已崩潰,保鮮只能寄望于環(huán)境的自律。這種生化系統(tǒng)學(xué)的智慧給法學(xué)系統(tǒng)的認(rèn)識帶來了極大啟發(fā),所以盧曼提出,法律系統(tǒng)是“規(guī)范上封閉,認(rèn)知上開放”的系統(tǒng)。法律在運行過程中形成了有生命的系統(tǒng),在應(yīng)對環(huán)境提出的挑戰(zhàn)時也有其內(nèi)在的機制。例如前述民法領(lǐng)域的請求權(quán)方法,形成完整的請求權(quán)基礎(chǔ)體系,每一個請求權(quán)規(guī)范鏈條都在不同環(huán)節(jié)設(shè)置了“關(guān)鍵詞”,在應(yīng)對待決案例時,以事實涵攝進規(guī)范鏈條,在以上不同環(huán)節(jié)一一詢問“合法抑或非法”,最后回答有無請求權(quán),從而給出判決,給予環(huán)境以回應(yīng)。此處已經(jīng)兼具了系統(tǒng)的封閉和開放,但是此處的開放還只是規(guī)范與(環(huán)境輸送)事實的互動機制而已,對系統(tǒng)的封閉性幾無實質(zhì)的觸動。另一個對系統(tǒng)封閉性影響更大的開放,潛藏在上述某些環(huán)節(jié)涵攝失靈之時,針對這種情形有學(xué)說主張,要以原則、原理引入內(nèi)部體系,尋求內(nèi)在的利益和價值脈絡(luò),來回答當(dāng)前個案之下的正義問題。動態(tài)系統(tǒng)論及論題學(xué)于此都有解構(gòu)體系的趨向,尤其是后者更明確反對體系,只問“此時此地正義為何”。拉倫茨、卡納里斯等人認(rèn)為應(yīng)將其影響范圍限定于法律不確定的領(lǐng)域。筆者認(rèn)為,除了在來源處一開始限定其影響范圍,對于納入其范圍而采用動態(tài)結(jié)構(gòu)或開放論題結(jié)構(gòu)時,也要在借此解決個案正義之后,仍回歸于體系,盡可能借助體系的力量求得平等的正義。這對于法律系統(tǒng)作為一個“活體”發(fā)揮系統(tǒng)效應(yīng)意義重大。

      以上系統(tǒng)開放之后封閉性的回歸過程,涉及了所謂外部體系和內(nèi)部體系。所謂外部體系主要是概念體系,內(nèi)部體系則是原則、原理體系。有觀點認(rèn)為原則及概括條款、其他不確定性條款都是系統(tǒng)開放處,為系統(tǒng)和環(huán)境提供了互動空間。鑒于除數(shù)字型條款之外,完全確定者少之又少,所以上述限定不可信,而應(yīng)在更多的環(huán)節(jié)對系統(tǒng)開放性保持敏銳,同時又要再次提醒,系統(tǒng)開放之后還當(dāng)重歸封閉。內(nèi)部體系中涉及諸原則,以民法為例,有不同基本原則或價值之說,在此局部仍應(yīng)注意價值系統(tǒng)封閉性和開放性的平衡。

      就法律系統(tǒng)自身規(guī)定性的建設(shè)而言,概念法學(xué)、分析法學(xué)等以其各自的面目充當(dāng)著基礎(chǔ)性方法,依此等方法所獲得的成就是當(dāng)代法學(xué)的根基,其后無論是表彰還是批判,都不能不附麗于此。假如不能認(rèn)識到這一點,而迷惑于后起的批判性方法學(xué)說,以為批倒即可了事,那么就永遠(yuǎn)沒有根據(jù),只是法學(xué)流寇。其后法律經(jīng)濟學(xué)是法律系統(tǒng)與經(jīng)濟系統(tǒng)耦合的觀測裝置,自然法學(xué)是法律系統(tǒng)與道德倫理系統(tǒng)耦合的觀測裝置,實證主義法學(xué)是法律系統(tǒng)與政治政策系統(tǒng)耦合的觀測裝置,法社會學(xué)、法史學(xué)、比較法學(xué)也莫不如此,既可以指向某一個學(xué)科門類,也可以被視作從法律系統(tǒng)耦合其他系統(tǒng)的方法論裝置。這也像哲學(xué)家的法哲學(xué)和法學(xué)家的法哲學(xué)問題一樣,這些耦合裝置往往兼跨不同學(xué)科,當(dāng)它的目標(biāo)偏離了法教義學(xué)系統(tǒng)功能的實現(xiàn),也就有可能轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟學(xué)家、倫理學(xué)家、歷史學(xué)家等等的視角,名目雖可一致,功能卻是完全不同。

