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    行政訴訟視角下當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)之平衡

    2013-08-15 00:48:56王美麗榮秋立
    關(guān)鍵詞:訴權(quán)行政訴訟法救濟

    王美麗,榮秋立

    (1.天津市寶坻區(qū)人民檢察院,天津301800;2.北京市環(huán)球律師事務(wù)所,北京100016)

    一、行政訴訟中的平衡理論

    現(xiàn)代行政法追求平衡。英國行政法權(quán)威韋德認為,行政法的重要作用之一是“保持國家和公民權(quán)利之間的平衡”。美國行政法學(xué)者沃倫認為,現(xiàn)代行政法的最棘手的挑戰(zhàn)是:“行政機關(guān)在執(zhí)行公共政策時,如何尋求社會權(quán)利和個體權(quán)利的平衡”。現(xiàn)代行政是建立在西方三權(quán)分立理論的基礎(chǔ)之上的,立法、行政、司法三權(quán)相互制約、相互支撐構(gòu)成了完美的權(quán)力運行體系。行政訴訟正是司法對行政制衡的一種表現(xiàn),是對于受到行政主體侵害的行政相對人的一種救濟手段。行政訴訟中的平衡理論包括以下兩個方面的內(nèi)涵:(1)在行政訴訟中,必須充分保護公民的行政訴權(quán)。尋求司法救濟往往是行政相對人窮盡其他救濟途徑之后的選擇,它理應(yīng)成為公民最終的和最強有力的法律救濟。行政訴權(quán)是對公民獨立人格的肯定,相對人獲得了與政府直接對話的權(quán)利,同時也意味著對公民與政府新型平等關(guān)系的塑造。(2)行政訴訟資源不能浪費,不能以保護權(quán)利為名,使訴訟泛濫成災(zāi),使依法行政舉步維艱,要防止濫訴?!捌鹪V資格的目的是為了防止濫訴,正確執(zhí)行司法審查的職能,使司法審查成為解決爭端,保證行政機關(guān)合法地行使職權(quán),尊重個人權(quán)益的工具,而不是成為妨礙行政的絆腳石?!保?]

    行政法在整體上是平衡法,但在其不同的運作階段,不同的調(diào)整領(lǐng)域,是有傾斜、有注重面的。行政法在調(diào)整行政管理、行政規(guī)制時,更多注重的是行政權(quán)的有效行使,注重授予行政主體管理職權(quán)和管理手段,向效率傾斜;行政法在調(diào)整行政法制監(jiān)督、行政救濟時,更多注重的應(yīng)是保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益,注重監(jiān)督和控制行政權(quán)的濫用,向公正傾斜。行政審判在性質(zhì)上屬于救濟和監(jiān)督,因此,人民法院審理行政案件時,在注重行政權(quán)與行政相對人權(quán)利的整體平衡時,應(yīng)適當(dāng)向保護行政相對人合法權(quán)益方向傾斜。[2]因為,在我國行政法律關(guān)系中行政機關(guān)處于主導(dǎo)地位,通常是行政命令的發(fā)布者,而行政相對人通常處以被動的命令服從者的弱勢地位。雖然行政機關(guān)也經(jīng)常為了公共利益做出一些賦予公民利益的行為,但是在行政過程中行政機關(guān)權(quán)利過重,行政相對人義務(wù)過重的現(xiàn)實是不可忽略的,如果在行政訴訟中不適當(dāng)向保護相對人權(quán)益的方向傾斜,就不可能真正實現(xiàn)平衡。

    二、平衡行政訴訟當(dāng)事人訴訟權(quán)利義務(wù)的現(xiàn)實依據(jù)

