林 雙
天津市西青區(qū)人民檢察院,天津300380
就筆者的理解而言,輕微刑事案件速裁程序為全面提升審理刑事案件的質(zhì)量與效率做了有益開端,一方面充分保障了司法資源的合理配置,使較為復(fù)雜的案件得到更多關(guān)注;另一方面更加有效維護(hù)了雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益,充分貫徹了以人為本的思想。該《決定》對于適用輕微刑事案件速裁程序的案件類型、基本條件等作出了明確規(guī)定,限制條件包括對于案件事實的認(rèn)定、證據(jù)材料的認(rèn)定、被告人的認(rèn)罪態(tài)度、案件罪名、刑期的限制等方面。輕微刑事案件速裁程序作為新興事物,在北京、天津、上海等地初次嘗試,之所以選擇這些發(fā)展快速,經(jīng)濟(jì)水平較高的地方充分體現(xiàn)出對于該辦案機(jī)制的高度重視。
該《決定》對于刑事訴訟法基本原則的充分貫徹,對于雙方當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的有效保障,對于司法公正的高度概括,對于司法制度的完善運行都產(chǎn)生了有益效用。這不僅僅是對于適用速裁程序的基本要求,也充分體現(xiàn)了對雙方當(dāng)事人的尊重與人文關(guān)懷。
雖然速裁程序一定程度上簡化了案件辦理程序、案件審理程序,但是對于雙方當(dāng)事人的基本權(quán)利保障工作卻仍有條不紊進(jìn)行。第一,《刑事訴訟法》第193條規(guī)定:審判長在宣布辯論終結(jié)后,被告人有最后陳述的權(quán)利,同樣,《決定》中也指出必須聽取被告人的最后陳述意見。第二,在實際辦案中對于被告人以正當(dāng)理由要求不公開審理的,經(jīng)人民法院院長批準(zhǔn)可以不公開審理。第三,建立法律援助值班律師制度,我國現(xiàn)行的《刑事訴訟法》中對于法律援助制度也有明確規(guī)定,但大部分援助對象都被動依附于相關(guān)機(jī)關(guān)指派,而此次在看守所、法院建立法律援助值班律師制度更進(jìn)一步貼近了犯罪嫌疑人、被告人。由此可見,雖然程序簡化了,但是雙方當(dāng)事人的基本權(quán)利卻仍然是訴訟工作的重點。
速裁程序充分體現(xiàn)了效率理念。首先,最大程度上實現(xiàn)程序分流,實現(xiàn)資源優(yōu)化配置。一件刑事案件,通常經(jīng)過公安機(jī)關(guān)、檢察院、法院三個環(huán)節(jié)才能結(jié)束,而不同的刑事案件呈現(xiàn)出不同的案件特征:有的案件十分復(fù)雜,即使是長時間核實案件事實也難以面面俱到;有的案件則十分簡單,以辦理普通難易程度案件的精力來辦理此類案件則浪費了部分司法資源。針對案件情節(jié)輕重、標(biāo)的大小、復(fù)雜程度等進(jìn)行繁簡分流、輕重分流,對輕微案件適用專門的快速處理程序才是當(dāng)前司法改革的重中之重。其次,快速提升訴訟效率。一方面,“遲來的正義非正義”,對于雙方當(dāng)事人尤其是被害人而言,得到快速且公正的審判是于他們身心補償?shù)淖詈梅椒?。另一方面,對于適用于速裁程序處理的案件,能在審查批捕、審查起訴、開庭審理過程中予以快速解決,很大程度上節(jié)省了司法資源,為進(jìn)一步確保正確辦理疑難復(fù)雜案件打下了良好基礎(chǔ)。
速裁程序充分體現(xiàn)了公平理念。首先,雖然取消了法庭調(diào)查、法庭辯論環(huán)節(jié),但是不會影響到被告人的權(quán)利。普通刑事案件的法庭調(diào)查、法庭辯論是為了進(jìn)一步查清事實,但刑事速裁程序的被告人本身就是自愿認(rèn)罪且對于量刑建議、控訴罪名、適用法律等沒有意見,此種情況下法庭調(diào)查、法庭辯論的存在就顯得不必要了。其次,相比較刑事簡易程序、刑事普通程序而言,速裁程序更注重調(diào)和被害人、被告人、法官之間的對立關(guān)系。在以往的法庭審理過程中,法官往往占據(jù)主導(dǎo)性、權(quán)威性的地位,正是基于這種統(tǒng)治地位,致使被害人、被告人不能充分表達(dá)自己的意見。