      近世研究方法論者如龐德、拉倫茨、我妻榮、博登海默等人都紛紛指出,在方法論上所要綜合的是自然法學(xué)說、分析實證法學(xué)、歷史法學(xué)等三大傳統(tǒng)。其中蘊含的思路,應(yīng)該與上述系統(tǒng)思維是一致的——以概念法學(xué)方法內(nèi)部奠基,以其他兩大類方法對外耦合。其他許多方法論學(xué)說都可以歸入這三大品類之下。這種歸類只是粗略的,因為每一類傳統(tǒng)及各個傳統(tǒng)之間都有伸縮和模糊處,其最大的指引作用不過是,敦促人們拓展方法論視野,留心多路方法并用的系統(tǒng)性效應(yīng)。但是體會到這一點,就可能在方法論研習(xí)中帶來深遠(yuǎn)影響。

      例如我國法學(xué)界目前探討極多的實證研究方法,基本上可以歸入歷史—社會方法之列,但是對其內(nèi)容卻爭論不休。然而從方法論系統(tǒng)效應(yīng)的發(fā)揮來看,這些爭議或許并無必要。例如法學(xué)實證主義、法律實證主義之“實證”與此實證研究所強調(diào)的“實證”,外文詞源不同,耦合的目標(biāo)系統(tǒng)也不同,但是它們在深層理路上其實都在追求一種“征實”而不“鑿空”的態(tài)度。將實證研究理解為一種征實的態(tài)度,具有方法論意義。法律論證以商談為基調(diào),法律論題學(xué)以覆蓋所有重要主題為追求,而上述種種“實證”無非是提醒人們展開論證之際,應(yīng)以征實的態(tài)度從法教義學(xué)、法條、統(tǒng)計數(shù)據(jù)、調(diào)研所得、社會心理等等著眼,盡可能避免獨斷,勉力去說服人。清代乾嘉學(xué)派大師戴震在方法論上要求,治學(xué)當(dāng)求“十分之見”,“所謂十分之見,必征之古而靡不條貫,合諸道而不留余議,巨細(xì)畢究,本末兼察”。十分之見的方法論意涵在近世以來受到梁啟超、胡適等大家的普遍推重,對我法學(xué)研究也深具啟發(fā)價值。而法學(xué)的實證研究之所以花樣多至讓人爭論不休,所追求者莫非也是一種“十分之見”。特別應(yīng)該指出的是,乾嘉學(xué)派的方法雖獲廣泛贊同,其固守故紙堆的材料運用卻頗受非議,而目前法學(xué)所稱道的“實證”對象,恰恰在材料上向生活各個層面廣泛拓展,故而其先進意義是兼具方法與材料的。

      但是即便就此“十分之見”,也應(yīng)待之以中庸之道。例如國際(區(qū)際)統(tǒng)一私法當(dāng)中對比較法方法的運用,就是一個印證過猶不及的好例子。比較法方法與實證方法有交叉且同屬歷史—社會方法之列,應(yīng)用極為廣泛。在歐洲統(tǒng)一私法進程中,齊默爾曼及意大利Trento大學(xué)群體借助極其精微的比較法方法——法律共振峰理論,揀選典型案例,集中歐盟各成員國專家展開全面研究,試圖打造新的共同內(nèi)核(Common Core),所追求者正是“十分之見”,但始終只能在局部知識上取得一定成績,相對于私法統(tǒng)一的整體目標(biāo)可謂杯水車薪。相反,蘭道委員會雖被批評對于各成員國不同制度及傳統(tǒng)觀照得還不夠全面,但是誰都無法否認(rèn),該委員會的歐洲合同法原則成就無與倫比。其成功秘訣即在于:經(jīng)較為充分(而非覆蓋全部)的比較法研究基本掌握可供選擇的方案,然后擇取較優(yōu)方案,即使在此抉擇的背后仍有不能說清的灰色地帶,也不為求全責(zé)備而停留。并且有些灰色地帶還是有意識的保留,因為它所發(fā)現(xiàn)者很可能是某些法域的弱點,說得過于仔細(xì),反而激發(fā)抵觸情緒。這一“秘訣”的意義在于揭示出,在法學(xué)方法論上無須將法律系統(tǒng)對外耦合勘察殆盡方稱“十分之見”,而應(yīng)關(guān)注必要的經(jīng)驗性認(rèn)知與高超的規(guī)范性判斷的融合。而在上述系統(tǒng)經(jīng)驗性工作中,錙銖必較,反須提防過猶不及。

      四、下學(xué)上達

      如果說中庸之道和系統(tǒng)思維是法學(xué)方法論研習(xí)過程應(yīng)始終堅持的理念,下學(xué)上達則是對這個研習(xí)過程的完整概括?!跋聦W(xué)”是指貼近生活,貼近法學(xué)研究的對象,使法學(xué)方法論的研習(xí)與法條、案例及部門法的研究緊密結(jié)合起來。以部門法為業(yè)的學(xué)人固然不宜為陷溺于方法論學(xué)說,而忘記具體制度研究的主業(yè),法理學(xué)科的方法論研究者或許也應(yīng)尋找制度領(lǐng)域構(gòu)建理論的“試驗田”,甚至可與部門法學(xué)者合作,使理論研究所得迅速轉(zhuǎn)化為實效。