    (一)行政訴訟法立法模式對原告訴權(quán)造成的限制

    我國《行政訴訟法》第二條規(guī)定:“公民、法人或者其他組織認為行政機關(guān)和行政機關(guān)工作人員的具體行政行為侵犯其合法權(quán)益,有權(quán)依照本法向人民法院提起訴訟?!蓖瑫r,《行政訴訟法》第十一條和第十二條又分別以列舉的方式明確規(guī)定了受理案件的范圍和不予受理案件的范圍,其中第十一條第八項又規(guī)定“認為行政機關(guān)侵犯其人身權(quán)、財產(chǎn)權(quán)的。”此種立法模式顯然存在邏輯上的漏洞。一方面,既有正面列舉也有反面列舉,如果某一行政爭議既不在《行政訴訟法》第十一條列舉的受案范圍之列,也不屬于第十二條所明確規(guī)定不予受理的案件,該如何處理?另一方面,《行政訴訟法》第十一條第八項又將能夠訴諸司法保護的權(quán)利限制在人身權(quán)和財產(chǎn)權(quán)范圍之內(nèi),而根據(jù)第二條規(guī)定來看,則把該項權(quán)利擴大到公民、法人和其他組織的合法權(quán)益范圍內(nèi),那么,如果行政機關(guān)的具體行政行為侵害的是公民、法人或者其他組織的人身權(quán)和財產(chǎn)權(quán)以外的其他合法權(quán)益,是否應(yīng)該得到司法救濟。另外,對于可訴的行政行為采取列舉式的方式加以規(guī)定,這相應(yīng)地限制了行政相對人的訴求,對于法律規(guī)定之外的受到行政權(quán)力侵害的權(quán)益無法通過行政訴訟法而得到救濟。盡管這很大程度上是由于法律本身的局限性所造成的。法律不能窮盡所有可能性,但是,這種做法在實踐中確實限制了相對人的權(quán)利,不能平等地實現(xiàn)其訴權(quán)。

    (二)行政訴訟受案范圍狹窄

    目前,在我國司法實踐中,法院受理案件的標(biāo)準(zhǔn)有兩項:一是行政訴訟法在受案范圍方面僅僅接受對于具體行政行為的訴訟,對于抽象行政行為規(guī)定為不可起訴;二是行政訴訟法的保護對象為公民、法人、其他組織的人身權(quán)和財產(chǎn)權(quán)。盡管我國現(xiàn)行《行政訴訟法》在制定時考慮到了行政訴訟的特殊性,對于原告和被告的訴訟權(quán)利,規(guī)定了有利于行政相對人的訴訟權(quán)利與義務(wù),如舉證責(zé)任倒置等。但是,相對于各項有利于行政相對人的訴訟權(quán)利與義務(wù)而言,行政訴訟案件的受案范圍終究是起決定性作用的。因為行政訴訟的受案范圍,直接決定了人民法院可以依法受理行政爭議的種類與權(quán)限,如果某項行政爭議不處于行政訴訟的受案范圍之內(nèi),有利于行政訴訟相對人的權(quán)利義務(wù)的規(guī)定便無從談起。根據(jù)我國司法實踐中行政訴訟案件的受理標(biāo)準(zhǔn),可得出這樣的結(jié)論,即只有公民、法人或者其他組織的人身權(quán)、財產(chǎn)權(quán)受到行政機關(guān)具體行政行為的侵害時,才能得到司法救濟;而公民擁有的更為廣泛的各項其他基本權(quán)利受到行政行為侵害或者公民、組織或其他組織的人身財產(chǎn)權(quán)受到抽象行政行為的侵害時將均不能得到司法保護。因而,以行政相對人受到行政權(quán)力的侵害時能夠得到救濟為初衷的行政訴訟難以實現(xiàn)其目標(biāo)。

    (三)行政訴訟法規(guī)定的執(zhí)行措施對被告缺乏有效的制約

    法律規(guī)定對行政機關(guān)拒絕履行判決、裁定時采取從銀行劃撥該機關(guān)存款,處以每日50至100元罰款,向上級機關(guān)提出司法建議,對構(gòu)成犯罪的追究刑事責(zé)任這四種措施。而后兩種措施的實際制裁效果并不明顯,只有前兩種劃撥存款和罰款經(jīng)常使用,其威懾力并不是很強。但是,行政訴訟大多具有急迫性,在行政訴訟判決以前,當(dāng)事人時刻都在承受巨大的直接損失或間接損失。這些執(zhí)行措施相對于民事訴訟和刑事訴訟而言,較為簡單、效果不明顯且執(zhí)行的時效性也較差,不利于及時保障相對人合法權(quán)益。法諺曰:“遲來的正義非正義”,行政訴訟法規(guī)定的這些執(zhí)行措施并不能很好地體現(xiàn)法律公平正義的理念。與此相反,行政訴訟法中對于行政相對人的執(zhí)行措施則明顯更加有力度,不僅可以由法院強制執(zhí)行,還可以由行政機關(guān)強制執(zhí)行。在執(zhí)行措施上甚至可以根據(jù)司法解釋第九十七條的規(guī)定參照民事訴訟的執(zhí)行措施。由此可見,在行政訴訟中對雙方當(dāng)事人的執(zhí)行措施上,出現(xiàn)了一定程度上的失衡。