輕微刑事案件速裁程序試點工作已經(jīng)逐步展開,不可否認(rèn)其在一定程度上確實是有益探索,實現(xiàn)了真正意義上的繁簡分流。不過,我們不能忽視的是,凡是新生事物總是在不斷摸索中前進(jìn)的,其中免不了有很多值得人們深入思考的東西。
《決定》中明確規(guī)定依法可能判處一年以下有期徒刑、拘役、管制的案件,或者依法單處罰金的案件可適用速裁程序,其中“可能”一詞極大地加深了量刑裁判的不確定性。例如比較“故意傷害罪”與“聚眾斗毆罪”,前者對于輕傷、重傷、死亡不同程度的刑期都加以明確規(guī)定,且對于判斷刑期的量刑情節(jié)即“傷害程度”,法律有著明確的規(guī)定,所以不存在徇私舞弊的現(xiàn)象。不同于此,“聚眾斗毆罪”規(guī)定對于首要分子和其他積極參加的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制;如再有多次聚眾、社會影響惡劣、持械聚眾等其他條件的首要分子及其他積極參加者處三年以上十年以下有期徒刑。不難看出如何認(rèn)定多次、影響惡劣、社會秩序嚴(yán)重混亂、持械等問題有著很大的人為因素,所以很有可能被判處三年以上十年以下有期徒刑的犯罪嫌疑人經(jīng)過各方運作最終適用了簡易程序。這不僅僅侵害了被害人的合法權(quán)益,更嚴(yán)重侮辱了司法公正性。
《決定》中明確規(guī)定了關(guān)于被告人自愿認(rèn)罪的問題。不同于古代社會的屈打成招,當(dāng)前社會上對于看守所羈押、監(jiān)獄執(zhí)行刑罰仍存在著普遍誤解,相當(dāng)一部分群眾認(rèn)為進(jìn)了那樣的地方免不了吃不飽、穿不暖、被“教育”、干苦力,所以為了早點出來寧愿自己認(rèn)罪。有這樣一起真實的案例:劉某、鄭某同為山東人,他二人在同一家超市打工并輪流負(fù)責(zé)收銀工作。營業(yè)結(jié)束后,老板李某在清點錢款時發(fā)現(xiàn)少了將近2000元現(xiàn)金,并在詢問無果的情況下報了案。偵查機(jī)關(guān)從超市老板提供的監(jiān)控錄像中不能分辨出二者誰才是小偷,而訊問中也沒有獲得任何實質(zhì)性的突破。通過一輪輪詢問說明利害關(guān)系,最終劉某承認(rèn)了犯罪事實。本以為案件順利偵破了,可時隔多年當(dāng)鄭某成為一起故意殺人罪的被告時,他終于吐露了當(dāng)年案件的實情。原來,鄭某因為需要給母親治病無奈之下偷了超市的錢,他害怕事情敗露之后母親沒有人照料,所以一直不肯承認(rèn)自己才是那名盜賊。當(dāng)負(fù)責(zé)偵查此案的警察再一次找到劉某時,他也承認(rèn)到自己當(dāng)年說謊了,他說他知道自己犯得事不算大就希望能夠早日出來。就是這樣一種心態(tài),本來無罪之人卻免不了牢獄之災(zāi)。不難看出辦案時部分司法人員難免有時抱著僥幸心理,譬如這個人自愿認(rèn)罪,那么他在供述時即使完全不能將案件事實陳述清楚,那么我們可能會以一種所謂的“善意提醒方式”使他從新認(rèn)識整個案件事實。就像上述案件一樣,為了尋求一個結(jié)果,往往冤枉了一個好人,放縱了一個壞人。
總之,速裁程序一定程度上緩解了案多人少、案件積壓的矛盾,但是此項制度中還有很多亟待完善的部分。隨著速裁程序試點工作逐步開展,可以預(yù)見其較普通程序、簡易程序體現(xiàn)出的優(yōu)點、缺點都會被慢慢放大。如何發(fā)揮速裁程序的最大效用,需要每一個法律人去革新、去改變、去創(chuàng)造。
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