      “生活的金樹常青,理論卻總是灰色的?!痹诜缮蠲媲?,方法論學(xué)說要有批判的精神,但也要有謙遜的襟懷,后一份謙虛或許還更為重要。法學(xué)說到底不過是供一般理性的成年人處理利益紛爭的學(xué)問。法學(xué)方法論也在很大的程度上就是為了復(fù)現(xiàn)一個理想的商談(或“溝通”)場景,而其真實母本只能從妥當(dāng)解決的案例中尋找。此處的“妥當(dāng)”不是指方法論“運算”的妥當(dāng),而是令參與商談人心悅誠服的熨帖感。此處的“案例”則可以包括立法方案爭議案例、司法裁判案例、行政聽證案例乃至標(biāo)準(zhǔn)合同起草中的磋商咨詢案例。經(jīng)歷充足程序性工作的真實案例,是可供方法論挖掘的富礦,也是可供其自正衣冠的鏡子。人類認(rèn)識事實的能力以及論證說理的能力都是有限的,正因如此,法學(xué)方法論上總要承認(rèn)一定程度的“獨斷”領(lǐng)域。但是人類上述能力又會不斷提升,于是原本獨斷的模糊領(lǐng)域又有可能因此而一再縮小,變得越來越明朗。與此相配合,真實的案例至少有兩大優(yōu)點,其一是經(jīng)歷持久的真實程序之后,利益攸關(guān)的參與人多方?jīng)_突、妥協(xié)、權(quán)衡得出的決定,往往比紙上談兵所作的法律決定更經(jīng)得起考驗;其二,雖然紙上談兵更容易契合于方法論規(guī)則,真實程序的結(jié)論卻可能難免隔膜或抵牾之處,但是恰恰在這些“生活給定的”隔膜或抵牾處,為法學(xué)方法論提供了繼續(xù)提升的空間。

      以上對“下學(xué)”的討論已經(jīng)涉入“上達”,后者的完整內(nèi)涵大致包括三個層面。首先,在制度研究中應(yīng)對方法論問題保持敏銳,在微觀研究中尋找習(xí)得機會,否則將陷身于制度之中無法振拔,入寶山而空回。其次,在宏觀的部門法層面,先從“下學(xué)”入手,打下法教義學(xué)的堅實基礎(chǔ),然后又能“上達”到法學(xué)方法論這樣的更高境界上來,使之得到整體提升。最后,站在法學(xué)方法論本身的立場,其創(chuàng)新不是直接掐尖擷取西方相應(yīng)學(xué)說拼湊成一幅百衲衣,而應(yīng)以前述兩個層面的工作為基礎(chǔ),融匯方法論學(xué)說和本土制度問題,在實現(xiàn)部門法學(xué)繁榮的同時,促使法學(xué)方法論自主創(chuàng)新,臻于上乘?;赝聡臍v史法學(xué)、中世紀(jì)教會法—自然法學(xué)、美國的現(xiàn)實主義—實用工具主義法學(xué),莫不如此。

      五、余 論

      北宋儒宗程顥曾就治學(xué)方法面折王安石:“公之談道,正如說十三級塔上相輪,對望而談曰,相輪者如此如此,極是分明。如某則戇直,不能如此。直入塔中,上尋相輪,辛勤登攀,邐迤而上,直至十三級。時雖猶未見相輪能如公之言,然某卻實在塔中,去相輪漸近,要之須可以至也。至相輪中坐時,依舊見公對塔談?wù)f:此相輪如此如此?!边@是儒學(xué)史上有關(guān)方法論的著名公案,自此“對塔談相輪”遂為治學(xué)者戒。

      大約十五年前,我國就有頗具才情的年輕學(xué)者感佩于我妻榮未臻而立即已解決方法論問題,曾精研霍菲爾德的分析方法,愿以大力在中國法學(xué)的概念園地犁庭掃穴。十多年過去,彈指一揮間,至今暫無下文。筆者蠡測,其因或不出于:未遵中庸之道;缺乏統(tǒng)合各種方法訴求的系統(tǒng)思維;而最為重要的,則是在深鉆方法論原典之余未留余力以“下學(xué)”,故難以在制度研究中求得根據(jù)。反觀我妻榮研習(xí)法學(xué)方法論,其專論不過幾萬言,其取法的對象也遠(yuǎn)非宗師巨匠,但是我妻氏在從系統(tǒng)出發(fā)觀其大略之后,即以中庸之道綜合三大傳統(tǒng),繼而棄玄學(xué)而“下學(xué)”,遍治民法各部,推動日本民法學(xué)總體的“上達”。我妻先生才是那個“對塔談相輪”之后,又能慷慨“直入塔中,上尋相輪”的人,其成就絕大,良有以也!

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