    三、平衡行政訴訟當(dāng)事人訴訟權(quán)利義務(wù)的探索

    在行政機關(guān)與行政相對人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系中,權(quán)利義務(wù)應(yīng)當(dāng)在總體上是平衡的。行政機關(guān)作為掌握國家權(quán)力的國家機構(gòu),其本身處于行政法律關(guān)系中的強勢地位。行政訴訟法為平衡公共利益與個人利益,需要在訴權(quán)上加強對于行政相對人的支持,使相對人能夠更加順暢地維護自己的權(quán)益。

    (一)放寬行政訴訟案件的受案范圍

    我國行政訴訟法有關(guān)行政訴訟受案范圍的規(guī)定主要分三部分:一是第二條總體上的概括,二是《行政訴訟法》第十一條以正面列舉的方式規(guī)定了可以被起訴的侵犯行政相對人人身權(quán)、財產(chǎn)權(quán)等的具體行政行為,三是《行政訴訟法》第十二條對于不可訴行為的排除規(guī)定。這樣的規(guī)定限制了行政訴訟的受案范圍,列舉式的規(guī)定雖然可以明確界定范圍,易于理解掌握,但是其缺陷是無法列舉所有的情況,容易出現(xiàn)掛一漏萬的問題。單純運用列舉規(guī)定的方法是不科學(xué)的,也容易導(dǎo)致司法標(biāo)準(zhǔn)混亂,給公民、法人或者其他組織提起訴訟、法院受理案件帶來不必要的麻煩。[3]

    放寬行政訴訟案件的受案范圍,可從以下三個方面進行嘗試:(1)在現(xiàn)行行政訴訟案件受案范圍基礎(chǔ)上,以概括加列舉的模式進一步優(yōu)化。即先概括地規(guī)定侵犯公民相關(guān)權(quán)益的行為可以起訴,之后再做排除性規(guī)定,明確列舉不可訴行為。這樣行政訴訟的范圍將明顯擴大,許多因行政訴訟法第十一條的規(guī)定而被法院駁回的案件可以得到其應(yīng)有的救濟。(2)《行政訴訟法》第十一條規(guī)定,受到侵害的公民權(quán)益主要為財產(chǎn)權(quán)和人身權(quán),對于其他法律應(yīng)當(dāng)予以保護的公民權(quán)益則沒有明確地加以規(guī)定,限制了行政相對人可以起訴的事項,使得受害人可能因此無法得到救濟。如果行政訴訟法在強調(diào)對人身權(quán)財產(chǎn)權(quán)保護的基礎(chǔ)上,進一步增加對相對人其他基本權(quán)利的保障,無疑將會更加促進行政訴訟當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的對等與平衡。(3)從考慮公民權(quán)益角度出發(fā),相對人應(yīng)當(dāng)對抽象行政行為擁有通過訴訟進行監(jiān)督的權(quán)利。現(xiàn)行行政訴訟法規(guī)定,僅僅具體行政行為可訴,抽象行政行為即針對不特定多數(shù)人制定的,具有普遍約束力的行為規(guī)則,被排除出可訴范圍。而在部分國外立法例中,抽象行政行為也屬于司法審查的范疇,可以被提起訴訟。抽象行政行為作為國家權(quán)力的表現(xiàn),如果其違法,危害程度會更甚于具體行政行為。抽象行政行為的可訴化可以有效調(diào)動相對人的監(jiān)督積極性,也可以保障相對人對行政機關(guān)的監(jiān)督權(quán)。

    (二)放寬原告資格,簡化被告資格

    目前亟待解決的是在修改《行政訴訟法》時將上述具體規(guī)定進行整合。整合的過程中,應(yīng)適當(dāng)把握兩個原則。

    1.放寬原告資格,以便最大限度地維護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益。如果把行政訴訟的原告局限于行政管理相對人,那么必將面臨這樣一種困境,即有許多公民、法人或其他組織本身并不是行政管理相對人,即法律上的利害關(guān)系人,但是行政行為產(chǎn)生的法律后果直接侵害了其合法權(quán)益,他們承受了損失,卻被排除在行政訴訟之外,這實際上是對他們訴權(quán)的剝奪。解決這一問題,可采用“利害關(guān)系人之訴”,以司法解釋確認,凡是認為與具體行政行為有直接利害關(guān)系的公民、法人或者其他組織都享有訴權(quán),當(dāng)提起行政訴訟,并符合《行政訴訟法》第四十一條規(guī)定的其他起訴條件的,人民法院應(yīng)予受理。其意義不僅賦予了行政管理相對人以訴權(quán),而且賦予行政管理相對人以外的“第三者”或“關(guān)系人”,尤其是權(quán)利競爭者以訴權(quán),使訴權(quán)保護范圍適度擴大,行政行為受司法審查的機率相應(yīng)提高。

    2.簡化被告資格。我國行政訴訟法和司法解釋對被告資格的規(guī)定過于復(fù)雜,使被告的確定變得困難。被告只需坐等應(yīng)訴,而原告需要花費很大的精力去確定被告究竟是誰。這在法律規(guī)定上對原告是不平等的,在客觀上不利于原告行使訴權(quán),增加了相對人獲得救濟的困難,使原告在實際上處于更加不平等的地位。我們建議,在修改被告制度時,可借鑒國外行政訴訟中的“形式被告”的做法,讓原告選擇由作出行政行為的機關(guān)或機構(gòu)作被告,或由同級政府做被告;在被告無法確定的情況下,由同級政府做被告。這樣可以有效地簡化被告制度,避免確定被告的困難。

    (三)強化對行政機關(guān)強制執(zhí)行的手段

    1.健全相關(guān)法律責(zé)任制度,防止被告怠于執(zhí)行。在行政訴訟案件中,行政訴訟案件的執(zhí)行情況并不樂觀。即使原告已經(jīng)勝訴,但許多被告自恃“官”的特殊身份,對法院判決置之不理,使得行政相對人在幾經(jīng)周折取得勝訴的情況下,仍然得不到救濟,這種行為已經(jīng)嚴重損害了法律的尊嚴。對此,許多學(xué)者建議,在修改《行政訴訟法》中增設(shè)“藐視法庭罪”,即行政機關(guān)拒不執(zhí)行行政判決、裁定,情節(jié)嚴重的,對該行政機關(guān)的負責(zé)人和直接責(zé)任人以“藐視法庭罪”論處。據(jù)悉,北京市律師協(xié)會行政訴訟法委員會同全國人大法工委等部門的有關(guān)專家就這份修改稿進行了討論。全國人大法工委行政訴訟法室主任李援透露,此建議稿已經(jīng)提供給全國人大法工委,將列入全國人大常委會立法計劃。

    2.制定統(tǒng)一的行政強制執(zhí)行法。對于上述改革建議,可先由最高人民法院以司法解釋的方式規(guī)定下來,待時機成熟以后再制定一部統(tǒng)一的行政強制執(zhí)行法。制定行政強制執(zhí)行法,可借鑒德國、奧地利的行政強制執(zhí)行法,對行政強制執(zhí)行的主體、范圍、程序等各個方面作出詳細周密的規(guī)定,使其具有可操作性。同時,在特殊領(lǐng)域再制定與其相配套的單行法規(guī),使之形成統(tǒng)一完整的執(zhí)行法律體系,有效地規(guī)范行政強制執(zhí)行權(quán)的行使。

    [1]姜明安.中國行政訴訟的平衡原則[J].行政法學(xué)研究,2009(3).

    [2]姜明安.行政法與行政訴訟法(第二版)[M].北京:北京大學(xué)出版社,2005.

    [3]柴發(fā)邦.民事訴訟法學(xué)新編[M].北京:法律出版社,1992.

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